Шпоры по гражданскому праву РФ

1. Гр.ое пр.: понятие, предмет, функции.

2. Источники гр.ого права, их виды.

3. Понятие и структура гр.ого зак.-ва. Действие гр.их зак.ов.

4. Юр-ая природа и знач-е судебной и арбитражной практики по гр.им делам.

5. Граждане как sub>jы гр.ого права. Пр.способность и дееспособность граждан, их содержание.

6. Место жительства граждан. Признание безвестноотсутствующим и объявление умершим.

7. Опека и попечительство. Порядок установления. Исполнение обязанностей опекунами и попечителями. Патронаж.

8. Основания возникновения, изменения, прекращения гр.их пр.отнош-й.

9. Понятие и виды объектов гр.их прав. Их оборотоспособность.

10. Вещи (имущ-о) как объекты гр.их прав.

11. Классификация вещей.

12. Деньги и ценные бумаги как объекты гр.их прав.

13. Немат-ые блага и их защита.

14. Понятие и признаки юр-ого лица. Их классификация. Пр.способность юр-ого лица.

15. Образование юр-ого лица.

16. Ликвидация юр-ого лица: понятие, осн-я, порядок.

17. Пр.вое полож-е хоз.ых обществ.

18. Пр.вое полож-е гос-ых и муниц-ых предпр-й.

19. Пр.вое полож-е хоз.ых товариществ.

20. Пр.вое полож-е производственных кооперативов.

21. Некоммерческие организации как юр-ие лица.

22. Филиалы и представительства юр-ого лица.

23. Несостоятельность (банкротство) юр-ого лица: понятие, признаки, основы пр.вого регулирования, внесудебные и судебные процедуры.

24. Осуществление гр.их прав и его пределы.

25. Способы осущ-я гр.их прав. Представительство и его виды.

26. Защита гр.их прав: понятие, порядок, способы.

27. Сделки: понятие, виды.

28. Недействительность сделки: понятие, осн-я недействит-ости, виды недействит-ых сделок, пр.вые последствия.

29. Условия действительности сделок.

30. Сделки с пороками воли.

31. Сделки с пороками содержания.

32. Сделки с пороками sub>jного состава.

33. Сделки с пороками формы.

34. Понятие и виды сроков. Исчисление сроков.

35. Сроки иск. давности.

36. Понятие и признаки вещных прав. Их виды.

37. Приобретение и прекращение права собств-ти.

38. Защита права собств-ти: понятие, способы. Вещно-пр.вые способы защиты права собств-ти.

39.Пр. собств-ти граждан.

40.Пр. хоз.ого ведения.

41.Пр. опер-ого управления.

42.Пр. общей собств-ти: понятие и виды. Особенности режима

43. Понятие и основные принципы исп-я обязат-в.

44.Стороны в обязат-ве. Множественность лиц в обязат-ве.

45.Перемена лиц в обязат-ве. Ее виды.

46.Пр.вое регулирование надлежащего исп-я обязат-в.

47.Пр.вое регулирование реал-ого исп-я обязат-в.

48.Понятие и способы обеспеч-я исп-я обязат-в.

49.Задаток и удержание как способы обеспеч-я исп-я обязат-в.

50.Прекращение обязат-в.

51. Поручительство.

52.Банковская гарантия.

53.Залог.

54.Неустойка как способ обеспеч-я исп-я обязат-в.

55. Участие третьих лиц в обязат-ве.

56.Гр.о-пр.вой дог-р: понятие, виды.

57.Содержание дог-ра.

58.Заключение дог-ра.

59. Гр.о-пр.вая отв-ь: понятие, формы, виды.

60.Условия гр.о-пр.вой отв-и.

1. Что является предметом гражданско-правового регулирования?

Как и любая отрасль гражданское право состоит из правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения. Предмет гражданского права также составляют общественные отношения.

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским пра­вом, настолько обширен и разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их исчерпывающий перечень. Этого и не следует делать, так как в задачу гражданско-правовой науки входит не перечисление с возможно большей точностью и тщательностью всех общественных отношений, регулируемых гражданским правом, а выявление тех их общих свойств, которые и позволили объединить их в предмете одной и той же отрасли, именуемой гражданским правом.

Первое, что бросается в глаза, это то, что гражданское право имеет дело с имущественными отношениями. Под имущественными обычно понимают такие общественные отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле этого слова.

Однако гражданское право регулирует далеко не все имуществен­ные отношения, возникающие в нашем обществе, а только определен­ную их часть, именуемую имущественно-стоимостными отношениями. К имущественно-стоимостным относятся, в первую очередь, товарно-денежные отношения. Вместе с тем следует иметь в виду, что граж­данским правом регулируются и такие имущественные отношения, ко­торые непосредственно не связаны с денежным обращением и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными.

Другой составляющей частью предмета гражданского права в соот­ветствии со ст. 2 ГК являются личные неимущественные отношения. Из самого названия вытекает, что личные неимущественные отношения обладают, по крайней мере, двумя признаками. Во-первых, указанные отношения возникают по поводу неимущественных (духовных) благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина и т.п. Во-вторых, личные неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. В этих отношениях проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и осуществляется оценка их нравственных и иных социальных качеств.

Таким образом, под личными неимущественными отношениями следует понимать возникающие по поводу неимущественных благ общественные отношения, в которых осуществляется индивиду­ализация личности гражданина или организации посредством выяв­ления и оценки их нравственных и иных социальных качеств.

В имущественных отношениях взаимная оценка проявляется в стоимостной форме, а в неимущественных — в виде нравственной и иной социальной оценки личных качеств граждан и организаций. Пос­кольку стоимостная оценка имеет место только в имущественно-стоимостных отношениях, а нравственная и иная социальная оценка личных качеств граждан и организаций — в личных неимущественных отношениях, то и предмет гражданского права можно определить как взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений.

2. Каков метод гражданско-правового регулирования?

Если понятие пред­мета гражданского права связано с вопросом о том, какие общественные отношения регулируются гражданским правом, то понятие метода — с вопросом о том, как эти общественные отношения регулируются нор­мами гражданского права. Поэтому между предметом и методом право­вого регулирования существует весьма жесткая связь. Метод предопре­деляется особенностями предмета правового регулирования. Наличие общего родового свойства, присущего всем общественным отношениям, входящим в предмет гражданского права, предопределяет и приме­нение к ним единого метода правового регулирования.

Общественные отношения, составляющие предмет гражданского права, носят взаимооценочный характер. Взаимная же оценка участников общественных отношений может правильно формироваться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Поэтому имущест­венно-стоимостные и личные неимущественные отношения получают наиболее полное развитие только в том случае, если они регулируются на основе юридического равенства сторон. Из этого логично вытекает, что в гражданском праве применяется метод юридического равенства сторон. Это означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопре­делять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в пра­воотношении положения, как это имеет место, например, в административном правоотношении. Применение метода юридическо­го равенства сторон обеспечивает участникам гражданских правоотно­шений независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные законом.

Таким образом, гражданское право можно определить как совокуп­ность правовых норм, регулирующих на началах юридического равен­ства сторон имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения.

3. На каких основных началах строится гражданское законодательство.

Под принципами граж­данского права понимаются основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений. Они нашли свое непосредственное отражение в ст. 1 ГК. Принципы могут непосредственно применяться при регулировании общественных отно­шений, входящих в предмет гражданского права. К таким принципам гражданского права относятся следующие:

1. Принцип дозволительной направленности гражданско-правово­го регулирования (Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права сформулированы на базе общего правила: «разрешено все то, что не запрещено законом». В соответствии с этим правилом субъекты граж­данского права могут совершать любые действия, не запрещенные за­коном).

2. Принцип равенства правового режима для всех субъектов граж­данского права (ни один субъект в граж­данском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами гражданского права. Одним из проявлений указан­ного принципа является то, что одни и те же нормы права распростра­няются на отношения с участием граждан и на отношения с участием организаций. Российской Федерации, субъектов Российской Феде­рации и муниципальных образований).

3. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в част­ные дела (органы государственной власти и местного само­управления и любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятель­ность в соответствии с требованиями законодательства. Так, органы государственной власти и местного самоуправления не вправе указы­вать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, какие товары (работы, услуги) им производить, на каких условиях и по каким ценам их реализовывать).

4. Принцип неприкосновенности собственности (В соот­ветствии с этим принципом нормы гражданского права обеспечивают собственникам возможность стабильного осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им иму­ществом, без чего невозможно функционирование не только рыночной, но и, в принципе, любой экономики. Ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества иначе чем по решению суда (п. 3 ст. 35 Конституции РФ. Перечень оснований прекращения права собственности – ст. 235 ГК).

5. Принцип свободы договора (принцип предусматривает сво­боду усмотрения субъектов гражданского права как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен).

6. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации (Единый рынок не терпит каких-либо внутренних границ и барьеров. Поэтому ст. 8 Конституции РФ и п. 3 ст. 1 ГК устанавливают, что товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. В соответствии с указанным принципом субъ­екты Российской Федерации и другие лица не вправе устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному переме­щению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве Российской Федерации.)

4. Каковы правила применения норм м/ународного права к гр. отношениям?

Гражданское законодательство и нормы международного права. Российская федерация является частью мирового сообщества и поэтому гражданское законодательство Российской Федерации не может не считаться с общепризнанными принципами и нормами международно­го права и международными договорами, в которых участвует Российская Федерация. В силу этого п. 4 ст. 15 Конституции РФ уста­навливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются со­ставной частью ее правовой системы. Это означает, что при регулировании общественных отношений, входящих в предмет граж­данского права, применяются общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры Российской Федерации. Международные договоры Российской Федерации приме­няются к отношениям, входящим в предмет гражданского права, непос­редственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного ак­та. При этом указанным актам Конституцией РФ придана более высо­кая юридическая сила, чем нормативным актам российского граждан­ского законодательства. Так, п. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК устанавливают, что если международным договором Российской Феде­рации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора. Последнее имеет чрезвычайно важ­ное значение для вхождения Российской Федерации в мировую эко­номику.

5. Что означает и какова структура гражданского законодательства?

Располо­женные с учетом их единства и дифференциации нормы гражданского права находят свое выражение в статьях различных правовых нор­мативных актов, которые принято именовать источниками гражданского права. Указанные нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство. Вместе с тем следует иметь в виду, что в ГК понятие «гражданское законодательство» используется в узком смысле. Статья 3 ГК включает в понятие «гражданское законодательство» только ГК и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы. Иные акты, содержащие нормы гражданского права, выведены за пределы понятия «гражданское законодательство». Однако ст. 71 Конституции «граждан­ское законодательство» используется в широком смысле, охватываю­щем не только законодательные, но и иные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.

Таким образом, нормы гражданского права могут быть закреплены как в законах, так и в подзаконных нормативных актах. Все эти нор­мативные акты в зависимости от юр. силы расположены по определенной строго иерархической системе, в которой значение нор­мативного акта определяется его юридической силой. Чем больше юридическая сила нормативного акта, тем выше его положение в систе­ме гражданского законодательства. Такое построение нормативных ак­тов гражданского законодательства имеет не только теоретическое, но и важное практические значение. Ввиду многочисленности нор­мативных актов гражданского законодательства и несовершенства за­конодательной техники встречаются ситуации, когда различные нор­мативные акты по-разному решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется нормативный акт, имеющий большую юридичес­кую силу. (Конституция (ст. 35, 36) – М/ународные договоры (п. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК устанавливают, что если международным договором Российской Феде­рации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора.) – Гр. кодекс и Основы гр. законодательства – (спец. законы) "О страховании", Патентный закон и пр. – (подзакон. норматив. акты) Указы Президента, Постановления правит-ва и т.д.

6. Что представляют собой "обычаи делового оборота" и каковы условия их применения?

В настоящее время из всех деловых обыкновений (установившиеся в гр. обороте правила поведения) законодатель особо выделяет обычаи делового оборота, которые применяются исключительно в сфере предпринимательской деятельности. Под обычаем делового оборота понимается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от то­го, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Эти обычаи делового оборота в настоящее время получили значительно более широкое использование по сравнению с другими деловыми обыкновениями. В соответствии со ст. 6 ГК, если отношение, входящее в предмет граждан­ского права, не урегулировано законодательством или соглашением сторон, то к нему применяется обычай делового оборота. Вместе с тем, обычаи делового оборота применяются только в том случае, если они не противоречат обязательным для участников соответствующего отно­шения положениям законодательства или договора (п. 2 ст. 5 ГК).

7. Каково соотношение м/у ГК РФ, Основами гр. законодат-ва и ГК РСФСР? Применяются ли на терр. России законы бывшего СССР?

Основы гражданского законодательства 1991 г., так и ГК 1964 г. действуют в настоящее время в той части, которая не перекрывается частью первой ГК. Но и в этих оставшихся частях Основы гражданского законодательства 1991 г. и ГК 1964 г. применяются постольку, поскольку они не противоречат ГК РФ. Следует также отметить, что впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с ГК законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации, в пределах и порядке, предусмотренных Конституцией Российской фе­дерации, постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Не­зависимых Государств», постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 года «О регулировании граж­данских правоотношений в период проведения экономической рефор­мы» и от 3 марта 1993 года «О некоторых вопросах применения законо­дательства Союза ССР на территории Российской Федерации» приме­няются постольку, поскольку они не противоречат части ГК.

8. В чем состоит различие м/у диспозитивными и императивными нормами?

Со­держащиеся в актах гражданского законодательства правовые нормы применяются как самими участниками общественных отношений, так и правоприменительными органами, например, в случае спора, возникшего между сторонами гражданского правоотношения. Характер гражданско-правовой нормы завысит от степени обязательности для участников гражданских правоотношений содержащихся в ней правил поведения. С этой точки зрения необходимо различать диспозитивные и императивные нормы гражданского права.

Если норма гражданского права содержит в себе правило, которое участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмот­рению, то данная норма является императивной. Если же норма граж­данского права содержит в себе правило, которое участники граждан­ского оборота могут менять по своему усмотрению, то такая норма является диспозитивной. В силу специфики регулируемых граж­данским законодательством общественных отношений большинство норм гражданского права носит диспозитивный характер. Так, ст. 223 ГК предусматривает, что право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. (Диспозитив потому, что содержащееся в ней правило о моменте возникновения права собственности может быть изменено соглашением сторон в договоре.)

Однако в гражданском законодательстве встречаются и импе­ративные нормы. Так, ст. 198 ГК предусматривает, что сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены согла­шением сторон. Это означает, что правила ст. ст. 196— 204 ГК носят императивный характер.

9. Какова роль руководящих разъяснений Пленума ВС и Высш. Арб. Суда РФ?

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ рассматривают обобщенные материалы и дают в порядке судебного толкования руководящие разъяснения по вопросам применения законодательства. Разъяснения Пленума ВС РФ обязательны для всех судов общей юрисдикции в РФ. Разъяснения Пленума ВАС РФ обязательны для всей системы арбитражных судов в РФ. Указанные разъяснения являются не нормативными актами, а актами применения права. Пос­тановления судебных пленумов должны лишь толковать и разъяснять смысл гражданского законодательства, но не создавать новые нормы гражданского права. Поэтому постановления судебных пленумов не являются источниками гражданского права. Вместе с тем суды при разрешении конкретных споров обязаны применять соответствующие нормы гражданского права лишь в истолковании, содержащемся в пос­тановлении соответствующего судебного пленума. Поэтому участники гражданского оборота руководствуются постановлениями судебных пленумов и тогда, когда дело не доходит до суда, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения единообразного понимания и приме­нения гражданского законодательства на всей территории Российской Федерации.

10. Как действуют гражданский закон во времени, пространстве и по кругу лиц?

Действие гражданского законодательства во времени. Содер­жащиеся в гражданском законодательстве нормы права призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет граж­данского права. Гражданское законодательство периодически обновля­ется и в нем появляются новые нормы гражданского права, а устаревшие нормы прекращают свое существование. С другой стороны, на территории Российской Федерации постоянно возникают обществен­ные отношения, которые по своим признакам входят в предмет граж­данского права. В связи с этим важно четко определить, с какого момен­та вступает в действие та или иная норма гражданского права и на какие отношения она распространяется. Введение в действие гражданских законов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» . В соответствии со ст. 1 указанного закона на территории Российской Федерации применяются только те федеральные конституционные, федеральные законы, которые официально опубликованы.

Гражданские законы вступают в силу одновременно на всей терр. РФ по истеч. 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установ. иной порядок вступления их в силу.

Наряду с моментом вступления в действие гражданско-правового нормативного акта важное значение имеет также момент прекращения его действия. Иногда в самом нормативном акте устанавливается срок его действия. Такие нормативные акты утрачивают юридическую силу с наступлением установленного в них срока. Так, постановлением Со­вета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г. «Об утверждении Положения об акционерных обществах» установлено, что указанное Положение действует до принятия Закона об акционерных обществах .

Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Поскольку гражданское законодательство находится в ве­дении Российской Федерации, гражданско-правовые нормативные ак­ты распространяют свое действие на всей территории Российской Феде­рации.

Точно также действует гражданское законодательство и по кругу лиц. По общему правилу, действие гражданского законодательства рас­пространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ. К указанным лицам относятся граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Правила, установленные гражданским законодательством, применяются и к отношениям с участием иностран­ных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (п. 1 ст. 2 ГК). Когда действие гражданско-правового нормативного акта ограничивается определенной территорией Российской федерации, то указанный акт действует только в отношении тех лиц, которые находятся на данной территории.

11. Что такое гр. правоспособность и каково ее содержание?

Закон определяет правоспособность как способность иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК). Содержание правоспособности граждан раскрывается через весь тот комплекс прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским законодательством. Именно поэтому, да­вая характеристику правоспособности граждан, подчеркивают не толь­ко то, что она приурочена к гражданину (иностранцу, лицу без граж­данства) как психофизической особи, но и присущие ей социально-юридические качества. Специально посвященная объему правоспособ­ности граждан ст. 18 ГК дает перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав, к числу которых относятся возможность иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать иму­щество; заниматься предпринимательской либо любой иной деятельно­стью, не запрещенной законом; и пр.. Кроме того, гражданин вправе иметь иные имущественные и личные неимущественные права, включая и такие, которые прямо законом не предусмотрены, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. Перечень, приведенный в ст. 18 ГК, дает представ­ление о наиболее значимых правах, возможность обладания которыми включается в содержание гражданской правоспособности.

12. Право гражданина на имя. Его содержание.

Нельзя представить нормальное осуществление гражданских прав и обязанностей без четкого представления о том, с кем именно вы вступаете в гражданские отношения. Индивиду­ализация каждого отдельного гражданина осуществляется прежде всего по его имени. Имя гражданину дается при рождении и, как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчества, если законом или национальным обычаем не предусмотрено иное, например, не употреб­ляется отчество. Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под собственным именем, не пользуясь именем других лиц. В случаях, предусмотренных законом, гражданин вправе использовать вымышленное имя — псевдоним, либо не пользоваться ни подлинным ни вымышленным именем. Например, при опубликовании произве­дений науки, литературы или искусства, гражданин вправе выпустить произведение в свет как под собственным именем, так и используя псевдоним или анонимно, т.е. без указания имени автора (п.1 ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»). Используя псев­доним, необходимо следить за тем, чтобы вымышленное имя не совпа­дало с каким-либо именем конкретного лица, в противном случае будет иметь место использование имени другого гражданина.

В жизни встречаются случаи, когда данное гражданину при рож­дении имя ему не нравится. В этом случае он вправе в соответствии с законом переменить свое имя. Все права и обязанности при этом за ним сохраняются, кроме того, на него возлагается обязанность сообщить об изменении имени его кредиторам и должникам (ст. 19 ГК).

13.Что такое гражданская дееспособность?

Дееспособность граждан. Закон определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществ­лять гражданские права. создавать для себя гражданские обязанности и исполнять кх (ст. 21 ГК). Наиболее существенными элементами содер­жания дееспособности граждан является возможность самостоятельно­го заключения сделок (сделкоспособность ) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность (деликтоспособность).

В отличие от правоспособности, дееспособность счяяана с совер­шением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Закин в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности лредус-матривает возраст. Полная дееспособность признается за совершенно­летними гражданами, т.е. достигшими восемнадцатилетнего возраста. Допускается два изъятия из этого правила: полная дееспособность мо­жет возникнуть у гражданина и до достижения18-летнего возраста в случаях, во-первых, вступления в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном законом порядке был снижен брачный возраст, во-вторых, эмансипации (ст. 27 ГК).

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью, полностью дееспо­собным. Указанные действия служат достаточным доказательством то­го, что несовершеннолетний в состоянии самостоятельно принимать решения по имущественным и иным гражданско-правовым вопросам, т.е. достиг уровня зрелости, обычно наступаемого по достижении совер­шеннолетия. Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей, либо суда. если родители или один из них на то не согласны. Цель эмансипации заклю­чается в придании несовершеннолетнему полноценного гражданско-правового статуса.

14. Как определяет закон начало и конец правоспособности гражданина?

Правоспособностью гражданин наделен с момента рождения и в течение всей жизни до смерти. Определение моментов рождения и смерти не составляет предмет юридической науки, поскольку речь идет о чисто физиологических понятиях. Для права важно лишь, что с мо­мента, когда гражданин считается родившимся, а медицина, как правило, руководствуется в этом случае критерием начала самостоя­тельного дыхания, ребенок приобретает гражданскую правоспособ­ность.

Прекращается правоспособность смертью гражданина. Для опреде­ления момента, с которым гражданское законодательство связывает прекращение правоспособности, следует говорить о биологической смерти, т.е. тогда, когда возврат человека к жизни исключен.

15. Допустимо ли ограничение правоспособности гражданина?

Ограничить правоспособность гражданина вообще нельзя? Нет, су­ществуют такие возможности, которые поддаются ограничению именно в их обобщенном значении, например, возможность выбирать место жительства может быть ограничена указанием на обязанность граж­данина проживать в конкретном месте либо запрещением проживать где-либо, может быть ограничена и возможность занятия предпринима­тельской деятельностью. Однако подобные ограничения совершаются лишь в случаях и порядке, установленных законом. Так, лишение сво­боды, лишение права заниматься предпринимательской деятельно­стью, а также иные уголовные и административные наказания пред­ставляют собой допускаемые законом ограничения правоспособности граждан, применяемые в качестве санкции за совершенное преступ­ление или административное правонарушение. Собственными действиями гражданин не может ограничить свою правоспособность или отдельные ее элементы. Так, будет признано ничтожным обяза­тельство гражданина покинуть город, где он постоянно проживает, для того, чтобы впредь не встречаться со своей бывшей женой и сыном. Однако гражданин, дав такое юридически ничтожное обещание, может его исполнить. Ограничивается ли исполнением такого обещания его правоспособность? Нет, поскольку он вправе как остаться проживать в том же городе, так и переехать в другой по собственному желанию. Возможность выбора места жительства для него гарантирована, и никто не вправе принуждать его к этому юридическими мерами.

16. Что означает полная дееспособность и частичная дееспособность?

Дееспособность – это способность своими действиями приобретать права (и обязанности). Полная дееспособность наступает с 18 лет. С 14–18 лет дееспособность частичная : подростки имеют право совершать только мелкие сделки, например, делать несущественные покупки.

17. Каков объем дееспособности несовершеннолетних?

Несовершеннолетние, не достигшие четырнадцатилетнего возра­ста (малолетние), по общему правилу недееспособны, все сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны. Однако четырнадцать лет — достаточно большой промежуток для ста­новления психики несовершеннолетнего, его интеллектуальной зре­лости. Поэтому закон предусмотрел возможность совершения малолетними опреде­ленных сделок. От б и до 14 лет — первый возрастной промежуток, с которым закон связывает определенчый этап взросленил. В этом возра-сте малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для опре­деленной цели или для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК).

Мелкие бытовые сделки — сделки, которые направлены на удов­летворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительные по сумме.

Еще большие возможности предоставляет закон малолетним, наде­ляя их правом совершать сделки по распоряжению предоставленными им средствами. Указанные сделки совершаются под косвенным контро-

лем законных представителей малолетнего, поскольку средства предо­ставляются либо ими, либо с их согласия третьими лицами, следова­тельно, законные представители вполне могут контролировать сумму, предоставляемую ребенку, целевое использование средств и т.д. Ре­ализуя предоставленные возможности, ребенок демонстрирует закон­ным представителям свою зрелость, взвешенность и обоснованность заключаемых им гражданско-правовых сделок, что позволяет кор­ректировать его поведение еще задолго до достижения дееспособности в полном объеме.

Малолетние, несмотря на обладание возможностью совершения определенных сделок, не несут самостоятельной ответственности, являясь недееспособными. Отвегстзенность за их действия, включая сделки, которые они вправе совершать самостоятельно, несут их родители, усыновители или опекуны в полном объеме, они же отвечают и за вред, причиненный малолетними. В целом, хотя статья Граждан-ского кодекса и названа «дееспособность малолетних», граждане, не достигшие 14 лет, являются недееспособными.

С достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний каделг-ется правом совершать самостоятельно любые сделки при условии письменного согласия его законных представителей. Согласие может быть получено как до совершения сделки, так и быть письменным одоб­рением уже состоявшейся сделки. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно и без сог­ласия законных представителей, помимо сделок совершаемых мало­летними, распоряжаться собственным заработком, стипендией или иными доходами; и пр. (ст. 26 ГК).

18. В каких случаях и каком порядке допускается ограничение дееспо­собности? В чем выражается ограничение дееспособности? Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособным?

С достижением 18 лет, а также в уже рассмотренных случаях, дееспособность граждан возникает в полном объеме. На содержание дееспособности более не оказывают влияния возрастные факторы, однако способности гражданина к волевым осознанным действиям мо­гут быть нарушены вследствие заболевания либо злоупотребления ал­когольными или наркотическими веществами. При наличии указанных проявлений необходимо защитить имущественные интересы такого гражданина либо интересы его семьи. Этой цели служит признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособность граж­данина, злоупотреб-пяющего спиртными напитками или нар­котическими веществами.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не мо­жет понимать значения своих действий или руководить ими, признает­ся судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе совер­шать вообще никаких сделок, включая мелкие бытовые, от его имени все сделки совершает его опекун (ст.29 ГК). Ограничением дееспособности устанаиливается контроль со стороны специальни назначенного лица — попечителя — за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособ­ности, В отличие от признания лица недеесдособньм, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать все сделки при ус­ловии. что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе совершать, не испрашивая согласия, — мелкие бытовые сделки.

Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособ­ности происходят вследствие даличия болезни либо иных обстоя­тельств. которые в дальнейшем могут отпасть.

19. В чем суть установления патронажа над дееспособными гражданами?

Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно дееспособными гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу­ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например, над инвалидами по зрению. Такая форма попечительства именуется патронажем (ст. 41 ГК). Попечитель над совершеннолетним дееспо­собным гражданином назначается органом опеки и попечительства с согласия совершеннолетнего и осуществляет свои функции на осно­вании договора поручения либо договора о доверительном управлении. Договор заключается попечителем с лицом, над которым учреждается патронаж.

20. Что такое попечительство, каковы основания и порядок установления и отмены по

попечительства?

Для защиты прав и интересов недееспо­собных или не полностью дееспособных граждан, законом введен институт опеки и попечительства (ст.ст. 31—-40 ГК). Попечительство — над несовершеннолетними в возра­сте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар­котическими веществами.

Опекунами и попечителями могут назна­чаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Являясь за­конными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы направлены на содержанке самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать пред­варительное разрешение органов опеки и попечительства, особенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного: отчуждение имущества, сдача его в наем, залог, безвозмездное пользо­вание и т.п. Не вправе опекуны и попечители, а также их супруги и близкие родственники совершать сделки с .подопечными, кроме пере­дачи подопечному дара или предоставления ему безвозмездного поль­зования каким-либо имуществом. Указанное ограничение вытекает из отношений законного представительства, с одной стороны; и отсутствия дееспособности в полном объеме либо в части у подопечного, с другой.

21. В чем заключаются юридические последствия признания безвестно отсутствующим и объявление умершим?

Признание гражданина безвестно отсутствующим.

Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Годичный срок начинает исчисляться с момента получения об отсутствующем гражданине последних сведений. Если этот день невоз­можно определить точно, то срок исчисляется с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить месяц — с первого января следующего года.

Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим вы­носится судом в порядке особого производства (см. гл. 28 ГПК).

На основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, орган опеки и попечительства передает имущество отсутствующего гражданина в доверительное управление определенно­му этим органом лицу (ст. 43 ГК). Из имущества безвестно отсутству­ющего выдается содержание гражданам, которых отсутствующий обя­зан содержать, и погашается задолженность по его другим обязательст­вам. Наряду с учреждением управления имуществом, безвестное отсутствие может повлечь и другие установленные законом пос­ледствия.

Объявление гражданина умершим. Если гражданин безвестно отсутствует не менее пяти лет, то он может быть объявлен судом умершим. Важно отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина (см. п. 8 ст. 247 ГПК).

Последствия вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим специально законом не предусмотрены, поскольку они долж­ны совпадать с теми, что имеют место при смерти гражданина: откры­вается наследство в имуществе гражданина, объявленного умершим, прекращается брак и обязательства, которые носят личный характер.

22. Что такое опека и каковы основания и порядок установления и от­мены опеки?

Для защиты прав и интересов недееспо­собных или не полностью дееспособных граждан, законом введен институт опеки и попечительства (ст.ст. 31—-40 ГК). Опека уста­навливается над малолетними, а также гражданами, признанными не­дееспособными.

Опекунами и попечителями могут назна­чаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Являясь за­конными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы направлены на содержанке самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать пред­варительное разрешение органов опеки и попечительства, особенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного: отчуждение имущества, сдача его в наем, залог, безвозмездное пользо­вание и т.п. Не вправе опекуны и попечители, а также их супруги и близкие родственники совершать сделки с .подопечными, кроме пере­дачи подопечному дара или предоставления ему безвозмездного поль­зования каким-либо имуществом. Указанное ограничение вытекает из отношений законного представительства, с одной стороны; и отсутствия дееспособности в полном объеме либо в части у подопечного, с другой.

23. В чем состоит сущность и роль института юридического лица в граж­данскою праве?

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также юридические лица — особые образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Юридическим лицом признается организация, кот. Имеет в собств. хоз. ведении или оперативном управлении обособл. имущ-во и отвечает по своим обязат-вам этим имущ-вом, может от своего имени приобретать и осущ-ть имущ. и личные неимущ. права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком.

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капитала для достижения тех или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в гр. обороте и является конструкция юридического лица.

24. Каковы организационные и экономические предпосылки признания организации юридическим лицом?

1) Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в определенной иерархии, соподчиненности органов уп­равления (единоличных или коллегиальных), составляющих его струк­туру, и в четкой регламентации отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множест­ва участников в единую волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами (уставом и/или учредительным догово­ром) и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.

2) Если организационное единство необходимо для объединения множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное имущество создает материальную базу деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто — денеж­ных средств. Объединение этих инструментов к один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имуществен­ной обособленностью юридического лица.

25. Назовите признаки юридического лица.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополага­ющих признака, каждый из которых необходим, а все в совокупности -достаточны, чтобы организация могла быть признана субъектом граж­данского права, т.е. юридическим лицом.

1) Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в определенной иерархии, соподчиненности органов уп­равления (единоличных или коллегиальных), составляющих его струк­туру, и в четкой регламентации отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множест­ва участников в единую волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами (уставом и/или учредительным догово­ром) и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.

2) Если организационное единство необходимо для объединения множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное имущество создает материальную базу деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто — денеж­ных средств. Объединение этих инструментов к один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имуществен­ной обособленностью юридического лица.

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответст­венности юридического лица сформулирован а ст. 56 ГК. Согласно этому правилу, участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отве­чает по обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам.

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это — итоговый признак юридического лица и, одновременно, та цель, ради которой оно и создается.

Таким образом, в российском гражданском праве юридическое лицо — это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, само­стоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

26. Каковы учредительные документы юридического лица? Их особенности.

Кто имеет право утвердить устав юр. лица?

Правовой основой деят-ти любого юр. лица, наряду с законодательством, являются его учредит. док-ты. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам.

Состав учредит. док-тов для разных видов юр. лиц различен. Так, общества с огранич. или дополнит ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основе учредит. догвора или устава. Правовой базой деят-ти хозяйственных товариществ является учредит. логовор. Для остальных юр. иц единственным учредит. док-том счит. устав.

Учредит. договор - это консенсуальный гр.-правовой догвор, регулир. отнош-я м/у учредителями в процессе создания и деят-ти юр. лица. Его можно рассматривать как разновидность договора о совместн. деят-ти, хотя сущ-ет мнение о том, что это - самостоятельный договорный тип. Он может заключаться только в пис. форме (простой или нотариальной) и вступает в силу, как правило, с момента заключения.

Устав, в отлич. от учредит. договора, не заключается, а утверждается учредителями. Однако это отличие не носит принципиал. хар-ра и связано лишь с различ. процедурой принятия док-та. Устав, как правило, подписывают не все учатсники, а специально уполномоч. ими лица (напр., председатель и секретарь общего собрания учредителей). Как и учредит. договор, устав можно рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего прав. полож-е юр. лица и регулир-го отнош-я м/у участниками и самим юр. лицом. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юр. лица. Ряд некоммерч. организ. может действовать также на основе общего положения об организациях данного вида или общего устава общественного объединения.

Содержание учредит. док-тов в общем виде определяется ст. 52 ГК, а для отдел. видов юр. лиц - в соотв. разделах ГК и спец. норматив. актах (например, содержание устава и учредит договора ком. банка определяется п.2 ст.52, п.3 ст98 ГК, а также п.3 Положения о порядке гос. регистрации субъектов предпр. деят-ти (Указ През. от 8.07.94).

27. Что такое орган юридического лица и какие вам известны виды органов юридического лица?

Приобретение и, отчасти, осущ-е прав и обязанностей - прерогатива т.н. органа юр. лица. Орган юр. лица - это правовой термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляющих интересы юр. лица в отнош-ях с др. субъектами права без спец. на то уполномочий (без доверенности). В соотв. со ст. 53 ГК именно через свои органы юр. лицо приобретает гр. права и принимает на себя гр. обязанности. Поэтому действия органа рассматриваются как действия самого юр. лица.

Юр. лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и несколько одновременно (напр., директор и дирекция, правление и председатель правления), причем они могут быть и единоличными, и коллегиальными. Органы могут назначаться, если у юр. лица единственный учредитель, или избираться, если участников (учредителей) несколько.

28. Когда возникает правоспособность и дееспособность юридического лица?

С какого момента юр. лицо считается созданным?

Правоспособность и дееспособность юр. лица возникает в момент его создания, кот. приурочен к его гос. регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК)

29. Чем определяется содержание гражданской правоспособности и дееспо­собности юридического лица?

В науке гр. права принято различать общую (универсальную) и спец. правоспособность. Общая правоспособность означает возм-ть для субъекта права иметь любые гражд. права и обязанности, необходим. для осущ-я любых видов деят-ти. Именно такой правосп-ю обладают граждане. Спец. правоспо-ть предпол-ет налич. у юр. лица таких прав и обяз-й, кот. соотв-ют целям его деят-ти и прямо зафиксированы в его учредит. документах. ГК наделяет только частн. коммерч. организации общей правоспособностью.

Для участия в гр. обороте юр. Лицу необходима не только правоспособность, но и деесп-ть. Налич. у юр. лица деесп-ти означает, что оно своими собств. действиями может приобретать, создавать, осущ-ть и исполнять гр. права и обязанности.

30. Какой может быть степень обособленности имущества юридического лица? Как классифицируются юридические лица в ГК и Основах гражданского законодательства?

Назовите юридические лица, в отношении имущества которых их участники сохраняют обязательственные права.

Назовите юридические лица, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности или иное вещное право.

Назовите юридические лица, на имущество которых их учредители (участники) не сохраняют имущественных прав. Что такое "коммерческие " и "некоммерческие" организации? Их виды.

Степени обособленности имущества у различных видов юридических лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия — лишь правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях наличие правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для признания данного социального образования юридическим лицом.

Классификация. 1. В зависимости от формы собствен­ности, лежащей в основе юридического лица. выделяются государст­венные и частные (негосударственные) юридические лица.

2. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности: извле­чение прибыли, а также ее распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с предпринимательством.

3. В зависимости от состава учредителей можно выделять; юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, за отдельными исклю­чениями, субъекты права (все остальные юридические лица).

4. Различный характер прав участников в отношении юридического лица позволяет классифицировать:

— организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;

— организации, в отношении которых их участники имеют обяза­тельственные права: хозяйственные товарищества и общества, коопе­ративы;

— организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав: общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических лиц.

5. Объем вещных прав организации. В зависимости от объема прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать:

— юридические лица, обладающие правом оперативного управ­ления на имущество: учреждения и казенные предприятия;

— юридические лица, обладающие правом хозяйственного ве­дения на имущество: государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных);

— юридические лица, обладающие правом собственности на иму­щество — все другие юридические лица.

6. Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарищест­ва и общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов (общества). Наряду с этим, по степени увеличения предпринимательского риска участников, хозяйственные общества и товарищества могут выстраиваться в следующую цепочку: полное то­варищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответ­ственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.

7. Порядок образования. Порядок создания юридического лица так­же может выступать в качестве критерия классификации: в таком слу­чае юридические лица делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

8. Учредительные документы. По составу учредительных докумен­тов разграничиваются договорные юридические лица — хозяйственные товарищества, договорно-уставные — общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также ус­тавные юридические лица.

31. Какими нормативными актами определяется содержание учредительных документов юридического лица?

1. ФЗ "Об общих принципах организации местн. самоупр-я в РФ" от от 28.08.95.

2. Отделения общ. объединений, являющихся юр. лицами, могут действовать на основании устава того общ. объединения, в структуру которого они входят, без принятия каких-либо индивидуал. учредит. док-тов - ч.8 ст.21 Закона "Об общественных объединениях" (95 г.)

3. Содержание устава и учредит. договора ком.банка определяется п.2 ст.52, п.3 ст.98 ГК, а ткже Положения о порядке гос. регистрации субъектов предпр. деят-ти (Указ През. от 8.07.94). (Ст.9 "О банках и банковской деят-ти" от 13.02.92)

32. Что такое государственная регистрация юридического лица? Какими органами она осуществляется?

Гос. регистрация явл. заверш. этапом образ-я юр. лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для создания нового субъекта права, и принимает решение о признании организации юр. лицом. После этого основные данные об организации включаются в единый гос. реестр юр. лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления.

В соотв. со ст. 51 ГК, проведение регистрации всех юр. лиц возложено на органы юстиции. Однако часто органы юстиции не обладают необходимыми для этого возможностями. Поэтому, на практике гос. регистрация юр. лиц осущ-ся различными органами, глав. роль среди которых играют Регистрационные палаты субъектов РФ. (Минюст РФ и его местные управления регистрируют общ-е и религиоз. объединения. Местн. органы власти (районные администрации) регистр-ют товарищества домовладельцев, потребительские кооперативы и их предприятия. Предприятия с иностр. инвестициями рег. Гос. регистр. палатой и ее местными отделениями. Ком. банки рег. Центральным банком.

33. Возможен ли отказ в регистрации юридического лица? Если возможен, то в каких случаях или по каким основаниям?

Возможно ли обжалование отказа в регистрации юридического лица? Если возможно то в каком порядке?

Отказ в регистрации может последовать лишь в случаях несоотв. учредит. документов организации закону или несоблюдения установленного порядка образования юр. лица и может быть обжалован в суд. Также в суд можно обратиться в случае уклонения компетентного органа от регистрации юр. лица, например при пропуске установленного для регистрации срока.

34. Что может служить основанием реорганизации юридического лица?

При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юр. лица или их часть переходит к иным субъектам права, т.е. присходит универсальное правопреемство. Реорганизация юр. лиц может осущ-ся путем слияния нескольких организаций в одну новую, присоединения юр. лица к другому, разделения юр. лица на несколько новых организаций, выделения из состава организации др. юр. лиц или преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юр. лица.

35. Каковы правовые формы, порядок и последствия реорганизации юридических лиц?

При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юр. лица или их часть переходит к иным субъектам права, т.е. присходит универсальное правопреемство. Реорганизация юр. лиц может осущ-ся путем слияния нескольких организаций в одну новую, присоединения юр. лица к другому, разделения юр. лица на несколько новых организаций, выделения из состава организации др. юр. лиц или преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юр. лица.

Реорганизация, как правило, проводится по решению участников юр. лица (или собственников имущ-ва), т.е. добровольно. Однако в отношении ком. организаций закон предусматривает и такие случаи, когда реорганизация может быть произведена принудительно (напр., ст. 19 Закона "О конкуренции и ограничении монополистич. деятельности на товар. рынках"). Причем, если решение суда или компетентного гос. органа о реорганизации не выполнено в установл. срок, суд назначает внешнего управляющего юр. лицом, кот. и осущ-ет его реорганизацию (п.2 ст.57 ГК).

В зависимости от того, в как. формк проводится реорганизация юр. лица, она оформляется либо разделительным балансом (разделение, преобразование), либо передаточным актом (слияние, присоединение, преобразование). При выделении, разделении или слиянии нескольких организаций возникает как минимум один новый субъект права, поэтому в таких случаях реорганизация считается законченной в момент гос. регистрации вновь созданных юр. лиц. С др. стороны, при присоединении новых юр. лиц не возникает и, следовательно, реорганизация завершается в момент исключения присоединенной организации из единого гос. реестра.

Реорганизация существенно затрагивает интересы кредиторов юр. лица, коль скоро их должник прекратит свое существование. Поэтому обязательным ее условием является предварительное уведомление кредиторов, которые в таком случае вправе требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств реорганизуемого юр. лица и возмещения убытков (ст. 60 ГК).

36. Каковы основания и порядок ликвидации юридического лица? Каковы обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица? Правовые последствия ликвидации. Какова очередность удовлетворения требований коедитооов пои ликвидации юридического лица?

Ликвидация юр. лица - это способ прекращения его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. ГК содержит полный перечень оснований ликвидации юр лиц: добровольный порядок и принудит. ликвидация.

В добровол. порядке юр. лицо ликвидируется по решению его участников или органа юр. лица, уполномоченного на то учредит. докум-ми. Типичными основаниями добровол. ликвидации являются нецелесообразность дальнейш. сущ-ния юр. лица, истечение срока, на который оно было создано, достижение, или напротив, принципиальная не­достижимость уставных целей организации.

Принудительная ликвидация проводится по решению суда, в слу­чаях, когда деятельность юридического лица осушествляется без соот­ветствующего разрешения (лицензии), либо такая деятельность прямо запрещена законом, либо сопряжена с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства .

Для отдельных видов юридических лиц законом установлены до-полнительные основания ликвидации. Так, коммерческие организации (кроме казенных предприятий), потребительские кооперативы и фонды могут быть ликвидированы по причине их несостоятельности (банкрот­ства) . Для хозяйственных обществ и унитарных предприятий предус­мотрено такое основание ликвидации как утрата имущества, т.е умень­шение стоимости чистых активов предприятия ниже уровня минималь­ного размера уставного капитала. И в том, и в другом случае ликвидация может производиться как добровольно, так и принудитель­но.

Порядок ликвидации юридического лица урегулирован статьями 61-64 ГК и состоит из следующих этапов:

1) участники организации, ее уполномоченный орган или суд, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (или единоличного ликвидатора), определяют порядок и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юридическим лицом;

2) ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления ттаетензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юридического лица;

3) ликвидационная комиссия оценивает, состав кредиторской за­долженности, принимает решение об удовлетворении (отклонениг) вы­явленных требований и составляет промежуточный ликвидационный баланс;

4) в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом удовлетворяются законные Требования кредиторов, причем выплаты производятся в порядке очередей, установленных ст. 64 ГК. Если де­нежных средств организации недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имеющееся имущество с публичных торгов.

5) после погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс и распре­деляет оставшееся имущество между участникам юридического лица, если иное не следует из законодат-ва или учредит. док-тов организации.

37. С какого момента ликвидация юридического лица считается завершенной, юридическое лицо - прекратившим свое существование ?

Все док-ты, оформляющие ликвидацию, передаются реестр. органу, который на их основе вносит соотв. запись в един. гос. реестр. юр. лиц. С этого момента деятельность организации считается прекращенной.

Исключение юр. лица из единого гос. реестра юр. лиц (п.8 ст. 63 ГК).

38. Что такое филиал и представительство юридического лица?

Филиалы и представительства — это территориально обособ­ленные структурные подразделения юридических лиц, предназначен­ные для расширения сферы действия создавших их организаций. В принципе и филиалы, и представительства схожи со всеми остальными функциональными элементами организационной структуры юридического лица (отделы, цеха и т.п.) с той лишь разницей, что они располо­жены вне места нахождения юридического лица.

Представительства и филиалы выполняют различные функции. Представительства выступают в гражданском обороте от имени создав­шего их юридического лица, т.е. представляют его интересы и обес­печивают их защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо шире: они и представляют интересы, и выполняют основные функции (все или часть) юридического лица (п.1 и 2 ст. 55 ГК). Так, представительство может заключать договоры, контролировать их исполнение, заниматься рекламой своей организации. Но вести производственную или иную хозяйственную деятельность, осуществляемую юридическим лицом, вправе только его филиал. Впрочем, и представительства, и филиалы могут создаваться некоммерческими организациями, что соответству­ющим образом определит характер деятельности филиала.

Представительства и филиалы не могут иметь прав юридического лица и, следовательно, выступать в обороте от своего имени . Их руко­водители действуют от имени юридического лица на основании дове­ренности. Наличие у организации представительств или филиалов влияет на содержание ее учредительных документов, поскольку в них должны быть поименованы все филиалы и представительства. Сами же эти обособленные подразделения действуют на основе утверждаемых юридическим лицом положений (как правило, общего вида).

39. Какие организации могут быть признаны в качестве хозяйственных об­ществ и товариществ?

Хозяйственные тов-ва и общ-ва - это родовое понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов ком. юр. лиц, общим для которых является то, что их уставной (складочный) капитал разделяется на доли. Именно это отличает хоз. общества и товар-ва от др. ком. орг-ций.

Хоз. тов-ва в росс. законодат-ве понимаются как договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деят-ти под общим именем.

Хоз общ-ва - это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения их имущества для ведения предпринимат. деят-ти.

40. Что такое "хозяйственное товарищество" и в каких организационно-правовых формах они создаются?

Хоз. тов-ва в росс. законодат-ве понимаются как договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деят-ти под общим именем.

Главное действующее лицо любого тов-ва - полный товарищ - несет неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем своим имущ-вом. Поэтому в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в силу лично-доверительных отношений м/у ними. Принципиальные положения, определяющие возможный состав участников хоз. обществ и тов-в, содержатся в п.4 ст. 66 ГК.

Формы: 1. Полное товарищество - Хоз. тов-во, участники которого солидарно несут субсидарную (дополнительную) ответственность по его обязат-вам всем своим имущ-вом.

2. Товарищество на вере - Хоз. тов-во, состоящее из двух категорий участников: полных товарищей, солидарно несущих субсидарную ответственность по его обязат-вам своим имущ-вом, и товарищей-вкладчиков, не отвечающих по обязат-вам предприятия.

41. Что такое "хозяйственные общества" и в каких организационно-правовых формах они создаются?

Хоз общ-ва - это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения их имущества для ведения предпринимат. деят-ти.

Для хоз. общ-в характерным является объединение не столько личных усилий участников, сколько их имуществ. Участники не отвечают по обязат-вам фирмы (за исключением обществ с доп. ответ-ю), и их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал. Принципиальные положения, определяющие возможный состав участников хоз. обществ и тов-в, содержатся в п.4 ст. 66 ГК.

Формы: 1. Общество с огр. ответ. - ком. организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязат-вам.

2. Общество с дополнительной ответственностью - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.

3. Акционерное общество. Коммерческая организация, образован­ная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязатель­ствам, с уставным капиталом разделенным на равные доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами — акциями.

4. Дочерние и зависимые общества. Упоминаемые в ст. 105 и 106 ГК дочерние и зависимые хозяйственные общества не являются самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограниченной ответственно­стью), оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций.

42. Каковы права и обязанности участников хоз. товариществ или обществ?

Основные права и обязанности в общем виде закреплены ст. 67 ГК и могут дополняться в учредительных док-тах. Участники имеют право управлять делами фирмы в той или иной форме, получать информацию о ее деят-ти, участвовать в распределении прибыли и получать чать имущ-ва, оставшегося после ликвидации предприятия (т.н. ликвидационный остаток). В то же время они обязаны участвовать в образовании имущ-ва предприятия и не разглашать конфиденц. Информацию о его деят-ти. Нормы ст. 67 ГК имеют императивный хар-р, поэтому лишить участника какого-либо из перечисленных прав или освободить от обязанности невозможно.

43. Каковы источники правового регулирования деятельности хоз. обществ и товариществ?

1. ГК РФ (ст. 66 п.4 - принципиальные положения, опред. возможный состав участников; ст. 83 п. 2 - о вкладах)

2. Положение об АО утверждено постановлением СМ РСФСР от 25.12.90 (изм. 92г.)

3. Учредит. договор - хоз. тов-ва

4. Уставы, учредит. договоры - хоз. общ-ва. (Устав - только у АО)

44. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 1) полного товарищества : понятие, участники, особенности учреди­тельных документов и наименования, ведение дел и управление, фор­мирование складочного капитала, прибыли и убытки, изменение сос­тава участников, обращение взыскания на долю участника в складоч­ном капитале полного товарищества, ликвидация.

Полное товарищество - Хоз. тов-во, участники которого солидарно несут субсидарную (дополнительную) ответственность по его обязат-вам всем своим имущ-вом. Оно возник. на основе договора м/у несколькими участниками (полными товарищами), в качестве кот. могут выступать только предприниматели - индивидуальные или коллективные.

ГК исходит из принципа истинности фирмы, в соответствии с которым фирменное название товар-ва должно включ. в себя истинные имена всех его участников. Можно ограничиться и указанием имени одного из полных товарищей с добавлением к нему слов "... и компания". При изменении персонального состава участников такого тов-ва необходимо вносить соотв. изменения в фирму.

Законодательно различаются случаи управления поным тов-вом (ст. 71) и ведения дел тов-ва (ст. 72). Управление тов-вом осущ-ся на основе решений, принятых всеми участниками единогласно или большинством голосов (если последнее предусмотрено учредит. договором). Ведение же дел, т.е. представительство интересов полного тов-ва в обороте, по общему правилу осущ-ся каждым из участников. В этом случае полное тов-во как юр. лицо имеет несколько самостоят. и равноправ. органов (по числу участников.) Учредит. договор может устанавливать и др. схемы органов полного тов-ва (ведение дел всеми участниками совместно (один коллегиал. орган).

Законодат. нормирование размеров складочного капитала полного тов-ва имеет значение лишь для его регистрации. В дальнейшем ни уменьшение ни полная утрата складочного кап-ла не влекут за собой драматич. последствий (п.2 ст. 74) Это и понятно, т.к. требования кредиторов тов-ва м.б. удовлетворены за счет имущ-ва его участников.

Ответ-ть участников по обязат-вам полного тов-ва отнюдь не подрывает принципа самостоят. гражданско-правовой ответственности юр. лица, т.к. является субсидарной. В первую очередь требования кредиторов должны предъявляться к самому тов-ву, и лишь при недостаточности его имущ-ва - к полным товарищам. Общие правила, регулир-е солидарную ответ-ть, закреплены в ст. 322-325 ГК.

Изменение персонального состава участников (выход, исключение, смерть и пр.), по общему правилу, влечет ликвидацию полного тов-ва. Иное может быть предусмотрено учредит. дог-ром или соглашением оставшихся участников (п.1 ст.76). Аналогичные последствия имеет и изменение имущественного положения участника - объявление его банкротом или обращение кредиторами взыскания на его долю в складочном капитале.

Возможность обращения взыскания на имущ-во самого участника отчасти размывает границу м/у имущ-вом, вложенным в тов-во, и не переданных ему (собственным имущ-вом товарища), лишая последнее своеобразной неприкосновенности. В таких условиях участников мало что удерживает от того, чтобы перевести большую часть своего имущ-ва в капитал предприятия: риск возрастает незначительно.

Будучи по своей природе объединением лиц, полн. тов-во не может состоять из единственного участника и, если такое случилось, должно быть преобразовано в хоз. общ-во или ликвидировано (ст. 81).

45. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 2) товарищества на вере: понятие, участники, особенности учредитель­ных документов и наименования, ведение дел и управление, форми­рование складочного капитала, прибыли и убытки, изменение сос­тава участников, ответственность полных товариществ и риск вклад­чиков, ликвидация товариществ на вере.

Товарищество на вере - Хоз. тов-во, состоящее из двух категорий участников: полных товарищей (комплементариев), солидарно несущих субсидарную ответственность по его обязат-вам своим имущ-вом, и товарищей-вкладчиков (коммандистов), не отвечающих по обязат-вам предприятия.

Аналогично полному товарищ-ву, фирменное название тов-ва на вере должно содержать имена всех или, по крайней мере, одного полного товарища (с добавлением "... и компания").

Форма эта - как способ привлечения к ведению торгового промысла капиталов анонимных вкладчиков. Так, в соотв. с п. 1 ст. 83 ГК, товарищи-вкладчики могут даже не участвовать в подписании учредит. дог-ра. Но тов-во на вере - договорное объединение лиц и, следовательно, учредит. договор явл. его единств. учредит. док-том.

Взаимн. права и обяз-ти основываются, наряду с учредит. дог-ром, свидетельством об участии, кот. упоминается в ГК,. удостоверяющее внесение вкладав складочный капитал (п.1 ст. 85). Указанное свидетельство не является ценной бумагой, т.к. не отнесено законодат-вом к числу таковых (ст. 143), а также потому, что вклад, удостоверенный свидет-вом, может передоваться частично (п.2 ст. 85). Значит, свидетельство об участии не может быть единственным док-том, удостоверяющим права членства коммандиста в тов-ве. Вывод: отношения товарищей-вкладчиков и полных товарищей должны регулироваться договором. И если это не учредит. договор, то, значит, какой-то другой, условно называемый договорм об участии в тов-ве. Такая юридич. конструкция позволяет сохранить абсолют. тайну личности коммандиста.

Выражаясь образно, тов-во на вере как бы включ. в себя две относит. самостоят-е структуры: полное тов-во и группу (или одного) товарищей вкладчиков. С одн. стороны, коммандисты полностью отстранены от участия в управлении и ведении дел тов-ва. С другой - они распоряжаются своими вкладами совершенно независимо от полных товарищей.

Отличительная особен­ность прав коммандитиста га имущество товарищества заключается в том, что при выходе из предприятия, он вправе претендовать лишь на возврат своего вклада, а не на получение соответствующей доли в иму­ществе фирмы (пп.4 п.2 ст. 85 ГК). Однако в случае ликвидации фирмы товарищ-вкладчик участвует в распределении ликвидационного остат ка наравне с полными товарищами.

Основания ликвидации товарищества иа вере обладают значитель-ной спецификой. В частности, товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один ком­мандитист (ч.2 п.1 ст. 86 ГК). Значит, во всех случаях изменений персонального состава участников, товарищество, по общему правилу, продолжает существовать.

В части, не затрагивающей правового положения коммандитистов, товарищество на вере аналогично полному товариществу (п.5 ст. 85)

46. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 3) общества с ограниченной и дополнительной ответственностью: понятие, участники, особенности учредительных документов, значение и порядок формирования уставного капитала, управление, измене­ние состава участников.

Общество с огр. ответ. - ком. организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязат-вам.

Учредительными документами общества с ограниченной ответст­венностью являются устав и учредительный договор (последний не мо­жет заключаться, если в обществе всего один участник). Фирменное наименование общества строится по общим правилам, например: «Общество с ограниченной ответственностью «Апрель». Общество с ограниченной ответственностью относится к числу т.н. «объединений капиталов» и, в отличие от товариществ, личный элемент в нем играет подчиненную роль. Однако в сравнении с акционерными обществами, общество с ограниченной ответственностью отличают более тесные отношения участников, более закрытый характер членства. Поэтому законом об обществах с ограниченной ответственностью предполагает­ся установить максимальное число его участников. При его превы­шении общество подлежит преобразованию в АО или ликвидации.

Новым для нашего законодательства является правило о том, что уставный капитал общества разделяется на доли заранее определенных учредительными документами размеров (п.1 ст. 87 ГК). Это в значительной степени формализует имущественное участие в обществе и упрощает процедуру управления, а также передачу долей. Термин «доля в уставном капитале» употребляется ГК в двух значениях: как элементарной доли заранее определенного размера, на которые разде­лен уставный капитал, и как совокупной доли (суммы элементарных долей), принадлежащей конкретному участнику. Например, совокуп­ная доля участника в уставном капитале, равная 20 процентам, может состоять из 20 элементарных долей по 1% или 4 долей по 5%. Можно полагать, что если участник отчуждает не всю свою долю в уставном капитале, а лишь ее часть, то величина отчуждаемой части во всяком случае не может быть меньше элементарной доли. Иными словами, дробление элементарных долей при их отчуждении не допускается.

Наличие доли в уставном капитале, конечно, не означает каких-либо вещных прав на имущество предприятия. Права участников по отношению к обществу (на участие в управлении, информацию, долю прибыли, ликвидационный остаток и т.п.) реализуются в рамках едино­го обязательства.

Прекращение членства в обществе может происходить не только в результате отчуждения доли, но и путем выхода участника из общества (ст. 94 ГК). По своим правовым последствиям, заявление о выходе означает требование о принудительном выкупе доли участника обще­ством. Это требование подлежит обязательному удовлетворению, что может привести к уменьшению размера уставного капитала, если участники не решат восполнить убыль имущества.

Правовое положение органов управления обществом должно быть детально урегулировано упоминавшимся выше законом. ГК уста­навливает в этой области лишь самые общие правила. Высшим органом управления обществом является общее собрание его участников, один голос в котором соответствует одной доле в уставном капитале. Иск­лючительная компетенция общего собрания перечислена в п.3 ст. 91 ГК и включает в себя: изменение устава общества и размера его устав­ного капитала, образование и прекращение исполнительных органов общества, утверждение годовых отчетов и балансов, распределение прибылей и убытков, и пр.

Органами общества как юридического лица могут быть как единоличный орган (директор, президент и т.п), так и коллегиальный (правление, дирекция и т.п.), либо оба вместе.

Изменения персонального состава участников общества с ограниченной ответственностью, равно как и их имущественного поло­жения, не приводят к его ликвидации. Общество продолжает функционировать даже если в нем остался всего один участник.

Общество с дополнительной ответственностью. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.

Специфика общества с дополнительной ответственностью состоит в особом характере имущественной ответственности участников по его долгам. Во-первых, эта ответственность является субсидиарной, а значит требования к участникам могут быть предъявлены лишь при недостаточности имущества общества для расчетов с кредиторами. Во-вторых, ответственность носит солидарный характер, следовательно, кредиторы вправе в полном объеме или в любой части предъявить тре­бования к любому из участников, который обязан их удовлетворить. В-третьих, участники несут одинаковую ответственность, т.е. в равной мере кратную размерам их вкладов в уставный капитал (п. 1 ст. 95 ГК). В-четвертых, общий объем ответственности всех участников определя­ется учредительными документами как величина кратная (двух-, трех­кратная и т.п.) размеру уставного капитала.

В остальном этот вид обществ мало чем отличается от обществ с ограниченной ответственностью.

47. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 4) акционерного общества; понятие, виды, учредительные документы и порядок создания, уставной капитал, его формирование и изменение, права акционеров, управление обществом.

Акционерное общество. Коммерческая организация, образован­ная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязатель­ствам, с уставным капиталом разделенным на равные доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами — акциями, называется акционерным обществом.

Основное отличие акционерного общества от других юридических лиц заключается в способе закрепления прав участника по отношению к обществу: путем удостоверения их акциями. Это, в свою очередь, обуславливает специфику осуществления прав по акции и их передачи.

Устав признается единственным учредительным документом АО, чем подчеркивается формальный характер личного участия в обществе (п. 3 ст. 98 ГК), и утверждается на собрании учредителей. Вместе с тем, ГК говорит и о заключении учредительного договора, регулирующего отношения учредителей в процессе создания АО (п. 1 ст. 98 ГК). Такой договор служит вспомогательным средством, облегчающим создание АО, как правило, не представляется на регистрацию и впоследствии может быть расторгнут без ущерба для самого общества.

Уставный капитал АО равен номинальной стоимости приобретен­ных акционерами акций (ст. 99 ГК). Внесение вклада в уставный капитал общества означает в то же время совершение договора купли-продажи акции. Продавцом в этом договоре выступает само общество, которое не вправе отказаться от его заключения с учредителем.

Увеличение уставного капитала АО путем выпуска дополнитель­ных акций может осуществляться двумя способами. Закрытое акционерное общество обязано распределять все акции новых выпусков между конкретными заранее известными лицами. Открытое акционерное общество вправе предлагать акции для приобретения не­ограниченному кругу лиц, т.е. проводить на них открытую подписку (п.1 и 2 ст. 97 ГК).

Способами формирования уставного капитала не исчерпываются различия открытых и закрытых акционерных обществ. Число участников закрытого АО не может превышать установленного законом предела , а в случае его превышения общество преобразуется в откры­тое АО либо ликвидируется. Акционеры закрытого АО имеют право преимущественной покупки отчуждаемых другими акционерами акций (аналогично передаче долей в обществе с ограниченной ответст­венностью). Отмеченные различия открытых и закрытых АО все же не приводят к расщеплению акционерных обществ на две самостоятельные организационно-правовые формы, ибо укладываются в рамки единого понятия АО и не противоречат общим принципам акционерной формы предприятия.

К органам управления акционерным обществом закон относит общее собрание акционеров, а также совет директоров (наблюдатель­ный совет), который создается, если в обществе более 50 участников. Органами АО как юридического лица, т.е. исполнительными органами, являются либо единоличный руководитель, либо коллегиальный орган (правление, дирекция и т.п.), либо оба вместе. Их компетенция опре­деляется ст. 103 ГК, уставом общества, а в дальнейшем — и законом об акционерных обществах.

48. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 5) дочернего хозяйственного общества; 6) зависимого хозяйственного общества;

Дочерние и зависимые общества. Упоминаемые в ст. 105 и 106 ГК дочерние и зависимые хозяйственные общества не являются самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограниченной ответственно­стью), оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций.

Общество или товарищество, повлиявшее на решения другого общества (дочернего) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, в соответствии с договором или по иным основаниям, несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, совер­шенным в результате такого влияния. В случае несостоятельности до­чернего общества по вине основного последнее субсидиарно отвечает по его долгам.

Зависимые общества выделяются по чисто формальному критерию: принадлежности более 20% их уставного капитала другому хозяйст­венному обществу (преобладающему). Особенности зависимого и пре­обладающего статуса общества законодатель, вероятно, определит поз­днее.

49. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 7) производственных кооперативов;

Производственный кооператив (артель) — это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на на­чалах их личного трудового и иного участия, первоначальное имуще­ство которого складывается из паев членов объединения.

В производственном кооперативе, как и в хозяйственных то­вариществах, решающее значение имеет личное участие его членов в деятельности организации. Но нормы о хозяйственных товариществах сконструированы в основном в расчете на то, чтобы обеспечить полным товарищам возможность непосредственного личного участия в предпринимательской деятельности. В отношении же производствен­ных кооперативов, акцент делается на непосредственном трудовом участии, предполагающем включение участника в состав трудового коллектива кооператива. Решение имущественных вопросов и управ­ление также обладают значительной спецификой.

Участниками производственного кооператива являются, по обще­му правилу, граждане. Причем, в отличие от полных товарищей, им абсолютно не требуется статуса индивидуального предпринимателя. Наряду с ними участвовать в кооперативе могут и юридические лица, если это допускается уставом кооператива или соответствующими за­конами. Число членов кооператива не может быть менее пяти.

Говоря об участии в кооперативе, необходимо отметить, что термин «членство» может употребляться в разных значениях: как синоним

вообще участия в организации (и в этом смысле можно говорить, например, о членстве в АО), и как специфическая форма личного участия, совершенно не связанного с участием имущественным. ГК понимает членство в кооперативе именно в последнем его значении.

Имущество кооператива первоначально складывается из паевых взносов его членов, которые не идентичны долям в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ. Права члена в отношении коо­ператива отнюдь не обусловлены величиной его паевого взноса. Так, независимо от величины пая, каждый член кооператива имеет один голос на общем собрании участников (п.4 ст. 110 ГК). Распределение прибыли и ликвидационного остатка между членами кооператива обычно производится в соответствии с их трудовым участием (п. 4 ст. 109 ГК). В случае образования неделимых фондов, пай и вовсе переста­ет соответствовать доле в имуществе кооператива. При выходе из коо­ператива его член имеет право лишь на выплату ему пая, но никак не выплаты доли во всем имуществе.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по всем его обязательствам в порядке и размерах, установленных уставом и законом о производственных кооперативах (п. 2 ст. 107 ГК).

Система кооперативных органов состоит из общего собрания его членов (высший орган), наблюдательного совета (образование которо­го, в отличие от АО, не обязательно) и исполнительных органов: прав­ления и (или) председателя (ст. 110 ГК). Обязательным для коопе­ративов является принцип комплектования его органов только из числа членов.

50. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 8) государственных и муниципальных предприятий, их видов.

Специфика этих субъектов гражданского права состоит в том, что их имущество находится соответ­ственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 1 ст. 113 ГК). Поэтому они являются единственным видом коммерческих юридических лиц, которые имеют не право собственности на принадлежащее им имущество, а вторичное вещное право. Государственные и муниципальные предприятия явля­ются унитарными, а их имущество неделимо и не может быть распреде­лено по вкладам.

Учредительными документами государственных и муниципальных предприятий являются решение собственника (как правило, его пред­ставителя в лице конкретного органа государственного комитета по управлению государственным имуществом) и устав, утвержденный указанным лицом. В соответствии с п.2 ст. 52 ГК в учредительных документах унитарных предприятий должны быть определены предмет и цели деятельности конкретного юридического лица. Это обусловлено тем, что правоспособность государственных и муниципальных предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, являет­ся специальной. Поэтому государственные и муниципальные предприятия не могут осуществлять любые виды деятельности, они должны заниматься только такими видами хозяйствования, которые определены им собственником в уставе.

Природа государственных и муниципальных предприятий находит свое выражение в их фирменном наименовании, которое должно содер­жать указание на собственника их имущества. Другие средства индивидуализации государственных и муниципальных предприятий не отличаются от аналогичных средств иных коммерческих организаций.

В отличие от других предпринимательских юридических лиц, орга­ны управления государственных и муниципальных предприятий, как правило, носят единоличный характер. Возглавляет предприятие руко­водитель (генеральный директор, директор), который назначается на должность и освобождается от должности собственником, либо уполно­моченным собственником органом и им подотчетен (п.4 ст. 113 ГК).

Виды: 1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ве­дения. Оно создается по решению уполномоченного на то государствен­ного органа (комитета по управлению государственным имуществом) или органа местного самоуправления (для муниципальных предприятий) и существует за счет самостоятельно извлеченной прибыли.

2. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного уп­равления (федеральное казенное предприятие). Правовое положение унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управ­ления (федерального казенного предприятия), весьма специфично. С одной стороны, казенное предприятие создается для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и, следовательно, осуще­ствляет коммерческую деятельность. С другой стороны, оно может осу­ществлять свою хозяйственную деятельность за счет бюджетных средств, выделенных федеральной казной . Таким образом, правоспо­собность казенного предприятия занимает промежуточное положение между правоспособностью коммерческой и некоммерческой организаций, т.е. такое юридическое лицо может быть условно охарак­теризовано, как «предпринимательское учреждение».

51. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 1) потребительского кооператива;

Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК)

Потребительские кооперативы. Объединение лиц ни началах член­ства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов.

Правовое положение потребительских кооперативов определяется ст. 116 ГК и Законом РФ «О потребительской кооперации в Российской Федерации» от 19 июня 1992 г., в части, не противоречащей ГК.

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель (вернее сказать — предмет) его деятель­ности и слова «кооператив», «потребительское общество» или «пот­ребительский союз», например: «Кормозаготовительный кооператив «Лида» или «Потребительское общество по заготовке кормов «Лида».

Участниками потребительских кооперативов могут быть как граж­дане, так и юридические лица, причем наличие хотя бы одного граж­данина обязательно, з противном случае кооператив превратится в объединение юридических лиц.

Правовое положение потребительского кооператива во многом схо­же с производственным кооперативом и в плане организационной структуры, и точки зрения прав участников. Однако члены пот­ребительского кооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и, по общему правилу, не отвечают по его долгам (единственное исключение предусмотрено п.4 ст. 116 ГК).

В изъятие из общих норм о статусе некоммерческих организаций потребительским кооперативам предоставлено право распределять до­ходы от предпринимательской деятельности между своими членами. Таким образом, потребительский кооператив занимает промежуточное . положение между коммерческими и некоммерческими организациями.

52. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 2) общественных и религиозных обществ;

Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК)

Общественные объединения. Некоммерческое объединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целей.

Общественное объединение — это родовое понятие, обозначающее целую группу самостоятельных организационно-правовых форм не­коммерческих юридических лиц. К их числу Закон об общественных объединениях (ст.ст. 8—13) относит:

общественные организации (объединения на основе членства); — общественные движения (массовые объединения, не имеющие членства); — общественные фонды (не имеющие членства объединения, цель которых заключается в формировании имущества и его использовании на общественно полезные цели); — общественные учреждения (не имеющие членства организации, цель которых — в оказании конкретного вида услуг в интересах участников); — органы общественной самодеятельности (не имеющие член­ства объединения, цель которых заключается в совместном решении различных социальных проблем граждан по месту жительства, работы или учебы).

Учредителями общественных объединений выступают граждане (не менее трех человек), а также другие общественные объединения с правами юридических лиц (наряду с гражданами).

Особенностью наименования общественного объединения является необходимость включать в него указание на территориальную сферу деятельности (общероссийское, межрегиональное, региональное, мест­ное). Средст­вом индивидуализации общественного объединения, в отличие от других юридических лиц, является также его символика (флаги, эмб­лемы, вымпелы и т.п.), подлежащая обязательной государственной регистрации.

Закон об общественных объединениях определяет лишь самые общие положения, касающиеся организационной структуры этих юридических лиц, оставляя её детальную разработку на усмотрение участников (ст. 15 Закона). Более подробно структура и компетенция органов управления установлена применительно к общественным объединениям, занимающимся благотворительной деятельностью.

Религиозные организации. Объединение граждан, имеющее основ­ной целью совместное исповедание и распространение веры и облада­ющее соответствующими этим целям признаками. В таком понимании религиозная организация является самостоятельной организационно-правовой фор­мой юридического лица, имеющей свои разновидности: общины, мона­стыри, братства, миссии и т.п. Деятельность в области религии также осуществляют и другие организации, например, духовные образова­тельные учреждения или объединения религиозных организаций. Религиозными организациями по смыслу ст. 117 ГК они не являются, и

по своему правовому положению относятся к числу, соответственно, учреждений или объединений юридических лиц.

53. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 3) фондов;

Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК)

Фонды. Некоммерческая организация, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования иму­щества, переданного в ее собственность учредителями.

Образовав фонд и передав ему в собственность определенное иму­щество, учредители утрачивают все имущественные права в отношении него. После этого фонд начинает «жить» своей собственной жизнью, руководствуясь лишь теми целями, которые учредители определили ему в уставе, и положениями законодательства. Возможна даже такая ситуация, когда устав фонда не предусматривает возможности его изме­нения органами фонда. Это может послужить прочной гарантией того, что имущество учредителей будет использовано должным образом, да­же когда они перестанут его контролировать. В этом случае внесение каких-либо изменений в устав фонда допустимо лишь по решению суда.

Для достижения уставных целей фонд, как и другие некоммер­ческие организации, вправе заниматься предпринимательской деятель­ностью, в том числе путем создания или участия в хозяйственных обще­ствах. Благотворительные фонды, однако, имеют право участвовать в хозяйственных обществах лишь в качестве их единственных членов (п.4 ст. 12 Закона о благотворительной деятельности).

Отсутствие каких-либо имущественных прав участников в отно­шении созданных ими фондов приводит к тому, что учредители и фонд не отвечают по обязательствам друг друга.

Имея в виду особую важность имущества для достижения уставных целей фонда, закон предусматривает дополнительное основание его ликвидации, не свойственное другим юридическим лицам: недостаточ­ность имущества фонда для осуществления его целей, при условии, что вероятность его получения нереальна (пп. 1 п.2 ст. П9 ГК).

54. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 4) учреждений;

Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК)

Учреждения. Организация, созданная собственником для осуще­ствления функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.

Подавляющее большинство учреждений, существующих сегодня в России — это государственные учреждения . Организационно-право­вая форма учреждения оказывается оптимальной для введения в граж­данский оборот субъектов, которым требуется ограниченный объем прав, необходимый лишь для материально-технического обеспечения их деятельности. Местные и центральные органы государственного уп­равления, правоохранительные органы, обладающие широкими полно­мочиями в области административного, финансового, уголовного пра­ва, оказываются достаточно скромными субъектами в сфере имущест­венно-стоимостных отношений. Закон также допускает создание уч­реждений и любыми другими субъектами. Ограничения этого права могут содержаться в нормативных актах, регулирующих правовое положение отдельных видов юридических лиц.

Отличительной особенностью учреждения является характер его прав на используемое имущество. Учреждения являются единственным видом некоммерческих организаций, обладающих не правом собствен­ности, а лишь правом оперативного управления имуществом. Этим обусловлена тесная имущественная связь учреждения и его учредителя.

Меньший, нежели у других некоммерческих организаций, объем прав на имущество (ст.ст. 296, 298 ГК) компенсируется субсидиарной ответственностью собственника по обязательствам учреждения. Взы­скание по долгам учреждения может быть обращено лишь на его денеж­ные средства и самостоятельно приобретенное им имущество. Таким образом, имущество, переданное учреждению собственником, за­бронировано от взысканий.

Учредительным документом учреждения является только его ус­тав, утверждаемый собственником. Наименование учреждения должно включать в себя указание на собственника имущества и характер дея­тельности учреждения, например: «Частный музей А.А.Корнеева».

55. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 5) объединений юридических лиц.

Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК)

Объединения юридических лиц. Некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения дея­тельности в ил интересах.

Участниками такого объединения не могут выступать граждане или государство. Из содержания ст. 121 ГК вытекает, что объединяться в ассоциацию или союз могут либо коммер­ческие, либо некоммерческие организации, но не те и другие вместе. Это положение представляется вполне оправданным, поскольку слишком различны их цели деятельности в сфере хозяйствования.

Запрет на ведение предпринимательской деятельности (в качестве основной цели), установленный для объединений юридических лиц, предполагает, что необходимая имущественная база будет сформирова­на объединяющимися участниками. В ГК отсутствуют специальные нормы, посвященные образованию имущества объединений, поскольку в них главную роль играет элемент личного участия.

Учредительными документами объединений юридических лиц являются устав и учредительный договор, основное содержание кото­рых определено п.2 ст. 122 ГК. Законодатель предоставляет учредите­лям ассоциаций большую свободу в выборе организационной структуры объединения, регулировании взаимных прав и обязанностей участников.

Наименование объединения юридических лиц должно включать в себя указание на предмет деятельности его членов и слова "ассоциация" или "союз", например: "Ассоциация торговых фирм Санкт-Петербурга "Гермес".

Участники не обладают какими-либо имущественными правами в отношении своих объединений, поэтому передача вклада участника другим лицам, равно как и требование выдела доли при выходе из объединения невозможны.

Ответственность участников ассоциации по ее обязательствам является субсидиарной и продолжается даже в случае выхода из нее участника в течение двух лет с момента выхода. По общему правилу, новое лицо, вступающее в ассоциацию, не отвечает по обязательствам ассоциации, возникшим до момента его вступления, однако уч­редительными документами может быть установлено иное правило.

56. Может ли государство быть субъектом гражданских правоотношений?

Какой смысл вы вкладываете в понятие государство - субъект гражданских правоотношений?

Правовое положение государства и государст­венных (муниципальных) образований составляет важную часть учения о субъектах гражданского прав, в которой тесно переплетены частно- и публично-правовые элементы . От того, как государство рас-. сматривается в рамках права публичного, зависит и его положение как субъекта гражданского права.

Государство, как носитель суверенитета, едино и неделимо (не может существовать двух суверенов на одной и той же территории). Соответственно государство в гражданском обороте может расс­матриваться как единый и единственный субъект.

В то же время Российское государство является многоуровневым образованием. Это связано как с множественностью функций, выпол­няемых государством в современную эпоху, так и с особенностями именно Российской Федерации, колоссальные размеры территории ко­торой и многообразие культуры и быта населяющих ее людей уникаль­ны. Рассматривать государство только как единого и неделимого субъ­екта ни в публичном, ни в гражданском праве при таких обстоятельст­вах нельзя. Государство подразделяется на субъекты различных уров­ней — Российскую Федерацию, субъекты Федерации и муниципальные образования (города, районы, села, поселки, деревни и т.д.).

Подобная многоуровневость должна учитываться при анализе правосубъектности государства и государственных (муниципальных) обра­зований. Но она важна не всегда. Гражданское законодательство исходит из того, что в целом участие государства и его частей в граж­данском обороте строится на одинаковых принципах.

57. Муниципальные образования как субъекты гражданского права.

Государство участ­вует в гражданском обороте не как нерасчлененное целое, а как сово­купность субъектов разных уровней (разной степени охвата территории, общности и т.д.). Все эти субъекты независимы друг от друга и выступают как самостоятельные участники гражданско-право­вых отношений. Они отвечают по своим обязательствам принадле­жащим им на праве собственности имуществом, кроме того имущества, которое закреплено за юридическими лицами или может находиться только в государственной или в муниципальной собственности (п. 1 ст. 126 ГК). Любой из этих субъектов не отвечает по обязательствам другого (п. 4 и 5 ст. 126 ГК), если только он не дал гарантию (поручительство) в отношении такого обязательства.

В гражданско-правовых отношениях участвуют три категории субъектов: 1) Российская Федерация; 2) субъекты РФ — республики, края, области, города федерального значения, автономная область, ав­тономные округа; 3) муниципальные образования.

Особыми участниками гражданского оборота выступают муниципальные образования. Под муниципальными образованиями понимаются городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправ­ление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и вы­борные органы местного самоуправления.

Муниципальные образования создаются по модели образований государственных, однако в отличие от последних органы местного само­управления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ, п. 5 ст. 14 Закона РФ об общих принципах организации местного самоуправления в РФ). И все-таки близость муниципальных образований к государственным по принципам их организации и деятельности позволяет рассматривать их совместно.

От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (п. 2 ст. 125 ГК). В роли таких органов могут выступать представительный орган местного само­управления, выборный глава муниципального образования (если такая должность предусмотрена) и иные органы местного самоуправления.

58. Какие органы выступают от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодатель­ством?

От имени государства в гражданском обороте могут выступать как представительные, так и исполнительные органы Российской Феде­рации — Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство РФ, Гос­комимущество РФ и др., а также соответствующие им органы государ­ственных и муниципальных образований. В случаях и в порядке, пре­дусмотренных законодательством, от имени государства по его специальному поручению могут выступать любые лица — государст­венные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица (п.3 ст. 125 ГК).

Таким образом, российское законодательство исходит из плю­ралистической модели участия государства в гражданском обороте, ког­да его представляют несколько различных органов, причем порядок взаимодействия между этими органами и даже некое подобие их иерархичности отсутствуют.

59. Что служит основанием возникновения гражданских правоотношений? (субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей).

Что такое юридический факт?

Основанием гражданского правоотношения может служить единичный юридический факт. Так, для установления обязательства купли-про­дажи достаточно заключения договора между продавцом и покупате­лем. Юр. факт. Содер­жащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских правоотно­шений. Для этого необходимо наступление предусмотренных право­выми нормами обстоятельств, которые называются гражданскими юридическими фактами. Поэтому юридические факты выступают в качестве связующего звана между правовой нормой и гражданским правоотношением. Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение.

60. Назовите известные вам юридические факты, имеющие гражданско-правовое значение.

Классификация: а) события и действия; (К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли человека. Например, стихийное бедствие, рождение у смерть человека, истечение определен­ного промежутка времени и т.д. Действия совершаются по воле чело­века. Например, заключение договора, исполнение обязательства, соз­дание произведения, принятие наследства и т.д. Необходимо иметь в виду, что событие может быть вызвано не только силами природы, но и действиями человека. Например, причиной пожара может служить и удар молнии и поджог, совершенный правонарушителем.)

б) неправомерные и правомерные действия; (Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других нормативных актов. Поэтому совершение неправомерного действия влечет за собой применение предусмотренных гражданским законодательством санкций к правонарушителю. Так, действие, причиняющее вред другому лицу, влечет за Собой установление обяза-тельства по возмещению причиненного вреда (ст. 126 Основ граждан­ского законодательства 1991 г.). Правомерные действия соответствуют требованиям гражданского законодательства. Поскольку гражданское право опосредует нормальное развитие экономического оборота, свя­занного с общедозволенной деятельностью людей, подавляющее большинство юридических фактов в гражданском праве составляют правомерные действия.

в) юридические поступки и юридические акты; ( По своему юридическому значению все правомерные действия де­лятся на юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки — это такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок. Так, автор­ское правоотношение возникает в момент создания писателем произве­дения в доступной для воспроизведения форме независимо от того, стремился ли он при написании произведения к приобретению ав­торских прав или нет. В отличие от юридических поступков юридические акты — это такие правомерные действия, которые порождают соотв. юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия.)

г) сделки; (К числу юр. актов относятся административные акты и сделки. В отличие от административных актов сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые последствия. В соответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж­данских прав и обязанностей. Так, к числу сделок относятся различные договоры (купля-продажа, дарение, подряд, имущественный наем, аренда, заем и т.д.), объявление конкурса, завещание и другие право­мерные действия, которые совершаются субъектами гражданского пра­ва с целью вызвать определенные гражданско-правовые последствия.)

61. Что такое сделка? Дайте ее определение.

В соответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж­данских прав и обязанностей. Так, к числу сделок относятся различные договоры (купля-продажа, дарение, подряд, имущественный наем, аренда, заем и т.д.), объявление конкурса, завещание и другие право­мерные действия, которые совершаются субъектами гражданского пра­ва с целью вызвать определенные гражданско-правовые последствия.

62. Дайте классификацию сделок.

Виды сделок. Классификация сделок на виды производится по рааличным признакам. Не существует какой-либо единой классификации, охватывающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления сделок на виды положены различные

классификационные основания. В связи с этим, при характеристике сделок обычно указываете видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по несольким группам. Например, купля-прода­жу — двусторонняя, возмездная, консенсуальная, каузальная сделка. В качестве классификационных оснований выступают и количество сторон в сделке, и момент возникновения прав и обязанностей, и воз­мездность и т.п.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки бы-вают односторонними, двусторонними (договоры) и многосторонними. В основу этого деления положено количество лиц, выражение воли которых не­обходимо и достаточно для совершения сделки. Договоры в свою очередь также классифицируются по различным признакам, однако для характеристики договоров как разновидностей сделок следует обратить внимание прежде всего на деление договоров на возмездные и безвозмездные.

Возмездным признается договор, по которому сторона должна по­лучить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору (ст. 423 ГК). Так, в договоре купли-продажи продавец обязан передать вещь в собственность покупателя и вправе за это требовать уплаты оговоренной денежной суммы, покупатель, в свою очередь, обязан уплатить продавцу оговоренную сумму и вправе требо­вать передачи вещи в собственность. Если сторона по договору обязуется выполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущ. характер, то такой договор является безвозмездным. По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальными и консенсуальными.

Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки (договор купли-продажи считается совершенным в момент достижения соглашения м/у продавцом и покупателем.)Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним из участников. Такие сделки называются реальными (дарение, заем, хранение). Для такой сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи. По значению основания сделки для ее действительности различают казуальные и абстрактные. По общему правилу действительность сделки прямо зависит от наличия основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка является недействительной. Законом предусмотрены случаи, когда основание является юридически безразличным, таки сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обязательного указание на их абстрактный хар-р в законе. Так, вексель - абстрактная сделка. Выдаваемый в качестве платы за конкрет. товары или услуги, вексель представляет собой не обусловленное никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить опред. ден. сумму. Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в кот. определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба момента, называются срочными.

Выделяют и биржевые сделки. Граж­данский кодекс не называет биржевых сделок, однако Основы граждан­ского законодательства 1991 г. их предусматривали. Особенность таких сделок заключается в особом статусе субъектов, их совершающих, мес­те совершения и предмете сделки. В соответствии со ст. 29 Основ к биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже.

Выделяют также фидуциарные сделки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых лично-доверительных отношений сторон. Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что изменение характера взаимо­отношений сторон, утрата их доверительного характера может привести к прекращению отношений в одностороннем порядке. Например, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора.

63. Каковы условия действительности сделок?

Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов — лиц, участвующих в сделке, субъективной стороны — единства воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности.

64. Какие существуют формы заключения сделок ? Каковы правила оформ­ления сделок.

Одним из условий действительности сделки явля­ется облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форму. Форма сделок бывает устной или письменной. Устно могут совершатся тюбые сделки, если: а) законом пили соглашением сторон для них не установлена письменная форма. б) они исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение про­стой письменной формы влечет их недействительность), в) сделка со­вершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписан­ного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой письменной тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается удостоверительная налнись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст.ст. 160, 163 ГК).

Для соблюдения простой пис. формы обязательным ус­ловием является подписание документа уполномоченным лицом.

Необходимость соблюдения письменной формы Сделки законом ставится прежде всего в зависимость от субъектного состава сделки.

Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме (ст. 161 ГК). Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, которые мо­гут совершаться устно.

Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее, чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, составляют вторую группу сделок, требующих простой письмен­ной формы (ст. 161 ГК).

Третью группу составляют сделки между гражданами, письменная форма совершения которых предусмотрена законом. Особенность этих сделок в том, что они не зависят от суммы сделки, требование письмен­ной формы обусловлено либо особой значимостью этих сделок по сумме, срокам, предмету сделки, либо возможностью злоупотреблений при отсутствии письменной формы. Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обеспечения исполнения обяза­тельств, предварительный договор должны совершаться в письменной форме независимо от суммы сделки (ст.ст. 331, 339, 380, 429 ГК), при условии, что их участниками являются граждане. Если же сделки со­вершаются между юридическими лицами, то закон не содержит специального дополнительного требования о письменной форме, пос­кольку действует общее правило о письменной форме сделок, соверша­емых юридическими лицами.

Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК). Нотариальная форма отличается от простой письменной формы только тем, что специально уполномоченное должностоное лицо - нотариус совершает на письменном документе удостоверительную надпись. Правила совершения нотариальных действий регулируются Основами законодательства о нотариате. Нотариальная форма обычно предусматривается для сделок, в которых волеизъявление сторон необходимо зафиксироватъ достаточ­но определенно, таких, например, как завещание, дарение, купля-про­дажа недвижимости в жилищной сфере. В ряде случаев нотариальная форма требуется и для сделок с участием юридических лиц и между ними, например, залог недвижимости — ипотека требует нотариальной формы (ст. 339 ГК).

65. Назовите виды недействительных сделок вследствие пороков воли их участников.

Сделки с пороками воли можно подразделить на: сделки, совершен­ные без внутренней воли на совершение сделки, и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно.

Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной (ст. 179), а также гражданином, не способным понимать значение своих действии или руководить ими (ст. 177 ГК). Такие сделки признаются недействительными вследствие того, что воля самого лица на совершение сделки отсутствует, имеющее же место волеизъявление отражает не волю участника сделки, а волю какого-либо иного лица, оказывающего воздействие на участника сделки.

Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, кабаль­ные сделки характеризуются наличием внешне выраженной, казалось бы безупречной внутренней воли, однако сформировавшейся под воз­действием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.

Обман — намеренное (умышленное) введение в заблуждение сто­роны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах которого совер­шается сделка.

Заблуждение также способствует искаженному формированию воля участника сделки, однако в отличие от обмана, заблуждение не является результатом умышленных, целенаправленных действий дру­гого участника сделки. Возникновению заблуждения может способст­вовать недоговоренность, отсутствие должной осмотрительности, под­час самоуверенность участника сделки либо действия третьих лиц.

Кабальные сделки, совершаемые вследствие стечения тяжелых обстоятельств, имеют порок воли, поскольку ее формирование протека­ет под воздействием таких обстоятельств, при которых практически исключается нормальное формирование воли, что побуждает заклю­чать сделку да крайне невыгодных для себя условиях.

66. Каковы виды сделок, противозаконных по содержанию. Что понимается под содержанием сделки?

Содержание сделки. Поз содержанием сделки следует понимать сово­купность составляющих се условий. Для действительности сделки не­обходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям за­кона и иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запретительных ни предписывающих норм действующего законодательства. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть предусмотренными законом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского законодатель­ства.

Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов.

Среди отдельных составов недействительных сделок с порокамя содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а так­же мнимые я притворные сделки (ст. 170 ГК).

67. Назовите сделки с пороками субъектного права.

Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы. Первая связана с недееспособностью граждан, а вторая — со специаль­ной правоспособностью юридических лиц либо статусом их органов. Раздельный анализ сделок, совершаемых гражданами и юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у лица, ее совершающего. Поскольку деесп-ть юр. лица неразрывно связана с его правоспособностью, то составы недействительных сделок, основанных на полном или частичном отсутствии дееспособности, не могут быть применены к юр. лицам. С др. стороны, при определении круга недействительных сделок с пороками в субъекте надлежит учитывать, что правоспособность юр. лиц в отличие от граждан, может быть и общей, и специальной.

Недействительность сделок, участниками которых являются граждане, основывается на тех же критериях, что и общие правила о возникновении деесп-ти, а именно на таких критериях, как возраст и психич. отношение к совершаемым действиям. По этим критериям законом сформулированы следующие составы недейст-ти сделок: а) сделки, совершаемые гражданином, признанным недеесп-ым (ст. 171), б) сделки, совершаемые гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176), в) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (ст. 172), г) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте старше 14 лет (ст. 175).

Законом предусмотрено два состава недействительности сделок юр. лиц: сделки, выходящие за пределы спец. правоспособности юр. лица (ст. 173), и сделки, совершенные органами юр. лица с превышением их полномочий (ст. 174).

68. Что такое оспоримая и ничтожная сделка?

Недействительные сделки различаются в зависимости от того, требуется ли для ее признания недействительной решение суда, либо сделка явл. недействительной независимо от такого решения. Первые сделки именуются оспоримыми, вторые - ничтожными (ст. 166). Оспоримость сделки означ. доказывание какого-либо факта, имеющего значение для действительности сделки. В основном подлежат доказыванию вопросы, связанные с наличием воли и правильным ее отражением в волеизъявлении, либо наличие или отсутствие согласия опекуна или попечителя на совершение сделки. Оспоримой сделка м.б. признана только судом. (сделки юр. лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173) и пр.)

Иной хар-р имеют ничтож. сделки. Ничтож. сделка недействительна изначально, ее порок настолько серьезен, что не требует установления этого факта судебным или иным органом. (мнимые и притворные сделки (ст. 170) и пр.)

69.1 Что такое "биржевая сделка? Как она совершается?

Граж­данский кодекс не называет биржевых сделок, однако Основы граждан­ского законодательства 1991 г. их предусматривали. Особенность таких сделок заключается в особом статусе субъектов, их совершающих, мес­те совершения и предмете сделки. В соответствии со ст. 29 Основ к биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже. Указанных признаков, на наш взгляд, недостаточно, поскольку совершать сделки на бирже могут только лица, имеющие право участвовать в биржевых торгах. Все эти признаки должны быть налицо для признания сделки биржевой. Например, один из участников биржевых торгов просит другого участника дать ему взаймы какую-либо небольшую сумму. Либо два предпринимателя заключают сделку с товаром, который может быть допущен к обращению на бирже. Будут ли такие сделки биржевыми? Представляется, что нет. Смысл выделения этой разновидности сделок заключается в установлении специального порядка подписания и специальной формы их совершения. Биржевые сделки оформляются маклерскими записками, которым при определенных условиях может быть придано значение нотариально удостоверенной формы сделки. Кроме того, биржи устанавливают собственные правила, включающие наличие специального биржевого органа по рассмотрению споров — биржевого арбитража. Таким образом, отнесение сделки к биржевой означает подчинение ее особому правовому режиму, для которого необходимо наличие всех названных выше элементов.

70. Каковы правовые последствия признания сделки (части сделки) недей­ствительной? Каковы сроки исковой давности по недействительным сделкам?

Что такое двусторонняя рес­титуция?

Обращение в суд с требованием о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий недействительности сделки (как оспоримой, так и ничтожной) может быть осуществлено в пределах срока исковой давности. Оспоримая сделка может быть признана судом недействительной в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки. Это общий порядок начала течения срока исковой давности. Для сделок, совершенных под влиянием насилия или угрозы, закон устанавливает специальный поря­док исчисления срока исковой давности, ее течение начинается со дня, когда прекратилось действие насилия или угрозы (п. 2 ст. 181 ГК).

Поскольку ничтожная сделка недействительна и без признания этого факта судом, то закон устанавливает только срок исковой дав­ности для предъявления требования о применении последствий не­действительности ничтожной сделки. Этот срок гораздо более про­должительный и превышает общий срок исковой давности, он равен десяти годам и исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтож­ной сделки. Закон оставил открытым вопрос о сроке исковой давности для предъявления требования о признании действительной ничтожной сделки (см., например, п. 2 ст. 174 ГК). Поскольку указанные сделки отнесены к категории ничтожных, то не может быть применен специальный срок исковой давности, установленный для оспоримых сделок —1 год. Не может быть применен и 10 летний срок, поскольку речь идет не о применении последствий недействительности, а об ином требовании. Следователь­но, следует руководствоваться общим сроком исковой давности в три года (ст.ст.196,197 ГК).

Признание сделок недействительными связано с устранением тех имущественных последствий, которые возникли в результате их испол­нения. Общим правилом является возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полу­ченное по недействительной сделке. Такой возврат сторон в первона­чальное положение называется двусторонней реституцией. Если исполненное извратить в натуре невозможно, как, например, в случае пользования вещью, выполнения работ, оказания услуг либо гибели или утраты вещи, то сторона обязана возместить стоимость утраченной вещи, работ, услуг или наемной платы, т.е. заменить исполнение в на­туре денежной компенсацией (ст. 167).

В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совер­шение недействительной сделки в виде взыскания полученного в доход государства. Эта санкция касается только виновной стороны, умыш­ленно совершающей недействительную сделку, потерпевшей же сторо­не возвращается все полученное виновной стороной либо присуждается компенсация при невозможности возврата в натуре. Такая санкция предусмотрена в отношении виновной стороны за совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоя­тельств (п. 2 ст. 179 ГК).

Наряду с общими последствиями недействительности сделок приме­няются и специальные в виде возложения обязанности выместить ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключения и исполнения не­действительной сделки. Эта санкция может рассматриваться в качестве меры гражданско-правовой ответственности. Возмещению подлежит лишь реальный ущерб, т.е. только умаление в имуществе и фактически понесенные стороной расходы. Такие последствия предусмотрены в отношении стороны, совершившей сделку с недееспособным, если она знала или должна была знать о недееспособности (п.п. 2,3 ст. 171 ГК).

71. Что понимается под объектом гражданских прав? Что такое оборотоспособность объектов гражданских прав?

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отно­шения. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк и многообразен. В соответствии сост. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собствен­ность) ; нематериальные блага.

По общему правилу вещи, как и иные объекты граж­данских прав, могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании различных гражданско-правовых сделок и иных оснований, в порядке универсального правопреемства (наследо­вание, реорганизация юридического лица) либо иным способом. Такие вещи считаются не ограниченными в обороте, могут быть объектом самых различных абсолютных и относительных гражданских правоотно­шений и принадлежать любым субъектам гражданского права.

72. Какие объекты гражданским прав вы знаете?

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отно­шения. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк и многообразен. В соответствии сост. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся вещи (суть материальные предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира. Ими являются как предметы материаль­ной и духовной культуры, то есть продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности — земля, полезные ископаемые, растения и т.д.), включая деньги и ценные бумаги; иное имущество; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собствен­ность); нематериальные блага.

73. Что понимается под вещью, имуществом в гражданско-правовом смысле?

Вещи — суть материальные предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира. Ими являются как предметы материаль­ной и духовной культуры, то есть продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности — земля, полезные ископаемые, растения и т.д. Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетво­рять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полез­ными качествами либо полезные свойства которых еще не открыты людьми, а также предметы, недоступные людям на данном этапе развития человеческой цивилизации (например, космические тела), объектами гражданско-правовых отношений не выступают. Иными словами, статус вещей приобретают лишь материальные ценности, то есть материальные блага, полезные свойства которых осознаны и осво­ены людьми.

Понятие имущества. Термин «имущество», которым нередко обоз­начается объект правоотношения, употребляется в гражданском праве в различных значениях. Так, чаще всего под имуществом понимаются отдельные вещи или их совокупность (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 46 ГК). Далее, понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и ценные бу­маги (ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 307 ГК). В ряде случаев имуществом называ­ются не только перечисленные выше объекты, но и имущественные права (ст.ст. 18, ч. 1 ст. 56 ГК). Наконец, понятие «имущество» может обозначать всю совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта (ч. 2 ст. 63 ГК). В связи с этим при применении соответствующих норм требуется всякий раз уяснять значение термина «имущество».

74. Что такое ценная бумага? Какие документы можно отнести к ценным бумагам?

Помимо собственно денег в гражданском обороте участвуют иные денежные документы, особое место среди которых занимают ценные бумаги. Ценная бумага представляет собой доку­мент, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обяза­тельных реквизитов имущественные права, осуществление или переда­ча которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК). Иными словами, бумага (документ) признается ценной не в силу присущих ей естественных свойств, а потому, что она подтверждает права ее владельца на определенные материальные или нематериаль­ные блага — вещи, деньги, действия третьих лиц, другие ценные бу­маги. При этом осуществление соответствующих прав возможно, как правило, лишь при предъявлении ценной бумаги.

Действующее законодательство относит к ценным бумагам госу­дарственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сбере­гательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги (ст. 143 ГК). Указанный перечень не является исчерпывающим, так как законом в установленном им порядке к ценным бумагам могут быть отнесены и другие документы, отвечающие признакам ценной бумаги.

75. Дайте классификацию вещей.

1. Средства производства и предметы потребления. Данному экономическому подразделению ве­щей традиционно придавалось первостепенное значение. До последнего времени с ним связывались основные различия, существовавшие между государственной собственностью, с одной стороны, и собственностью граждан, с другой стороны. Сейчас, когда средства производства могут находиться не только в государственной собственности, но и в собствен­ности граждан, данное деление во многом утратило свое значение. Вме­сте с тем правовой режим средств производства и предметов потреб­ления нельзя признать полностью совпадающим. Так, например, соб­ственник автомашины обладает разным кругом прав и обязанностей в зависимости от того, используется ли им машина исключительно в личных целях или в качестве средства производства (например, в части налогообложения, получения необходимых разрешений на эксплуа­тацию, поддержания эксплуатационных качеств и т.п.).

2. Вещи движимые и недвижимые. Как правило, недвижимые вещи постоянно находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными призна­ками и являются незаменимыми. К недвижимости относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д. Иными словами, характерным признаком для большинства объектов недвижимости является их неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они обычно обладают повышенной стоимостью. Вне связи с землей соответствующие объекты, например, деревья, выращиваемые в специальных питомниках для последующей посадки, конструкции для сборки жилого строения и т.п. недвижимыми вещами не считаются.

Помимо земли и объектов, которые неразрывно с нею связаны, ст. 130 ГК относит к недвижимым вещам также подлежащие государствен­ной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники, космические ко­рабли, орбитальные станции и т.п.). Признание их недвижимым имуществом обусловлено высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гражданского оборота.

Наконец, законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Например, в соответствии с Законом РФ «Об основах федеральной жилищной политики» недвижимостью в жилищной сфере, среди прочих объектов, являются квартиры, элементы инженерной инфраструктуры и т.д.

Все остальные вещи, которые по прямому указанию закона не отнесены к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, призна­ются движимым имуществом.

3. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъя­тые из оборота. По общему правилу вещи, как и иные объекты граж­данских прав, могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании различных гражданско-правовых сделок и иных оснований, в порядке универсального правопреемства (наследо­вание, реорганизация юридического лица) либо иным способом. Такие вещи считаются не ограниченными в обороте, могут быть объектом самых различных абсолютных и относительных гражданских правоотно­шений и принадлежать любым субъектам гражданского права.

Некоторые виды вещей по соображениям государственной и обще­ственной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения здоровья населения и т.п. в обороте ограничены. Так, например, горные отводы для разведки и разработки месторождений минеральных полезных ископаемых являются государственной собст­венностью и могут предоставляться лишь во владение и пользование гражданам и юридическим лицам. Другие вещи, ограниченные в своем обороте, могут приобретаться и в собственность, но лишь по особым разрешениям.

4. Вещи потребляемые и непотребляемые. Потребляемыми являют­ся такие вещи, которые в процессе их использования утрачивают свои потребительные качества полностью или по частям, например, продук­ты питания, либо преобразуются в другую потребляемую вещь, например, строительные материалы. К непотребляемым относятся те из вещей, которые при их использовании по назначению амортизируются постепенно в течение сравнительно длительного времени, например, машины, оборудование, жилые дома и т.д.

5. Вещи индивидуально-определенные и родовые. Деление вещей на указанные группы связано не только с естественными свойствами самих вещей, но и с теми способами их индивидуализации, которые избирают­ся участниками гражданского оборота. Поэтому, наряду с предметами, единственными в своем роде, например, картиной И.К. Айвазовского «Девятый вал», к индивидуально-определенным вещам могут быть отнесены в принципе любые вещи, так или иначе выделенные участниками сделки из массы однородных вещей, например, часть уро­жая картофеля, складированная в определенном месте, газ, затаренный в конкретный баллон, и т.п. Напротив, если приобретаемая покупате­лем вещь определена лишь количественно (числом, мерой или весом) и характеризуется признаками, общими для всех вещей данного рода, налицо родовая вещь.

6. Вещи делимые и неделимые. Делимыми признаются вещи, кото­рые не меняют в результате раздела своего первоначального хозяйст­венного или иного назначения. Так, например, без всякого ущерба можно разделить на части продукты питания, топливо, материалы и т.п., ибо каждая часть этих вещей может быть использована по прежне­му назначению. Неделимыми с правовой точки зрения являются те вещи, которые в результате их раздела утрачивают свое прежнее назна­чение либо несоразмерно теряют в своей ценности. Так, не поддаются делению на части машины, музыкальные инструменты, мебель и т.п.

7. Главная вещь и принадлежность. Некоторые вещи, не связанные между собой физически, находятся в хозяйственной и иной зависимости, например, музыкальный инструмент и его футляр, картина и ее рама и т.п. При этом одни из них (в данном случае музы­кальный инструмент, картина) имеют самостоятельное значение и на­зываются главными вещами; другие же (футляр, рама), именуемые принадлежностями, самостоятельной ценности, как правило, не имеют и предназначены служить главной вещи.

8. Плоды, продукция и доходы. Производительное использование некоторых вещей ведет к появлению новых вещей, подразделяющихся на плоды, продукцию и доходы. Под плодами обычно понимаются про­дукты органического развития как одушевленных (животных), так и неодушевленных (растения) вещей. С точки зрения гражданского права плодами считаются приплод животных, урожай фруктовых деревьев и кустарников, яйца от домашней птицы и т.п. Понятием «продукция» охватывается все то, что получено в результате производительного использования вещи, будь то готовый продукт, полуфабрикат или ма­териал, предназначенный для последующей обработки.

Доходы — это денежные и иные поступления от вещи, обусловлен­ные ее участием в гражданском обороте. К доходам относятся, в частности, арендная плата, проценты по вкладу в банке и т.п.

9. Вещи одушевленные и неодушевленные. Подавляющая часть ве­щей, участвующих в гражданском обороте, относится к неодушевлен­ным предметам материального мира. Однако гражданские правоотно­шения могут складываться и по поводу живых существ, к которым относятся домашние и дикие животные. В целом по отношению к живот­ным применяются общие правила об имуществе (ст. 137 ГК).

10. Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные бумаги.

76. Что такое движимые и недвижимые вещи? Юридическое значение такой классификации.

Деление вещей на движимые и недвижимые, ведущее свою историю еще из римского права, основано на естественных свойствах объектов гражданских прав. Как правило, недвижимые вещи постоянно находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными призна­ками и являются незаменимыми. К недвижимости относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д. Иными словами, характерным признаком для большинства объектов недвижимости является их неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они обычно обладают повышенной стоимостью. Вне связи с землей соответствующие объекты, например, деревья, выращиваемые в специальных питомниках для последующей посадки, конструкции для сборки жилого строения и т.п. недвижимыми вещами не считаются.

Помимо земли и объектов, которые неразрывно с нею связаны, ст. 130 ГК относит к недвижимым вещам также подлежащие государствен­ной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники, космические ко­рабли, орбитальные станции и т.п.). Признание их недвижимым имуществом, которое характерно для гражданского зако­нодательства многих стран, обусловлено высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гражданского оборота.

Наконец, законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Например, в соответствии с Законом РФ «Об основах федеральной жилищной политики» недвижимостью в жилищной сфере, среди прочих объектов, являются квартиры, элементы инженерной инфраструктуры и т.д.

Все остальные вещи, которые по прямому указанию закона не отнесены к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, призна­ются движимым имуществом.

Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и прекра­щение права собственности и других вещных прав на него происходит в особом порядке, который обычно требует соблюдения обязательной письменной формы, как правило, нотариально удостоверенной, и обя­зательной государственной регистрации в едином государственном реестре, ведение которого возлагается на учреждения юстиции. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества.

77. Каковы условия исполнения обязательства, выраженного ценной бумагой?

Характерным признаком ценной бумага является то, что осуществление воплощенного в ней субъективного гражданского права возможно лишь при предъявлении ценной бумага. Утрата ценной бу­маги влечет за собой, как правило, невозможность реализации закреп­ленного ею права. Вместе с тем лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, вправе обратиться в суд с заявлением о признании утраченной ценной бумага недействительной и о восстановлении прав по ней.

78. Каковы правила государственной регистрации недвижимости?

Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и прекра­щение права собственности и других вещных прав на него происходит в особом порядке, который обычно требует соблюдения обязательной письменной формы, как правило, нотариально удостоверенной, и обя­зательной государственной регистрации в едином государственном реестре, ведение которого возлагается на учреждения юстиции. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке, а также предоставлять инфор­мацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах лю­бому лицу. Тем самым обеспечивается гласность вещных прав на недвижимость, которая призвана служить интересам покупателей, за­логодержателей, арендаторов и т.д. В отличие от этого для совершения сделок с движимыми вещами не требуется соблюдения столь строгих формальностей, если об этом прямо не сказано в законе.

79. Что такое делимые, неделимые и сложные вещи? Юридическое значение такой классификации.

Делимыми признаются вещи, кото­рые не меняют в результате раздела своего первоначального хозяйст­венного или иного назначения. Так, например, без всякого ущерба можно разделить на части продукты питания, топливо, материалы и т.п., ибо каждая часть этих вещей может быть использована по прежне­му назначению. Неделимыми с правовой точки зрения являются те вещи, которые в результате их раздела утрачивают свое прежнее назна­чение либо несоразмерно теряют в своей ценности. Так, не поддаются делению на части машины, музыкальные инструменты, мебель и т.п.

Неделимыми по общему правилу считаются и так называемые сложные вещи, представляющие собой комплекс однородных или раз­нородных предметов, которые физически вполне самостоятельны, но связаны общим хозяйственным или иным назначением, например, ме­бельный гарнитур, столовый сервиз, специальная библиотека и т.п. К совокупным вещам относятся, разумеется, и все парные вещи — обувь, перчатки, лыжи и т.п. Следует, однако, учитывать, что это — лишь общее правило. Участники конкретной сделки в принципе могут расс­матривать любую совокупную вещь как делимую. Исключение состав­ляет тот случай, когда совокупная вещь особо охраняется законом, например, ценная коллекция, состоящая на государственном учете как памятник истории и культуры.

Различие между делимыми и неделимыми вещами имеет значение в первую очередь при разделе имущества, находящегося в общей собст­венности. Неделимые вещи не подлежат разделу в натуре и поэтому либо передаются одному из собственников с предоставлением другим денежной или иной компенсации, либо продаются, а вырученная от

продажи сумма делится между собственниками (ст.252 ГК). В зависимости от делимости или неделимости вещи определяется долевой или солидарный характер обязательства, возникающего по поводу дан­ной вещи (ст. 322 ГК) и др.

80. Какая ценная бумага может быть признана облигацией?

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяю­щая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее де­ржателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Облигация удостоверяет отношения займа между ее владельцем, являющимся кредитором, и эмитентом, являющимся должником. В роли эмитента может выступать либо государство, либо частные лица, как правило, акционерные общества. Выпуск государственных облигаций обычно происходит в условиях дефицита государственного бюджета и преследует цель сдерживания инфляции. Кроме того, с помощью выпуска так называемых целевых облигаций может уста­навливаться специальная система распределения товаров. Выпуск облигаций коммерческими юридическими лицами позволяет им привлечь дополнительные средства и сформировать заемный капитал.

Облигации могут быть именными и предъявительскими, с залого­вым обеспечением и без такового, свободно обращающимися и с ограниченным кругом обращения, обычными и конвертируемыми, т.е. обмениваемыми при определенных условиях на акции.

81. Юридическое значение подразделения вещей на главную вещь и принадлежность.

Некоторые вещи, не связанные между собой физически, находятся в хозяйственной и иной зависимости, например, музыкальный инструмент и его футляр, картина и ее рама и т.п. При этом одни из них (в данном случае музы­кальный инструмент, картина) имеют самостоятельное значение и на­зываются главными вещами; другие же (футляр, рама), именуемые принадлежностями, самостоятельной ценности, как правило, не имеют и предназначены служить главной вещи.

Юридическое значение такого деления состоит в том, что согласно общему правилу принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не установлено иное (ст. 135 ГК). Это означает, что если, например, куплена главная вещь, к примеру, автомашина, и стороны в договоре не оговорили иного, то покупателю должны быть переданы без особого за то вознаграждения и все принадлежности главной вещи — набор инструментов, насос, домкрат и т.п.

82. Какая ценная бумага признается чеком?

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обус­ловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить де­ржателю чека указанную в нем сумму.

В чековом правоотношении участвуют, по крайней мере, три лица: чекодатель — лицо, выписавшее чек, чекодержатель — лицо, управомоченное на получение денежных средств по чеку, и плательщик — банк или иное кредитное учреждение, имеющее лицензию на бан­ковские операции. Обязательной предпосылкой выдачи чека является наличие соглашения между чекодателем и плательщиком, в соот­ветствии с которым последний обязуется оплачивать чеки чекодателя за счет средств, хранящихся на его счете или специально депонирован­ной чекодателем суммы. Во исполнение данного соглашения банк выда­ет чекодателю специальную чековую книжку (лимитированную или нелимитированную) с определенным числом чеков.

Чек является сугубо срочной ценной бумагой, так как срок его действия определен законодательством и составляет 10 дней с момента выписки. Чеки могут быть именными, ордерными и предъ­явительскими. Основным актом, регулирующим чековое обращение в РФ, явля­ется в настоящее время Положение о чеках, утвержденное постанов­лением Верховного Совета РФ от 13 февраля 1992 г.

83. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.

Большая группа граж­данских правоотношений возникает в связи с созданием и использо­ванием результатов творческой деятельности — произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышлен­ных образцов и т.п. Указанные продукты творческой деятельности являются объектами так называемой интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность — это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Право вообще и гражданское право в частности, процесс интеллек­туальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства, не регулирует. Сам процесс творчества остается за преде­лами действия правовых норм. В лучшем случае право регулирует лишь создание организационных, имущественных и иных предпосылок твор­ческого труда. Однако тогда, когда процесс творчества завершается производящим актом, независимо от того, какую объективную форму приобретает его результат, вступают в действие нормы гражданского права, обеспечивающие его общественное признание, устанавлива­ющие правовой режим соответствующего объекта и охрану прав и за­конных интересов его творца.

Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, пред­ставляют собой блага нематериальные. Так, произведение науки, лите­ратуры или искусства — есть совокупность новых идеи, образов, понятий; изобретение, полезная модель и рационализаторское предложение — технические решения задачи; и т.п. Но объектами гражданских правоотношений они становятся лишь тог­да, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечиваю­щую их восприятие другими людьми. Так, литературное произведение может быть зафиксировано в рукописи, записано на магнитную ленту и т.п.; изобретение может быть выражено вовне в виде чертежа, схемы, модели и т.д.

84. Какая ценная бумага признается векселем?

Вексель. Векселем является ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного ука­занного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмот­ренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя.

Вексель может быть простым и переводным. Простой вексель явля­ется именной ценной бумагой, поскольку в нем указывается наимено­вание не только плательщика, но и получателя денежных средств. Причем в роли плательщика здесь выступает сам векселедатель, а полу­чателем средств является лицо, в пользу которого выписан вексель.

Переводной вексель является ордерной ценной бумагой, поскольку его держатель в любой момент может передать свои права, вытекающие из векселя, другому лицу путем совершения индоссамента. При этом лицо, передающее вексель посредством индоссамента, если только им прямо не оговорено иное, становится ответственным за исполнение вексельного обязательства. Вексель являются удобным средством платежа и кредитования.

Основным правовым актом, регламентирующим вексельное обращение на территории РФ, является в настоящее время Федеральный закон о переводном и простом векселе, утверждённый 11 марта 1997 г.

85. Информация как объект гражданских прав.

Результаты интеллектуальной деятельности как блага нематериальные могут рассматриваться в качестве определенного вида информационных ресурсов. Однако сами эти ресурсы не сводимы к произведениям творчества и другим результатам интеллектуальной деятельности и могут существовать также в виде самых разнообразных знаний научного, технического, технологического, коммерческого и иного характера.

В современном мире информация уже давно приобрела товарный характер и выступает в качестве особого объекта договорных отно­шений, связанных с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, распространением и использованием в различных сферах человеческой деятельности. При этом особое значение имеет машинная информация, под которой понимается информация, циркулирующая в вычислитель­ной среде, зафиксированная на физическом носителе в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по телекоммуникационным каналам.

Как особый объект гражданских прав информация характеризует­ся следующими признаками. Прежде всего информация является иде­альным компонентом бытия, т.е. благом нематериальным, не сводимым к тем физическим объектам, которые выступают ее носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т.п.). Далее, информация есть благо непотребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не физическому старению. Важной особенностью информации является возможность ее практически неограниченного тиражирования, распро­странения и преобразования форм ее фиксации. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо монополии на обладание и использование информации, за исключением той, которая является одновременно объектом интеллектуальной собственности или подпадает под понятие служебной и коммерческой тайны.

86. Что такое акция? Какие виды акций известны гражданскому обороту?

Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами акционер­ного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

Выпуск акций может осуществляться лишь акционерными общест­вами, которые таким образом формируют свой уставный капитал. При этом акции могут быть разных видов. В зависимости от способа опреде­ления управомоченного лица различаются акции именные и на предъявителя. В настоящее время акционерные общества могут выпускать лишь именные акции, что является, надо полагать, временным ограничением, так как это обстоятельство существенно одерживает сво­бодный оборот акций.

Далее, акции могут быть свободнообращающимися либо с ограниченным кругом обращения. Так, оборот акций закрытого акционерного общества существенно ограничен по сравнению с акциями акционерного обще­ства открытого типа. В учредительных документах акционерного общест­ва возможно указание на то, что держателями акций могут являться лишь физические или, напротив, юридические лица.

По объему предоставляемых акционерам прав акции подразделя­ются на обыкновенные (простые) и привилегированные. Держателям привилегированных акций гарантируется выплата фиксированного дивиденда и преимущественное по сравнению с владельцами обыкно­венных акций право на получение части имущества, оставшегося после ликвидации общества. Однако обычно, если иное не предусмотрено в уставе общества, они не имеют права голоса, т.е. устранены от участия в управлении делами общества. Учредительными документами конк­ретных акционерных обществ привилегированные акции могут наде­ляться также свойством кумулятивности, в соответствии с которым невыплаченные в соответствующем году дивиденды накапливаются и выплачиваются держателю привилегированной акции тогда, когда общество получит распределяемую между акционерами прибыль.

Наряду с акциями акционерные общества могут выпускать сертификаты акций или временные свидетельства, которые являются именными ценными бумагами и подтверждают, что держатель сертификата является собственником определенного числа акций дан­ного акционерного общества.

87.Деньги (валюта) как объект граждански» прав.

Главная особенность денег как объекта гражданских прав заключается в том, что они, будучи всеобщим эквивалентом, могут заменить собой в принципе почти любой другой объект имущественных отношений, носящих возмездный характер. Иными словами, деньгами можно погасить практически любой имущественный долг, если только на это нет запрета в законе или если против этого не возражает кредитор.

По своей природе деньги относятся к родовым, заменимым и делимым вещам. Но в отличие от обычных вещей такого рода, отмечен­ные свойства денег определяются не естественными свойствами и количеством отдельных купюр, а выраженной в них денежной суммой. Конечно, в любой момент конкретные денежные знаки могут быть вы­делены из остальной денежной массы и индивидуализированы, например, путем записи их номеров. В этом случае их правовой режим равнозначен режиму индивидуально-определенных вещей.

Официальной денежной единицей России является рубль, состоящий из ста копеек. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости, на всей территории РФ. Исключительное право выпуска наличных денег в обращение и изъятия их из обращения принадлежит Банку России. Эмиссия наличных денег осуществляется в форме банковских билетов (банкнот) Банка России и металлической монеты. Банкноты и монета являются безусловными обязательствами Банка Россией обеспечива­ются всеми его активами.

Использование иностранной валюты, а также платежных докумен­тов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории РФ допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.

88. Какие права имеет держатель привилегированных акций?

По объему предоставляемых акционерам прав акции подразделя­ются на обыкновенные (простые) и привилегированные. Держателям привилегированных акций гарантируется выплата фиксированного дивиденда и преимущественное по сравнению с владельцами обыкно­венных акций право на получение части имущества, оставшегося после ликвидации общества. Однако обычно, если иное не предусмотрено в уставе общества, они не имеют права голоса, т.е. устранены от участия в управлении делами общества. Учредительными документами конк­ретных акционерных обществ привилегированные акции могут наде­ляться также свойством кумулятивности, в соответствии с которым невыплаченные в соответствующем году дивиденды накапливаются и выплачиваются держателю привилегированной акции тогда, когда общество получит распределяемую между акционерами прибыль. Так называемые конвертируемые привилегированные акции могут при определенных условиях, установленных учредительными докумен­тами, обмениваться на обыкновенные акции.

89. Какие требования предъявляет гражданское право к ценным бумагам?

Выполнение ценными бумагами указанных выше функций воз­можно благодаря тому, что они обладают рядом свойств, отличающих их от этих иных юридических документов, которыми также подтверж­даются различные субъективные гражданские права, в частности дол­говых расписок, страховых полисов, завещаний и т.д.

Прежде всего, любая ценная бумага должна составляться в строго определенной законом форме и иметь все необходимые реквизиты. По общему правилу, ценные бумаги представляют собой составленные на специальных бланках письменные документы, имеющие ту или иную степень защиты от подделки. Наряду с ними могут применяться так называемые бездокументарные ценные бумаги. В соответствии со ст. 149 ГК в случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепленных именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.). К такой форме фиксации применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации.

Что касается реквизитов ценных бумаг, то они устанавливаются законодательством применительно к каждому конкретному виду допу­скаемых к выпуску ценных бумаг. Отсутствие в ценной бумаге какого-либо из реквизитов или несоответствие ее установленной для нее форме влечет ничтожность ценной бумаги.

Далее, во всякой ценной бумаге должна быть точно определена та юридическая возможность, на осуществление которой имеет право за­конный владелец ценной бумаги. Это может быть право на получение конкретной денежной суммы, дохода в виде дивидендов или процентов, определенного имущества и т.п. При этом виды прав, которые могут быть удостоверены ценными бумагами, определяются законом или в установленном им порядке.

Важнейшей особенностью ценных бумаг является возможность их передачи другим лицам. В зависимости от вида ценной бумаги способы их передачи могут быть различными — от самого пустого до наиболее усложненного. С передачей ценной бумаги к новому обладателю пере­ходят в совокупности все удостоверяемые ею права. В случаях, предус­мотренных законом или в установленном им порядке, для осуществ­ления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

Ценным бумагам свойствен признак публичной достоверности. Его суть заключается в том, что законом предельно ограничен круг тех оснований, опираясь на которые должник вправе отказаться от испол­нения лежащей на нем обязанности. В частности, оформленная по всем правилам ценная бумага не может быть оспорена должником со ссылкой на отсутствие основания возникновения обязательства либо на его не­действительность. Допускаются лишь возражения по формальным основаниям, в частности, ссылка на пропуск срока представления цен­ной бумаги к исполнению, либо оспаривание ценной бумаги со ссылкой на ее подделку или подлог.

Наконец, характерным признаком ценной бумага является то, что осуществление воплощенного в ней субъективного гражданского права возможно лишь при предъявлении ценной бумага. Утрата ценной бу­маги влечет за собой, как правило, невозможность реализации закреп­ленного ею права. Вместе с тем лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, вправе обратиться в суд с заявлением о признании утраченной ценной бумага недействительной и о восстановлении прав по ней.

90. Что такое коносамент? В каких случаях он оформляется и каковы его виды? Какие права имеет держатель коносамента?

Им является товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в ко­носаменте грузом и получить груз после завершения перевозки.

Основной сферой применения коносамента является морская пере­возка грузов, где с его помощью заключается договор перевозки. Однов­ременно коносамент наделяется свойствами ценной бумаги, которая возлагает на перевозчика ничем не обусловленную обязанность по вы­даче груза предъявителю коносамента. В частности, перевозчик не вправе ссылаться на ошибки, допущенные при составлении коносамен­та, и должен исполнить обязанность в точном соответствии с тем, что записано в коносаменте.

Коносамент может быть именным, ордерным и на предъявителя. При составлении коносамента в нескольких подлинных экземплярах выдача груза по первому предъявленному коносаменту прекращает действие остальных экземпляров.

Реквизиты и основные правила обращения коносаментов закрепле­ны ст.ст. 123—126 КТМ (Кодекс торгового мореплавания (68г.)) СССР.

91. Виды ценных бумаг? Как различаются субъекты прав, удостоверенные ими?

Ценные бумага подразделяются на отдельные виды по различным классификационным основаниям. Наиболее важным их делением явля­ется то, которое основано на способе обозначения управомоченного лица и в соответствии с которым различаются предъявительские, имен­ные и ордерные ценные бумага. Предъявительской является такая ценная бумага, в которой не указывается конкретное лицо, которому следует произвести исполнение. Лицом, управомоченным на осущест­вление выраженного в такой ценной бумаге права, является любой держатель ценной бумага, который лишь должен ее предъявить. Ука­занный вид ценных бумаг обладает повышенной оборотоспособностью, так как для передачи другому лицу прав, удостоверяемых ценной бума­гой, достаточно простого ее вручения этому лицу и не требуется выпад-нения каких-либо формальностей. Примерами такого рода ценных бу­маг являются государственные облигации, банковские сберегательные книжки на предъявителя, приватизационные чеки (ваучеры) и т.д.

Именной ценной бумагой признается документ, выписанный на имя конкретного лица, который только и может осуществить выражен­ное в нем право. Такие ценные бумага обычно могут переходить к другим лицам, но это связано с выполнением целого ряда формально­стей и специально усложненных процедур, что делает этот вид ценных бумаг малооборотоспособным. Если же права, удостоверенные именной ценной бумагой, все же передаются другим лицам, это происходит в порядке, установленном для уступки требований (цессии). В соот­ветствии со ст. 390 ГК лицо, передающее право по именной ценной бумаге, несет ответственность за недействительность соответствующе­го требования, но не за его неисполнение. В качестве именной ценной бумаги могут фигурировать акции, чеки, сберегательные сертификаты и т.д.

Ордерная ценная бумага так же, как и именная, выписывается на определенное лицо, которое, однако, может осуществить соответству­ющее право не только самостоятельно, но и назначить своим распоря­жением (ордером, приказом) другое управомоченное лицо. Иными сло­вами, владельцу ордерной ценной бумаги предоставляется не обреме­ненная особыми формальностями возможность передачи прав по цен-

ной бумаге другим лицам. Это осуществляется путем совершения на этой ценной бумаге передаточной надписи, именуемой индоссаментом, который может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, кото­рому или по приказу которого должно быть произведено исполнение). Количество индоссаментов обычно не ограничивается, т.е. каждый но­вый владелец ценной бумаги может передать ее дальше, в связи с чем оборотоспособность ордерных ценных бумаг является весьма высокой. Надлежащим держателем ордерной ценной бумаги будет то лицо, имя которого стоит последним в ряду индоссаментов (а при бланковом индоссаменте — любой держатель бумаги).

Ордерные ценные бумаги, как правило, отличаются повышенной надежностью. Индоссант, т.е. лицо, сделавшее передаточную надпись, несет ответственность не только за действительность права, но и за его осуществление. При этом ответственность перед владельцем ордерной ценной бумаги несет, как правило, не только непосредственный должник, но и все лица, совершившие передаточные надписи, если только они не сделали специальной оговорки: «без оборота на меня», которая устраняет их ответственность. Типичным примером ордерной ценной бумаги может служить переводной вексель.

Наряду с рассмотренным делением ценных бумаг возможна их классификация и по иным основаниям. В зависимости от того, кто является эмитентом ценной бумаги, т.е. лицом, выпускающим их в обращение, различаются государственные ценные бумаги и ценные бумаги частных лиц. По содержанию воплощенных в них прав ценные бумаги подразде­ляются на денежные, товарные и ценные бумаги, дающие право на участие в управлении акционерным обществом.

92. Что такое сберегательный сертификат? Какие виды сертификатов имеют хождение в гражданском обороте страны? Какие права имеет держатель сберегательного сертификата?

Депозитный и сберегательный сертификаты. Указанные ценные бумаги представляют собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка.

Вкладчикам-организациям выдаются депозитные сертификаты, депонирование в банках свободных денежных средств граждан оформ­ляется с помощью сберегательных сертификатов.

Оба вида сертификатов могут быть именными или на предъявителя, срочными или до востребования. Срок обращения по срочным сертификатам ограничивается одним годом, если только иное специаль­но не согласовано банком-эмитентом с Центральным банком РФ. В случае досрочного предъявления срочного сертификата к оплате вла­дельцу сертификата выплачивается сумма вклада и проценты по пониженной ставке, установленной банком при выдаче сертификата.

Условия выпуска и обращения сертификатов определяются Правилами по выпуску и Оформлению депозитных и сберегательных сертификатов, утвержденными Центральным банком РФ 10 февраля 1992 г.

93. Как осуществляется передача прав по ордерной ценной бумаге?

Ордерная ценная бумага так же, как и именная, выписывается на определенное лицо, которое, однако, может осуществить соответству­ющее право не только самостоятельно, но и назначить своим распоря­жением (ордером, приказом) другое управомоченное лицо. Иными сло­вами, владельцу ордерной ценной бумаги предоставляется не обреме­ненная особыми формальностями возможность передачи прав по цен-

ной бумаге другим лицам. Это осуществляется путем совершения на этой ценной бумаге передаточной надписи, именуемой индоссаментом, который может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, кото­рому или по приказу которого должно быть произведено исполнение). Количество индоссаментов обычно не ограничивается, т.е. каждый но­вый владелец ценной бумаги может передать ее дальше, в связи с чем оборотоспособность ордерных ценных бумаг является весьма высокой. Надлежащим держателем ордерной ценной бумаги будет то лицо, имя которого стоит последним в ряду индоссаментов (а при бланковом индоссаменте — любой держатель бумаги).

94. Как осуществляется передача прав по ценной бумаге на предъявителя?

Предъявительской является такая ценная бумага, в которой не указывается конкретное лицо, которому следует произвести исполнение. Лицом, управомоченным на осущест­вление выраженного в такой ценной бумаге права, является любой держатель ценной бумага, который лишь должен ее предъявить. Ука­занный вид ценных бумаг обладает повышенной оборотоспособностью, так как для передачи другому лицу прав, удостоверяемых ценной бума­гой, достаточно простого ее вручения этому лицу и не требуется выпад-нения каких-либо формальностей. Примерами такого рода ценных бу­маг являются государственные облигации, банковские сберегательные книжки на предъявителя, приватизационные чеки (ваучеры) и т.д.

95. Что такое бездокументарные ценные бумаги?

По общему правилу, ценные бумаги представляют собой составленные на специальных бланках письменные документы, имеющие ту или иную степень защиты от подделки. Наряду с ними могут применяться так называемые бездокументарные ценные бумаги. В соответствии со ст. 149 ГК в случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепленных именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.). К такой форме фиксации применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации.

96. Каково юридическое значение срока?

Осуществление и защита гражданских прав неразрывно связаны с фактором времени. С определенными моментами или периодами времени гражданский закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений, необходимость совер­шения предусмотренных законом или договором действий, возможность принудительного осуществления нарушенного права и т.д. Мо­менты или периоды времени, наступление или истечение которых вле­чет определенные правовые последствия, получили в гражданском пра­ве наименование сроков. Поскольку наступление (истечение) сроков носит объективный характер, т.е. не зависит от воли субъектов граж­данского права, сроки относятся к категории событий .

97. Нематериальные блага и личные неимущественные права, защищаемые гражданским законом.

Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством. К их числу относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и се­мейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребы­вания и жительства, право на имя, право авторства и другие нема­териальные блага.

98. Как исчислить срок?

Гражданское законодательство со­держит подробные лравила, посвященные исчислению сроков (гл. 11 ГК.). Согласно ст. 190 ГК срок может определяться календарной датой, истечением периода времени, а также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Ссылки на конкретную календарную дату чаще всего встречаются в договорах, когда осуществление граж­данских прав и исполнение обязанностей увязывается с точным момен­том времени, например, 31 декабря 1995 г., однако может иметь место и в решениях судов, а также определяться самим законом, например, путем указания на определенное число месяца, когда должны производиться периодические платежи за коммунальные услуги, по обязательству страхования, налоговым платежам и т.п.

Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами (ст. 190 ГК), а иногда и более краткими периодами (например, хранение отобранного покупателем по договору розничной купли-продажи товара в течение 30 минут).

Для правильного исчисления срока важное значение имеет точное определение его наняла и окончания. Согласно ст. 191 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступ­ления события, которыми определено его начато. Например, если наследодатель умер 14 сентября, установленный 6-ме­сячный срок на принятие наследства или отказ от него начинает течь с 15 сентября. Точно также решается вопрос в тех случаях, когда срок исчисляется в часах и минутах: срок начинает течь со следующей единицы времени.

Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой единицы времени. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока (ч. 1 ст. 192 ГК.). Например, трехлетний срок исковой давности, начавший течь 1 апреля 1993 г., истечет 1 апреля 1996 г. Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока, исчисляемого кварта­лами, месяцами и неделями (ч. 2—4 ст. 192 ГК). В тех слу­чаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК).

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено по общему правилу до 24 часов последнего дня срока. Однако, когда это действие должно быть совершено в организации, срок истекает в тот час) когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, например, оканчивается рабочий день, закрывается склад и т.п. Все письменные заявления и извещения, хотя бы и предназначенные для подачи в соответствующие организации, но сданные на почту или на телеграф до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными в срок.

99. Каков порядок совершения действий в последний день срока?

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено по общему правилу до 24 часов последнего дня срока. Однако, когда это действие должно быть совершено в организации, срок истекает в тот час) когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, например, оканчивается рабочий день, закрывается склад и т.п. Все письменные заявления и извещения, хотя бы и предназначенные для подачи в соответствующие организации, но сданные на почту или на телеграф до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными в срок.

100. Что такое гражданское правоотношение? Какова ее структура?

В результате урегулир-я нормами гр. права общественных отнош-й, они приобр. правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями. Гр. правоотнош-е - это не что иное, как само общественное отношение, урегулированное нормой гр. права. В предмет гр. права входят как имущ., так и личные неимущ. отнош-я. В результате урегулир-я гр. правом имущ. отнош-й возникают гр. имущ-е правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущ. отнош-я, устанавливаются личные неимущ. правоотношения.

Более ясное представление о гражданском правоотношении возникает тогда, когда оно рассматривается не только как единое целое, но и в виде отдельных составляющих его элементов, к числу которых относятся содержание, форма, субъекты и объекты правоотношения.

1. Содержание гражданского правоотношения. В процессе граждан­ско-правового регулирования общественных отношений их участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые в даль­нейшем и предопределяют поведение участников в рамках существу­ющих между ними правоотношений. Как и любое общественное отно­шение, гражданское правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми. В правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им субъ­ективными правами и возложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемые дого­вором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установленные этим же договором.

2. Форма гражданского правоотношения. Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданского правоотно­шения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной обязанностью — юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в граж­данском правоотношении.

3. Субъекты гражданских правоотношений. Участники граж­данских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое обще­ственное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК).

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут быть:

1. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства;

2. Российские и иностранные юридические лица;

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль­ные образования.

Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватыва­ются понятием «лица», которое используется в ГК и других актах граж­данского законодательства.

4. Объекты гражданских правоотношений. Под объектом правоот­ношения обычно понимают то, на что данное правоотнош-е направлено и оказывает определенное воздействие. Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только на пове­дение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского правоотно­шения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.

101. Какие виды сроков вам известны?

Многочисленные сроки, встречающиеся в граждан­ском праве, могут быть классифицированы по целому ряду конкретных оснований. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, различаются законные, договорные и судебные сроки. Законные сроки зафиксированы в законах и иных нормативных актах. Например, зако­ном установлен срок наступления полной гражданской дееспособности (ст. 21 ГК), срок исковой давности (ст. 196 ГК) и т.д. Сроки, устанавливаемые соглашением сторон, именуются договор­ными. Судебные сроки — это сроки, установленные судом, арбитраж­ным или третейским судом. Например, суд может назначить срок для опубликования опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражданина (ст. 152 ГК) и т.п.

По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Так, момент передачи вещи по общему правилу определяет момент возникновения права собствен­ности (ст. 223 ГК). Наступление или истечение правоизменяющего срока влечет за собой изменение гражданских прав и обязанностей. Например, просрочка передачи или принятия вещи приводит к тому, что риск случайной гибели переходит на сторону, допустившую прос­рочку. Правопрекращающие сроки приводят к прекращению прав и обязанностей. Так, если кредиторы наследодателя не заявят свой пре­тензии в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, эти претензии считаются погашенными.

По характеру их определения различаются сроки императивные и диспозитивные, абсолютно определенные, относительно определен­ные и неопределенные, общие и специальные, и некоторые другие. Императивные сроки точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон. К ним, в частности, относятся сроки исковой (ст. 196 ГК) и приобретательной давности (ст. 234 ГК) и многие другие. Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены за­коном, но могут быть изменены соглашением сторон. Например, должник обязан исполнить обязательство, определенное моментом во­стребования, в 7-дневный срок со дня предъявления требования кредитором (ст. 317 ГК), однако своим оглашением стороны могут предусмотреть немедленное исполнение или более длительный льгот­ный срок.

Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период времени, с хоторымя связываются юридические последствия. К ним относятся, например, сроки, обозначенные календарной датой или конкретным отрезком времени. Относительно определенные сроки, характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени. Такими сроками будут, например, период поставки, определенный в договоре как второй квартал, срок, обозначенный указанием на событие, которое неизбежно должно наступить и т.п. сроки. Неопределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующею правоотношение имеет временные границы. Так, имущество может быть передано во временное безвозмездное пользо­вание или в аренду без указания, на конкретный срок такого пользо­вания.

Сроки, имеющие общее значение, т.е. касающиеся любых субъек­тов гражданского права и всех однотипных случаев, называются общими сроками. Например, общий предельный срок действия доверен­ности определен законом в 3 года (ст. 186 ГК). Специальные сроки установлены в качестве исключений из общего правота и действуют лишь в случаях, прямо указанных в законе. Примером специального срока может служить срок действия доверенности, предназначенной для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до отме­ны ее лицом, выдавшим доверенность (ч. 2 ст. 186 ГК).

Наконец, важное значение имеет деление сроков по их назначению на сроки осуществления гражданских прав (сроки, в течение которых обла­датель субъективного права может реализовать те возможности, кото­рые заложены в субъективном праве. (довереннность м.б. выдана на срок не более 3 лет (ст. 186).) , сроки исполнения граж­данских обязанностей и сроки защиты гражданских прав.

102. Дайте определение субъективного права и субъективной обязанности.

Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданского правоотно­шения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной обязанностью — юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в граж­данском правоотношении.

103. Что означает "срок исковой давности"?

Под сроком защиты гражданских прав понимается срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права. Поскольку основным средством защиты нарушенного гражданского права является иск, указанный срок подучил наименование срока исковой давности.

104. Какие виды сроков исковой давности вы знаете?

Виды сроков исковой давности. Сами сроки исковой давности под­разделяются на общий и специальные. Общий срок исковой давности, равный трем годам, распространяется на все правоотношения, кроме тех, в отношения которых установлены специальные сроки. Специаль­ные сроки исковой давности применяются к отдельным, особо указан­ным в законе требованиям. Поскольку они, как правило, являются менее продолжительными, чем общий срок давности, их еще именуют сокращенными сроками. Так, законом установлен 6-месячный срок давности по искам о недостатках проданных вещей (ст. 249 ГК 1964 г.), вытекающим из поставки продукции ненадлежащего качества, а также некомплектной (ст. 262 ГК 1964), о недостатках выполненной под­рядчиком работы (ст. 368 ГК 1964 г.) и т.д. Для исков клиентуры всех видов транспорта и органов связи установлен 2-месячный срок исковой давности (ст. 384 ГК 1964 г.). Сокращенные сроки исковой давности призваны стимулировать скорейшее предъявление иска для правильно­го разрешения дела. Примером более продолжительного срока исковой давности (по сравнению с общим) может служить 10-летний срок иско­вой давности, установленный ч. 1 ст. 181 ГК для иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки, исчисляемый со дня, когда началось ее исполнение.

105. С какого момента начинается течение срока исковой давности?

В соот­ветствии сост. 200ГК исковая давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются только ГК и иными законами. Таким обра­зом, начало течения исковой давности закон связывает, с одной сторо­ны, с объективным моментом, т.е. нарушением субъективного права, а с другой стороны, с субъективным моментом, т.е. моментом, когда управомоченный узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Очевидно, что эти моменты не всегда совпадают, хотя и предполагается, что потерпевший узнает о нарушении своего права в момент его нару­шения. Однако если истец докажет, что он узнал и мог узнать о нару­шении лишь позднее, предпочтение отдается субъективному моменту.

Момент начала исковой давности для защиты некоторых субъ­ективных прав имеет определенную специфику. В относительных пра­воотношениях решающее влияние на начало давностного срока оказывает содержание этих правоотношений. В том случае, если обязанность должника состояла в совершении им определенного действия в обуслов­ленный договором срок, исковая давность начинает течь с момента наступления (истечения) срока исполнения.

Применительно к отдельным требованиям гражданский закон ус­танавливает особые правила о начале течения срока давности. Так, специальный 6-месячный срок на предъявление иска по поводу недостатков проданной вещи начинает течь со дня заявления претензии, а если претензия не заявлялась или время ее заявления установить невозможно, - со дня истечения сроков, предусмотренных для претензий по поводу этих недостатков (ст. 249 ГК 1964 г.)

106. Что понимается под пределами осуществления субъективными гражданскими правами?

Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и юр. лицами субъективных прав, действующее законодательст­во одновременно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдаться при их осуществлении. Вместе с тем закон содержит и ряд таких требований, которые могут рассматриваться в качестве общих границ (пределов) осуществления любых субъективных прав.

Прежде всего осуществление гражданских прав не должно нару­шать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Наличие подобного требования продиктовано тем очевидным обстоятельством, что права различных субъектов в обществе теснейшим образом переп­летены и взаимосвязаны. Осуществляя свои права, субъект должен считаться с тем, что другие лица являются обладателями аналогичных или смежных прав, которые точно также признаются и охраняются законом.

При осуществлении целого ряда гр. прав граждане и юридические лица должны действовать разумно и добросовестно (ст.ст. 157,220, 234 ГК), соблюдать основы нравственности (ст. 169 ГК) и другие принятые в обществе нормы (ст. 241 ГК). Это, конечно, не означает, что гражданский закон приравнивает моральные нормы к правовым. Смысл рассматриваемого требования заключается в том, чтобы ориентировать субъектов, а также правоприменительные органы на обязательный учет в своей деятельности правил общепринятой морали.

Гражданские права должны, далее, осуществляться в соответствии с их назначением. Под назначением права понимается та цель, для достижения ко торой данное право предоставлено субъекту. Назначение субъективных прав либо прямо определяется гражданским законода­тельством, либо устанавливается самими участниками гражданских правоотношений в их договоре, либо вытекает из существа данного права.

Наряду с изложенными требованиями, пределы осуществления гражданских прав определяются и некоторыми другими моментами. Так, правомерность реализации права может зависеть от объема право-дееспособности участников гражданских правоотношений, в частности от характера специальной правоспособности юридического лица, от установленного законом или договором срока реализации права, от наличия или отсутствия определенных условий и т.д.

С целью недопущения монополистической деятельности, т.е. действий хозяйственных субъектов, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, гражданское законодатель­ство вводит ряд дополнительных правил, определяющих рамки осуще­ствления гражданских прав в сфере предпринимательства. (ст. 5 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г).

Не допускается осуществление гражданских прав и в рамках за­ключенных соглашений конкурирующих хозяйствующих субъектов относительно установления (поддержания) цен (тарифов), скидок, надбавок, наценок, раздела рынка по территориальному или иному признаку, устранения с него других предпринимателей и т.д. Подобные соглашения запрещены законодательством и являются недействительными.

107. Что означает злоупотребление гражданским правом? Последствия злоупотребления.

Действия субъектов граж­данских правоотношений, совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов, характеризуются как злоупотребление правом. Злоупотребление правом представляет собой особое гражданское правонарушение. Основная его специфика состоит в том, что действия нарушителя формально опираются на принадлежащее ему право, однако при конкретной его реализации они приобретают такую форму и характер, что это приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц. Так, явным злоупотреблением правом должны быть признаны действия обладателя субъективного права, если они совершаются с единственной целью причинить вред другому лицу. Не вызывает сомнений квалификация в качестве злоупотреб­ления правом и рассмотренных выше действий предпринимателей, ко­торые направлены на ограничение конкуренции. В обоих случаях права осуществляются с незаконной целью или, говоря иными словами, в противоречии с их назначением.

Злоупотребление правом, как и всякое другое гражданское право­нарушение, влечет применение к нарушителям предусмотренных зако­ном санкций. В тех случаях, когда конкретные правовые последствия специальными нормами не определены, в качестве общей санкции в соответствии со ст. 10 ГК выступает отказ в охране субъективного права.

108. Что такое приостановление и перерыв течения срока исковой дав­ности? Какие обстоятельстве прерывают и приостанавливают те­чение срока исковой давности? Последствия.

В большинстве случаев исковая давность, начавшись, течет непрерывно. Однако закон учитывает, что в реальной жизни могут возникнуть такие обстоят-ва, которые препятствуют или по крайней мере затрудняют управомоченному лицу предъявить иск в пределах давности срока. Эти основания носят различный хар-р и могут служить основанием для приостановления, перерыва или восстановления исковой давности.

Сущность приостановления течения иск. давности состоит в том, что время, в течение которого действует обстоят-во, препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом срок иск. давности. К числу оснований, приостанавливающих течение давности срока, в соотв. со ст. 202 ГК относятся: 1) непреодолимая сила, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоят-во; 2) нахождение истца или ответчика в составе Вооруж. Сил, переведенных на военное положение; 3) установленная на основании закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязат-ва (мораторий); 4) приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. 5) Помимо случаев, предусмотренных ст. 202 ГК, закон предус­матривает и некоторые другие основания для приостановления дав­ности по отдельным требованиям. Так, если судом оставлен без рассмот­рения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъ­явления иска течение срока исковой давности продолжается со дня вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рас­смотрения (ст. 204 ГК). Иными словами, период нахождения граждан­ского иска в уголовном деле исключается из срока исковой давности. и пр.

Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до на­ступления обстоятельства, послужившего основанием перерыва, в давностный срок не засчитывается и он начинает течь заново. Если приостановление исковой давности вызывается, как правило, не­зависящими от воли заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыв исковой давности закон связывает с волевыми однократными действиями истца или ответчика. В соответствии со ст.203 ГК течение исковой давности прерывается: 1) предъявлением иска в установленном законом порядке и 2) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

109. Можно ли восстановить срок исковой давности?

Наряду с приостановлением и перерывом исковая давность может быть восстановлена судом, если причины ее пропуска будут признаны уважительными. Данный случай принципиально отличается от расс­мотренных выше тем, что восстанавливается уже истекшая давность и суд исходит из этого обстоятельства. Восстановление исковой давности рассматривается законом как исключительная мера, которая может применяться лишь при наличии ряда обстоятельств. Во-первых, причина пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной только тогда, когда она связана с личностью истца, в частности его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием, неграмот­ностью и т.п. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во внимание не принимаются.

Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться лишь потерпевшим — гражданином. Просьбы юридических лиц и граждан-предпринимателей о восстановлении давиостного срока удовлетворяться не могут. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев — в течение срока давности. При этом решение данного вопроса зависит от суда — он может признать причины пропуска давностного срока уважительными, а может и не признать.

110. На какие требования исковая давность не распространяется?

По общему правилу исковая давность распространяется на все граж­данские правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны в законе. Так, в соответствии со ст. 208 ГК, исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; на тре­бования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граж­данина. В последнем случае требования, предъявленные по истечении срока давности, удовлетворяются не более чем за три года, предшество­вавшие предъявлению иска. Исковая давность не применяется также к требованию собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск). Указанный перечень не являет­ся исчерпывающим, так как законом могут устанавливаться и иные случаи неприменения исковой давности.

111. Порядок и способы защиты субъективных гражданских прав.

1. Юрисдикционная форма защиты - деят-ть уполномоченных гос-вом органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. В этих рамках различают общий и специальный порядок защиты. По общему правилу защита гр. прав осущ-ся в судебном порядке. Средством судебной защиты гр. прав выступает иск, т.е. требование к суду об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику требование о выполнении лежащей на нем обязанности, с другой. Специальным порядком защиты в соотв. со ст. 11 ГК следует признать административный порядок. Средством защиты гр. прав, осуществляемой в административном порядке, явл-я жалоба, подаваемая в соотв. управленческий орган лицом, права которого пострадали в результате правонарушения. В некоторых случаях применяется смешанный, т.е. административно-судебный порядок защиты. В этом случае потерпевший прежде, чем предъявить иск в суд, должен обратиться с жалобой в гос. орган управления.

2. Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите гр. прав, которые совершаются ими самостоят-но, без обращения за помощью к гос. и иным компетентным органам. (т.н. "самозащита гр. прав") (действия лица в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и пр.)

Под способами защиты субъективных гр. прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Общий перечень их дается в ст. 12, где говорится, что гр. права защищаются путем их признания; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта гос. органа или органа местного самоупр-я; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда и пр.

112. Что представляет собой представительство и каковы основания его возникновения?

Под пред­ставительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого. Со­гласно ст. 182 ГК сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает граж­данские права и обязанности представляемого.

Основания возникновения. Возникновение у представителя необходимого полномочия закон связывает прежде всего с волеизъявлением представляемого, а также с другими юридическими фактами, специально указанными в законе. Согласно ст. 182 ГК полно­мочия представителя могут основываться на доверенности, административном акте или законе.

113. Что такое коммерческое представительство и каковы правила его осуществления?

Если стороной такого договора становится лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательства, возникает так называемое коммерческое представительство (ст. 184 ГК). Дан­ный вид представительства имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обычным, некоммерческим представительством. Главная из них заключается в том, что коммерческому представителю разреше­но быть одновременно представителем разных сторон в сделке. Это допускается тогда, когда обе стороны согласны с таким представитель­ством либо когда оно прямо предусмотрено законом. Коммерческий представитель при этом обязан исполнять данное ему поручение с за­ботливостью обычного предпринимателя.

Полномочия коммерческого представителя должны быть прямо отражены в договоре, который заключается в письменной форме, либо указаны в выдаваемой ему доверенности. В тех случаях, когда коммер­ческий представитель одновременно выступает от имени разных сторон в сделке, он вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных далях, если иное не предусмотрено согла­шением между ними.

Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю особый письменный документ, именуе­мый доверенностью.

114. Что такое доверенность?

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами (ч. 1 ст. 185 ГК). Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного пред­ставительства. Однако если само добровольное представительство име­ет в основе договор между представляемым и представителем, то выдача доверенности по своей юридической природе представляет собой одно­стороннюю сделку, совершаемую по единоличному усмотрению пред­ставляемого. Иными словами, для выдачи доверенности и приобретения ею юридической силы не требуется согласие представителя.

В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между представителем и представляемым, доверенность призвана обес­печить внешний эффект представительства, а именно установить пра­вовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, ко­торым она собственно и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Договор же или иной юридический факт, пос­луживший основой для выдачи доверенности, как таковой третьих лиц не касается.

115. Как оформляется доверенность и на какой срок выдается?

Доверенность должна быть специальным образом офор­млена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого доверенности не существует. В устной форме может быть со­вершен договор, на основе которого возникает представительство; дове­ренность же всегда требует письменной фиксации полномочий пред­ставителя. По общему правилу для действительности доверенности до­статочно того, чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она может быть составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например, в форме письма, телеграммы, факса, части договора, содержащей описание полномочий представителя, и т.п. Важно лишь, чтобы в этом документе были четко отражены полномочия представителя и содер­жались другие реквизиты, необходимые для доверенности. Функции доверенности могут выполняться и некоторыми другими письменными документами, например, служебным удостоверением директора филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым водителю, и т.п.

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъ­являются повышенные требования. Чаще всего они выражаются в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. Так, в нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исклю­чением случаев, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 185 ГК).

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граж­дан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарно­го лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме вы­даваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако они должны быть подписаны руководителями или иными уполномоченными лицами этих организаций с приложением печати организации, а доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей дол­жны быть подписаны также главными (старшими) бухгалтерами (ч. 5 ст. 185 ГК).

Во-вторых, доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии со ст. 186 ГК составляет три года. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение состав­ляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совер­шения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном сроке ее действия. В любом случае в доверенности должна содержаться дата ее совершения, без которой доверенность признается недействительной.

В-третьих, доверенность является именным документом. Это озна­чает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При этом дове­ренность может быть выдана как на имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща или каждый по отдельности.

116. Каковы особенности выдачи доверенности с правом передоверия?

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить те действия, на которые оно уполномочено. Вместе с тем при наличии определенных условий представитель может возложить вы­полнение этих действий на другое лицо в порядке передоверия. В соот­ветствии со ст. 187 ГК это возможно, если, во-первых, представитель прямо уполномочен на это доверенностью либо, во-вторых, пред­ставитель вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов представляемого. По смыслу закона представляемый может в любой момент разрешить передоверие, наделив представителя соответству­ющим полномочием на основании его запроса или по собственной инициативе (например, в письме, телеграмме и т.д.).

Представитель, передавший свои полномочия другому лицу, дол­жен известить об этом представляемого и сообщить ему необходимые сведения о своем заместителе. В противном случае вся ответственность за действия заместителя возлагается на представителя, передавшего свои полномочия. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

117. Назовите основания и последствия прекращения доверенности.

Обстоятельства, прекращающие действие доверенности, могут быть сведены к трем следующим группам. Во-первых, доверенность прекращается вследствие истечения ее срока, а применительно к разовой доверенности — совершения представите­лем того действия, на которое он был уполномочен. Во-вторых, в любой момент лицо, выдавшее доверенность, может ее отменить, а лицо, по­лучившее доверенность, может от нее отказаться. Такое обоюдное пра­во на одностороннее прекращение действия доверенности связано с фидуциарным (доверительным) характером доверенности как сделки. Закон особо подчеркивает, что согласие на отказ от этого права является недействительным. На лицо, выдавшее доверенность, возлагается обязанность известить об ее отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед кото­рыми дана доверенность. В-третьих, прекращение действия доверен­ности закон связывает с прекращением юридического лица, смертью, признанием недееспособным или ограниченно дееспособным или безве­стно отсутствующим гражданина, которым (которыми) была выдана доверенность.

Права и обязанности, возникшие в результате действий пред­ставителя до того, как он узнал о прекращении доверенности, сохраня­ют силу для представляемого и его правопреемников в отношении третьих лиц. Данное право не применяется, если третье лицо знало или должно было знать о том, что действие доверенности прекратилось. По прекращении действия доверенности представитель или его правопре­емник обязаны немедленно возвратить доверенность представляемому или его правопреемникам.

1. Что является предметом гражданско-правового регулирования?

2. Каков метод гражданско-правового регулирования?

3. На каких основных началах строится гражданское законодательство.

4. Каковы правила применения норм м/ународного права к гр. отношениям?

5. Что означает и какова структура гражданского законодательства?

6. Что представляют собой "обычаи делового оборота" и каковы условия их применения?

7. Каково соотношение м/у ГК РФ, Основами гр. законодат-ва и ГК РСФСР? Применяются ли на терр. России законы бывшего СССР?

8. В чем состоит различие м/у диспозитивными и императивными нормами?

9. Какова роль руководящих разъяснений Пленума ВС и Высш. Арб. Суда РФ?

10. Как действуют гражданский закон во времени, пространстве и по кругу лиц?

11. Что такое гр. правоспособность и каково ее содержание?

12. Право гражданина на имя. Его содержание.

13.Что такое гражданская дееспособность?

14. Как определяет закон начало и конец правоспособности гражданина?

15. Допустимо ли ограничение правоспособности гражданина?

16. Что означает полная дееспособность и частичная дееспособность?

17. Каков объем дееспособности несовершеннолетних?

18. В каких случаях и каком порядке допускается ограничение дееспо­собности? В чем выражается ограничение дееспособности? Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособным?

19. В чем суть установления патронажа над дееспособными гражданами?

20. Что такое попечительство, каковы основания и порядок установления и отмены по

попечительства?

21. В чем заключаются юридические последствия признания безвестно отсутствующим и объявление умершим?

22. Что такое опека и каковы основания и порядок установления и от­мены опеки?

23. В чем состоит сущность и роль института юридического лица в граж­данскою праве?

24. Каковы организационные и экономические предпосылки признания организации юридическим лицом?

25. Назовите признаки юридического лица.

26. Каковы учредительные документы юридического лица? Их особенности.

Кто имеет право утвердить устав юр. лица?

27. Что такое орган юридического лица и какие вам известны виды органов юридического лица?

28. Когда возникает правоспособность и дееспособность юридического лица?

С какого момента юр. лицо считается созданным?

29. Чем определяется содержание гражданской правоспособности и дееспо­собности юридического лица?

30. Какой может быть степень обособленности имущества юридического лица? Как классифицируются юридические лица в ГК и Основах гражданского законодательства?

Назовите юридические лица, в отношении имущества которых их участники сохраняют обязательственные права.

Назовите юридические лица, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности или иное вещное право.

Назовите юридические лица, на имущество которых их учредители (участники) не сохраняют имущественных прав. Что такое "коммерческие " и "некоммерческие" организации? Их виды.

31. Какими нормативными актами определяется содержание учредительных документов юридического лица?

32. Что такое государственная регистрация юридического лица? Какими органами она осуществляется?

33. Возможен ли отказ в регистрации юридического лица? Если возможен, то в каких случаях или по каким основаниям?

Возможно ли обжалование отказа в регистрации юридического лица? Если возможно то в каком порядке?

34. Что может служить основанием реорганизации юридического лица?

35. Каковы правовые формы, порядок и последствия реорганизации юридических лиц?

36. Каковы основания и порядок ликвидации юридического лица? Каковы обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица? Правовые последствия ликвидации. Какова очередность удовлетворения требований коедитооов пои ликвидации юридического лица?

37. С какого момента ликвидация юридического лица считается завершенной, юридическое лицо - прекратившим свое существование ?

38. Что такое филиал и представительство юридического лица?

39. Какие организации могут быть признаны в качестве хозяйственных об­ществ и товариществ?

40. Что такое "хозяйственное товарищество" и в каких организационно-правовых формах они создаются?

41. Что такое "хозяйственные общества" и в каких организационно-правовых формах они создаются?

42. Каковы права и обязанности участников хоз. товариществ или обществ?

43. Каковы источники правового регулирования деятельности хоз. обществ и товариществ?

44. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 1) полного товарищества.

45. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 2) товарищества на вере.

46. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 3) общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.

47. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 4) акционерного общества.

48. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 5) дочернего хозяйственного общества; 6) зависимого хозяйственного общества.

49. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 7) производственных кооперативов.

50. Дайте краткую характеристику коммерческих организаций: 8) государственных и муниципальных предприятий, их видов.

51. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 1) потребительского кооператива.

52. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 2) общественных и религиозных обществ.

53. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 3) фондов.

54. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 4) учреждений.

55. Дайте краткую характеристику некоммерческих организаций: 5) объединений юридических лиц.

56. Может ли государство быть субъектом гражданских правоотношений?

Какой смысл вы вкладываете в понятие государство - субъект гражданских правоотношений?

57. Муниципальные образования как субъекты гражданского права.

58. Какие органы выступают от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодатель­ством?

59. Что служит основанием возникновения гражданских правоотношений? (субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей).

Что такое юридический факт?

60. Назовите известные вам юридические факты, имеющие гражданско-правовое значение.

61. Что такое сделка? Дайте ее определение.

62. Дайте классификацию сделок.

63. Каковы условия действительности сделок?

64. Какие существуют формы заключения сделок ? Каковы правила оформ­ления сделок.

65. Назовите виды недействительных сделок вследствие пороков воли их участников.

66. Каковы виды сделок, противозаконных по содержанию. Что понимается под содержанием сделки?

67. Назовите сделки с пороками субъектного права.

68. Что такое оспоримая и ничтожная сделка?

69. Что такое "биржевая сделка? Как она совершается?

70. Каковы правовые последствия признания сделки (части сделки) недей­ствительной? Каковы сроки исковой давности по недействительным сделкам?

Что такое двусторонняя рес­титуция?

71. Что понимается под объектом гражданских прав? Что такое оборотоспособность объектов гражданских прав?

72. Какие объекты гражданским прав вы знаете?

73. Что понимается под вещью, имуществом в гражданско-правовом смысле?

74. Что такое ценная бумага? Какие документы можно отнести к ценным бумагам?

75. Дайте классификацию вещей.

76. Что такое движимые и недвижимые вещи? Юридическое значение такой классификации.

77. Каковы условия исполнения обязательства, выраженного ценной бумагой?

78. Каковы правила государственной регистрации недвижимости?

79. Что такое делимые, неделимые и сложные вещи? Юридическое значение такой классификации.

80. Какая ценная бумага может быть признана облигацией?

81. Юридическое значение подразделения вещей на главную вещь и принадлежность.

82. Какая ценная бумага признается чеком?

83. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.

84. Какая ценная бумага признается векселем?

85. Информация как объект гражданских прав.

86. Что такое акция? Какие виды акций известны гражданскому обороту?

87. Деньги (валюта) как объект граждански» прав.

88. Какие права имеет держатель привилегированных акций?

89. Какие требования предъявляет гражданское право к ценным бумагам?

90. Что такое коносамент? В каких случаях он оформляется и каковы его виды? Какие права имеет держатель коносамента?

91. Виды ценных бумаг? Как различаются субъекты прав, удостоверенные ими?

92. Что такое сберегательный сертификат? Какие виды сертификатов имеют хождение в гражданском обороте страны? Какие права имеет держатель сберегательного сертификата?

93. Как осуществляется передача прав по ордерной ценной бумаге?

94. Как осуществляется передача прав по ценной бумаге на предъявителя?

95. Что такое бездокументарные ценные бумаги?

96. Каково юридическое значение срока?

97. Нематериальные блага и личные неимущественные права, защищаемые гражданским законом.

98. Как исчислить срок?

99. Каков порядок совершения действий в последний день срока?

100. Что такое гражданское правоотношение? Какова ее структура?

101. Какие виды сроков вам известны?

102. Дайте определение субъективного права и субъективной обязанности.

103. Что означает "срок исковой давности"?

104. Какие виды сроков исковой давности вы знаете?

105. С какого момента начинается течение срока исковой давности?

106. Что понимается под пределами осуществления субъективными гражданскими правами?

107. Что означает злоупотребление гражданским правом? Последствия злоупотребления.

108. Что такое приостановление и перерыв течения срока исковой дав­ности? Какие обстоятельстве прерывают и приостанавливают те­чение срока исковой давности? Последствия.

109. Можно ли восстановить срок исковой давности?

110. На какие требования исковая давность не распространяется?

111. Порядок и способы защиты субъективных гражданских прав.

112. Что представляет собой представительство и каковы основания его возникновения?

113. Что такое коммерческое представительство и каковы правила его осуществления?

114. Что такое доверенность?

115. Как оформляется доверенность и на какой срок выдается?

116. Каковы особенности выдачи доверенности с правом передоверия?

117. Назовите основания и последствия прекращения доверенности.

1. Понятие, знач-е, юридич хар-ка дог-ра К-П (К-П), виды и источники правового рег--я.

2. Условия дог-ра К-П.

3. Исп-е дог-ра К-П. Правовые последствия ненадл. исп-я.

4. Дог-р розн-ой К-П.

5. Особенности правового регулир-я отдельных видов дог-ра розн. К-П.

6. Дог-р поставки: понятие, отлич. признаки, виды, источники прав регулир-я.

7. Условия ДП и порядок его заключения.

8. Исполненеи ДП. Последствия неисполнения.

9. Дог-р контрактации

10. Дог-р продажи недвиж-сти.

11. Дог-р продажи предприятия.

12. Дог-р мены

13. Дог-р дарения.

14. Стороны в дог-ре дарения. Ограничение дарения. Права и обяз-ти сторон.

15 (19). Дог-р аренды: понятие, виды, условия.

16 (20). Права и обяз. сторон по дог-ру аренды. Последствия неисп-я.

17 (28). Дог-р безвозм-го польз-я

18 (29). Договор подряда: понятие, особенности, виды.

19 (30). Условия дог-ра подряда.

20 (31). Права и обяз-ти сторон по дог-ру подряда. Последствия.

21 (36). Транспортные обязат-ва.

22 (37). Дог-р перевозки груза.

23 (38). Дог-р перевозки пассажира.

24 (39). Договор перевозки багажа.

1. Гр.ое пр.: понятие, предмет, функции.

Как и любая отрасль гр.ое пр. регулирует общ-е отнош-я. Предмет гр.ого права также составляют общ-е отнош-я. Гр.ое пр. имеет дело с имущ-енными отнош-ями. Под имущ-енными понимают такие общ-е отнош-я, которые возникают по поводу различ. рода мат-ых благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного имущ-а в широком смысле этого слова. Др. составл-ей частью предмета гр.ого права в соотв. со Ст. 2 ГК являются личные неимущ.е отнош-я. Из самого названия вытекает, что личные неимущ.е отнош-я обладают, по крайней мере, двумя признаками. (1), указанные отнош-я возникают по поводу неимущ.х (духовных) благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражд-а и т.п. (2), личные неимущ.е отнош-я неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. =>, под личными неимущ.ми отнош-ями следует понимать возникающие по поводу неимущ.х благ общ-е отнош-я, в которых осущ-ется индивиду­ализация личности гражд-а или организации посредством выяв­ления и оценки их нравственных и иных социальных качеств.

Если понятие пред­мета – какие общ-е отнош-я регулируются, то понятие метода - как эти общ-е отнош-я регулируются нор­мами гр.ого права.

Общ-ые отнош-я, составл-ие предмет гр.ого права, носят взаимооценочный характер. Взаимная же оценка участников общ-х отнош-й может правильно формироваться лишь при условии равенства сторон. Поэтому имущ-енно-стоимостные и личные неимущ.е отнош-я получают наи> полн. развитие только в том случае, если они регулируются на основе юр-ого равенства сторон. Из этого вытекает, что в гр.ом праве применяется метод юр-ого равенства сторон. Это означает, что ни одна из сторон в гр.ом пр.отнош-и не может предопре­делять поведение др. стороны только в силу занимаемого ею в пр.отнош-и полож-я, как это имеет место, напр., в административном пр.отнош-и. Применение метода юр-о­го равенства сторон обеспечивает участникам гр.их пр.отнош-й независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные зак.ом.

=>, гр.ое пр. можно определить как совокуп­ность пр.вых норм, регулирующих на началах юр-ого равен­ства сторон имущ-енные и личные неимущ.е отнош-я.

2. Источники гр.ого права, их виды.

Располо­женные с учетом их единства и дифференциации нормы гр.ого права находят свое выражение в Ст.х различ.ых пр.вых норматив.ых актов, которые принято именовать источниками гр.ого права. Указанные норматив.ые акты в совокупности образуют гр.ое зак.-во. Вместе с тем следует иметь в виду, что в ГК понятие "гр.ое зак.-во" используется в узком смысле. Ст. 3 ГК включает в понятие "гр.ое зак.-во" только ГК и принятые в соотв. с ним иные фед.ые зак.ы. Иные акты, содержащие нормы гр.ого права, выведены за пределы понятия "гр.ое зак.-во". Однако Ст. 71 –К–ии "гр.ое зак.-во" используется в широком смысле, охватываю­щем не только зак.одат.ные, но и иные норматив.ые акты, содержащие нормы гр.ого права.

=>, нормы гр.ого права могут быть закреплены как в зак.ах, так и в подзак.ных норматив.ых актах. Все эти норматив.ые акты в зависимости от юр. силы расположены по опред. строго иерархической сис-ме, в которой знач-е норматив.ого акта определяется его юр-ой силой. Чем больше юр-ая сила норматив.ого акта, тем выше его полож-е в сис-ме гр.ого зак.-ва. Такое построение норматив.ых ак­тов гр.ого зак.-ва имеет не только теоретическое, но и важное практические знач-е. Ввиду многочисленности норматив.ых актов гр.ого зак.-ва и несовершенства зак.одат.ной техники встречаются ситуации, когда различ.ые норматив.ые акты по-разному решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется норматив.ый акт, имеющий большую юр-ую силу. (–К– (Ст. 35, 36) – М/ународные дог-ры (п. 4 Ст. 15 –К–ии РФ и п. 2 Ст. 7 ГК устанавл.ют, что если м/ународным дог-ром РФ установлены иные правила, чем те, которые предусм-ы гр.им зак.-вом РФ, применяются правила м/ународного дог-ра.) – Гр. кодекс и Основы гр. зак.-ва – (спец. зак.ы) "О страховании", Патентный зак. и пр. – (подзак.. норматив. акты) Указы Президента, Постановления правит-ва и т.д.

3. Понятие и структура гр.ого зак.-ва. Действие гр.их зак.ов.

Располо­женные с учетом их единства и дифференциации нормы гр.ого права находят свое выражение в Ст.х различ.ых пр.вых норматив.ых актов. Они совокупности образуют гр.ое зак.-во. Вместе с тем следует иметь в виду, что в ГК понятие "гр.ое зак.-во" используется в узком смысле. Ст. 3 ГК включает в понятие "гр.ое зак.-во" только ГК и принятые в соотв. с ним иные фед.ые зак.ы. Иные акты, содержащие нормы гр.ого права, выведены за пределы понятия "гр.ое зак.-во". Однако Ст. 71 –К–ии "гр.ое зак.-во" используется в широком смысле, охватываю­щем не только зак.одат.ные, но и иные норматив.ые акты, содержащие нормы гр.ого права.

=>, нормы гр.ого права могут быть закреплены как в зак.ах, так и в подзак.ных норматив.ых актах. Все эти норматив.ые акты в зависимости от юр. силы расположены по опред. строго иерархической сис-ме, в которой знач-е норматив.ого акта определяется его юр-ой силой. Чем больше юр-ая сила норматив.ого акта, тем выше его полож-е в сис-ме гр.ого зак.-ва. Такое построение норматив.ых ак­тов гр.ого зак.-ва имеет не только теоретическое, но и важное практические знач-е. Ввиду многочисленности норматив.ых актов гр.ого зак.-ва и несовершенства зак.одат.ной техники встречаются ситуации, когда различ.ые норматив.ые акты по-разному решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется норматив.ый акт, имеющий большую юр-ую силу. (–К– (Ст. 35, 36) – М/ународные дог-ры (п. 4 Ст. 15 –К–ии РФ и п. 2 Ст. 7 ГК устанавл.ют, что если м/ународным дог-ром РФ установлены иные правила, чем те, которые предусм-ы гр.им зак.-вом РФ, применяются правила м/ународного дог-ра.) – Гр. кодекс и Основы гр. зак.-ва – (спец. зак.ы) "О страховании", Патентный зак. и пр. – (подзак.. норматив. акты) Указы Президента, Постановления правит-ва и т.д.

Действие гр.ого зак.-ва во времени. Введение в действие гр.их зак.ов осущ-ется в соотв. с Фед.ым зак.ом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу фед.ых –К–ионных зак.ов, фед.ых зак.ов, актов палат Фед.ого Собрания" . В соотв. со Ст. 1 указанного зак.а на терр.ии РФ применяются только те фед.ые –К–ионные, фед.ые зак.ы, которые официально опубликованы.

Гр.ие зак.ы вступают в силу одновременно на всей терр. РФ по истеч. 10 дней после дня их официального опубликования, если самими зак.ами не установ. иной порядок вступления их в силу. Наряду с моментом вступления в действие гр.о-пр.вого норматив.ого акта важное знач-е имеет также момент прекращения его действия. Иногда в самом норматив.ом акте устанавл.ется срок его действия. Такие норматив.ые акты утрачивают юр-ую силу с наступ-ем установленного в них срока. Так, постановлением СМ РСФСР от 25 дек. 1990 г. "Об утверждении Полож-я об акционерных обществах" установл., что указанное Полож-е действует до принятия Закона об акционерных обществах .

Действие гр.ого зак.-ва в пространстве и по кругу лиц. Поскольку гр.ое зак.-во находится в ве­дении РФ, гр.о-пр.вые норматив.ые ак­ты распространяют свое действие на всей терр.ии РФ.

Так же по общему правилу, действие гр.ого зак.-ва распространяется на всех лиц, находящихся на терр.ии РФ. К указанным лицам относятся граждане, юр-ие лица, РФ, sub>jы РФ и муниц-ые образования. Правила, установленные гр.им зак.-вом, применяются и к отнош-ям с участием иностран­ных граждан, лиц без гражданства и иностранных юр-их лиц, если иное не предусм-о фед.ым зак.ом (п. 1 Ст. 2 ГК). Когда действие гр.о-пр.вого норматив.ого акта ограничивается опред. терр.ией Российской федерации, то указанный акт действует только в отнош-и тех лиц, которые находятся на данной терр.ии.

4. Юр-ая природа и знач-е судебной и арбитражной практики по гр.им делам.

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ рассматривают обобщенные материалы и дают в порядке судебного толкования руководящие разъяснения по вопросам применения зак.-ва. Разъяснения Пленума ВС РФ обязат.ы для всех судов общей юрисдикции в РФ. Разъяснения Пленума ВАС РФ обязат.ы для всей системы арбитражных судов в РФ. Указанные разъяснения являются не норматив.ыми актами, а актами применения права. Пос­тановления судебных пленумов должны лишь толковать и разъяснять смысл гр.ого зак.-ва, но не создавать новые нормы гр.ого права. Поэтому постановления судебных пленумов не являются источниками гр.ого права. Вместе с тем суды при разреш-и конкретных споров обязаны применять соответствующие нормы гр.ого права лишь в истолковании, содержащемся в пос­тановлении соответствующего судебного пленума. Поэтому участники гр.ого оборота руководствуются постановлениями судебных пленумов и тогда, когда дело не доходит до суда, что имеет чрезвычайно важное знач-е для обеспеч-я единообразного понимания и приме­нения гр.ого зак.-ва на всей терр.ии РФ.

Вопрос о пр. природе руководящих разъяснений судебных пленумов является спорным. Некот. юристы полагают, что руководящ. разъяснения, содержащиеся в постановлениях суд. пленумов, следует считать источниками гр. права. Основанием для признания руководящих разъяснений суд. пленумов источ. гр. права послужило то обстоят-во, что суд. пленумы в ряде случаев, разъясняя смысл действующ. зак.одат-ва, фактически формулировали новое правило, отлич. от того, кот. содержалось в норматив. акте. Поскольку в силу действовавшей в то время Ст. 3 Закона СССР " О ВС СССР" сформулированное судебным пленумом правило приобретало обязат.ую силу для всех участников гражд. оборота, это правило фактически приобретало силу пр.вой нормы. Однако такие ситуации встречались крайне редко и относились к аномальным явлениям пр.вой действительности, на которые нельзя ориентироваться при выявлении пр.вой природы руководящих разъяснений судеб. пленумов. Подавляющее большинство указанных разъяснений по своей пр. природе представляют собой судебное толкование действующего зак.одат-ва.

5. Граждане как sub>jы гр.ого права. Пр.способность и дееспособность граждан, их содержание.

Общ-ые отнош-я, урегулированные нормами гр.ого права, существуют м/у людьми. Поскольку пр.вое регулирование предполагает наличие опред.ых качеств у sub>jов той или иной отрасли права, в теории права выработалась такая категория, как пр.sub>jность. Пр.sub>jность определяет, какими качествами должны обладать sub>jы пр.вого регулирования для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права.

Представления о гр.ой пр.sub>jности связываются с наличием у лиц таких качеств, как пр.способность и дееспособность. Имущественные отнош-я, регулируемые гр.им пр.м, со­провождают человека на протяжении всей его жизни: с момента рож­дения и до его смерти.

Пр.способность – способность иметь гр.ие права и нести обязанности (Ст. 17 ГК). Содержание пр.способности граждан раскрывается через весь тот комплекс прав и обязанностей, кот.и может обладать гражд- в соотв. с гр.им зак.-вом. Именно поэтому, да­вая хар-ку пр.способности граждан, подчеркивают не толь­ко то, что она приурочена к гражд-у как психофизической особи, но и присущие ей социально-юр-ие качества. Специально посвященная объему пр.способ­ности граждан Ст. 18 ГК дает перечень только основных, наи> значимых гр.их прав, к числу которых относятся возможность иметь имущ-о на праве собств-ти; наследовать и завещать имущ-о; заниматься предпринимательской либо любой иной деятельно­стью, не запрещенной зак.ом и пр. Так же гражд- вправе иметь иные имущ-енные и личные неимущ.е права, включая и такие, которые прямо зак.ом не предусм-ы, но не противоречат общим началам и смыслу гр.ого зак.-ва. Перечень, приведенный в Ст. 18 ГК, дает представ­ление о наи> значимых правах, возможность обладания кот.и включается в содержание гр.ой пр.способности.

Дееспособность – способность гражд-а своими действиями приобретать и осущ-ть гр.ие права. создавать для себя гр.ие обязанности и исполнять кх (Ст. 21 ГК). Наи> существенными элементами содер­жания дееспособности граждан является возможность самостоятельно­го заключения сделок (сделкоспособность ) и возможность нести самостоятельную имущ-енную отв-ь ( деликтоспособность).

В отличие от пр.способности, дееспособность связана с соверш-ем гражд-ом волевых действий, что предполагает достижение опред.ого уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия достижения гражд-ом возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности предусматривает возраСт. Полная дееспособность признается за совершенно­летними гражданами, т.е. достигшими 18 возраста. Допускается два изъятия из этого правила: полная дееспособность мо­жет возникнуть у гражд-а и до достижения18 возраста в случаях, (1), вступления в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном зак.ом порядке был снижен брачный возраст, (2), эмансипации (Ст. 27 ГК). Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому дог-ру либо с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью, полностью дееспо­собным.

6. Место жительства граждан. Признание безвестноотсутствующим и объявление умершим.

(Ст. 20 ГК). Исполнение обязат-в, открытие наследства и многие другие граж-данско-пр.вые действия совершаются в месте жительства гражд-а. Наряду с именем место жительства позволяет > точно конкретизировать sub>jа гр.ого права. (Нередки случаи полного совпадения имени, фамилии и отчества, однако совпадение места жительства встречается крайне редко). Местом жительства признается место, где гражд- постоянно или преимущ-енно проживает. Если гражд- постоянно проживает в одном и том же месте, его место жительства определяется довольно просто. Однако бывают случаи, когда гражд- проживает в разных местах, переезжая по различ.ым обстоятельствам с одного места на др. В этом случае зак. предусматривает определение места жительства по преимущ-енному месту нахождения гражд-а, т.е. тому месту, где он находится наи> часто и наи> продолжительное время. Не имеют знач-я место прописки, место нахождения его имущ-а, либо место жительства супруга и другие подобные факты, поскольку зак. не связывает с ними определение места жительства.

Граждане вправе сами выбирать себе место жительства. Единственным исключением является определение места жительства малолетних, а также граж­дан, признанных недееспособными вследствие психического забо­левания. Их местом жительства признается место жительства их зак.ных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (п.2 Ст.20 ГК).

Гражданин по заявлению заинтересованных лиц м/б признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Годичный срок начинает исчисляться с момента получения об отсутствующем гражд-е последних сведений. Если этот день невоз­можно определить точно, то срок исчисляется с 1-ого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить месяц - с 1-ого января следующего года.

Решение о признании гражд-а безвестно отсутствующим вы­носится судом в порядке особого производства (см. гл. 28 ГПК).

На осн-и реш-я суда о признании гражд-а безвестно отсутствующим, орган опеки и попечительства передает имущ-о отсутствующего гражд-а в доверительное управление опред. этим органом лицу (Ст. 43 ГК). Из имущ-а безвестно отсутству­ющего выдается содержание гражданам, которых отсутствующий обя­зан содержать, и погашается задолженность по его др. обязат-вам. Наряду с учреждением управления имущ-ом, безвестное отсутствие может повлечь и другие установленные зак.ом пос­ледствия.

Объявление гражд-а умершим. Если гражд- безвестно отсутствует не < пяти лет, то он м/б объявлен судом умершим. Важно отличать объявление гражд-а умершим от установления факта смерти гражд-а (см. п. 8 Ст. 247 ГПК).

Последствия вынесения судом реш-я об объявлении гражд-а умершим специально зак.ом не предусм-ы, поскольку они долж­ны совпадать с теми, что имеют место при смерти гражд-а: откры­вается наследство в имущ-е гражд-а, объявленного умершим, прекращается брак и обязат-ва, которые носят личный характер.

7. Опека и попечительство. Порядок установления. Исполнение обязанностей опекунами и попечителями. Патронаж.

Для защиты прав и интересов недееспо­собных или не полностью дееспособных граждан, зак.ом введен институт опеки и попечительства (Ст.Ст. 31--40 ГК). Попечительство - над несовершеннолетними в возра­сте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар­котическими веществами. Опека устанавл.ется над малолетними, а также гражданами, признанными не­дееспособными.

Опекунами и попечителями могут назна­чаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Являясь зак.ными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражд-а самостоятельно, если эти расходы направлены на содержанке самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать пред­варительное разреш-е органов опеки и попечительства, особенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущ-а подопечного: отчуждение имущ-а, сдача его в наем, залог, безвозмездное пользо­вание и т.п. Не вправе опекуны и попечители, а также их супруги и близкие родственники совершать сделки с подопечными, кроме пере­дачи подопечному дара или предоставления ему безвозмездного поль­зования каким-либо имущ-ом. Указанное ограничение вытекает из отнош-й зак.ного представительства, с одной стороны; и отсутствия дееспособности в полном объеме либо в части у подопечного, с др..

Попечительство может устанавл.ться не только над частично или ограниченно дееспособными гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущ-ть и защищать свои права и исполнять обязанности, напр., над инвалидами по зрению. Такая форма попечительства именуется патронажем (Ст. 41 ГК). Попечитель над совершеннолетним дееспо­собным гражд-ом назначается органом опеки и попечительства с согласия совершеннолетнего и осущ-ет свои функции на осн-и дог-ра поручения либо дог-ра о доверительном управлении. Договор заключается попечителем с лицом, над кот. учреждается патронаж.

8. Основания возникновения, изменения, прекращения гр.их пр.отнош-й.

В результате урегулирования нормами гр.ого права общ-х отнош-й они приобретают пр.вую форму и становятся гр.ими пр.отнош-ями. Гр.ое пр.отнош-е - это не что иное, как само общ-ое отнош-е, урегулированное нормой гр.ого права.

Содержащиеся в гр.ом зак.-ве пр.вые нормы сами по себе не по­рождают, не изменяют и не прекращают гр.их пр.отнош-й. Для этого необходимо наступ-е предусм-ных пр.выми нормами обстоятельств, которые называются гр.ими юр-и­ми фактами. Поэтому юр-ие факты выступают в качестве свя­зующего звена м/у пр.вой нормой и гр.им пр.отнош-ем. Без юр-их фактов не устанавл.ется, не изменяется и не прекращается ни одно гр.ое пр.отнош-е. ( гл. 34 ГК. предусматривает возможность установления, измене­ния или прекращения пр.отнош-я аренды. Но для того, чтобы пр.отнош-е возникло, необходимо заклю­чение дог-ра, предусм-ного Ст. 606 ГК. Возникшее пр.отнош-е аренды м/б изменено на пр.отнош-е купли-продажи, если стороны придут к соответствующему соглашению и изменят лежащий в основе пр.отнош-я дог-р. Пр.отнош-е аренды м/б прекращено досрочно по требованию арендодателя при наступ-и одного из юр-их фактов, предусм-ных Ст. 619).

=>, под гр.ими юр-ими фактами следует понимать обстоятельства, с кот.и норматив.ые акты связывают какие-либо юр-ие последствия: возникновение, изменение или прекращение гр.их пр.отнош-й. Поскольку юр-ие факты лежат в основе гр.их пр.отнош-й и влекут за собой их установление, изменение или прекращение, их называют осн-ями гр.их пр.отнош-й.

Виды осн-й гр.их пр.отнош-й. Основанием гр.ого пр.отнош-я может служить единичный юр-ий факт (Для установления обязат-ва купли-продажи достаточно заключения дог-ра м/у продавцом и покупателем. Такие обстоя­тельства именуются простыми юр-ими фактами.) Основание некот-ых гр.их пр.отнош-й образуют два, а иногда и > юр-их фактов, возникающих либо одновременно, либо в опред. последовательности. (Для установления жи­лищного обязат-ва в отнош-и муниц-ого жилого помеще­ния требуется выдача ордера и заключение на его основе дог-ра жилищного найма. Такие осн-я гр.их пр.отнош-й именуются сложным юр-им составом или сложным юр-им фактом).

В гр.ом зак.-ве предусм-ы самые различ.ые юр-ие факты как осн-я гр.их пр.отнош-й. Общий перечень этих юр-их фактов содержится в Ст. 8 ГК. Вместе с тем этот перечень не явл. исчерпывающим. Гр. пр.отн-я могут возник., изм. и прекр. и на основе иных юр. фактов, кот. прямо не предусм-ы зак.одат-вом, но не противоречат его общим началам и смыслу.

9. Понятие и виды объектов гр.их прав. Их оборотоспособность.

Объектами гр.их прав являются мат-ые и духовные блага, по поводу которых sub>jы гр.ого права вступают м/у собой в пр.вые отнош-я. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк и многообразен. В соотв. соСт. 128 ГК к объектам гр.их прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущ-о; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собств-ть) ; немат-ые блага.

По общему правилу вещи, как и иные объекты гр.их прав, могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к др.му на осн-и различ.ых гр.о-пр.вых сделок и иных осн-й, в порядке универсального пр.преемства (наследо­вание, реорганизация юр-ого лица) либо иным способом. Такие вещи считаются не ограниченными в обороте, могут быть объектом самых различ.ых абсолютных и относительных гр.их пр.отнош-й и принадлежать любым sub>jам гр.ого права.

10. Вещи (имущ-о) как объекты гр.их прав.

Вещи - суть мат-ые предметы внешнего по отнош-ю к человеку окружающего мира. Ими являются как предметы мат-ой и духовной культуры, т.е. продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности - земля, полезные ископаемые, растения и т.д. Важнейший признак вещей, благодаря кот. они и становятся объектами гр.их прав, заключается в их способности удовлетво­рять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полез­ными качествами либо полезные св-ва которых еще не открыты людьми, а также предметы, недоступные людям на данном этапе развития человеческой цивилизации (напр., космические тела), объектами гр.о-пр.вых отнош-й не выступают. Иными словами, статус вещей приобретают лишь мат-ые ценности, т.е. мат-ые блага, полезные св-ва которых осознаны и осво­ены людьми.

Понятие имущ-а. Термин "имущ-о", кот. нередко обоз­начается объект пр.отнош-я, употребляется в гр.ом праве в различ.ых знач-ях. Так, чаще всего под имущ-ом понимаются отдельные вещи или их совокупность (ч. 2 Ст. 15, ч. 2 Ст. 46 ГК). Далее, понятием "имущ-о" могут охватываться вещи, деньги и ценные бу­маги (ч. 1 Ст. 302, ч. 1 Ст. 307 ГК). В ряде случаев имущ-ом называ­ются не только перечисленные выше объекты, но и имущ-енные права (Ст.Ст. 18, ч. 1 Ст. 56 ГК). Наконец, понятие "имущ-о" может обозначать всю совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущ-енных прав, а также обязанностей sub>jа (ч. 2 Ст. 63 ГК). В связи с этим при применении соответствующих норм требуется всякий раз уяснять знач-е термина "имущ-о".

11. Классификация вещей.

1. Средства производства и предметы потребления.

2. Вещи движимые и недвижимые. Как правило, недвижимые вещи постоянно находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными призна­ками и являются незаменимыми. (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д.) Т.е. неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они обычно обладают повышенной стоимостью. Вне связи с землей соответствующие объекты, напр., деревья, выращиваемые в специальных питомниках для последующей посадки, конструкции для сборки жилого строения и т.п. недвижимыми вещами не считаются.

Ст. 130 ГК относит – воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники, космические ко­рабли, орбитальные станции и т.п.). (высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гр.ого оборота.)

В соотв. с Законом РФ "Об основах фед.ой жилищной политики" недвижимостью в жилищной сфере, среди прочих объектов, являются квартиры, элементы инженерной инфраструктуры и т.д. Все остальные вещи, которые по прямому указанию зак.а не отнесены к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, призна­ются движимым имущ-ом.

3. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъя­тые из оборота. По общему правилу вещи, как и иные объекты гр.их прав, могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к др.му на осн-и различ.ых гр.о-пр.вых сделок и иных осн-й, в порядке универсального пр.преемства (наследо­вание, реорганизация юр-ого лица) либо иным способом. Такие вещи считаются не ограниченными в обороте, могут быть объектом самых различ.ых абсолютных и относительных гр.их пр.отнош-й и принадлежать любым sub>jам гр.ого права.

Некот-ые виды вещей по соображениям гос-ой и общ-ой безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспеч-я здоровья населения и т.п. в обороте ограничены. (горные отводы для разведки и разработки месторождений минеральных полезных ископаемых являются гос-ой собств-тью и могут предоставляться лишь во владение и пользование гражданам и юр-им лицам. Другие вещи, ограниченные в своем обороте, могут приобретаться и в собств-ть, но лишь по особым разреш-ям.)

4. Вещи потребляемые и непотребляемые. Потребляемыми – вещи, которые в процессе их исп-я утрачивают свои потребительные качества полностью или по частям, напр., продук­ты питания, либо преобразуются в другую потребляемую вещь, напр., строительные материалы. К непотребляемым – которые при их исп-и по назнач-ю амортизируются постепенно в течение сравнительно длительного времени, напр., машины, оборудование, жилые дома и т.д.

5. Вещи индивидуально-опред.ые и родовые. Деление вещей на указанные группы связано не только с естественными св-вами самих вещей, но и с теми способами их индивидуализации, которые избирают­ся участниками гр.ого оборота. Поэтому, наряду с предметами, единственными в своем роде, напр., картиной Репина " Приплыли", к индивидуально-опред.ым вещам могут быть отнесены в принципе любые вещи, так или иначе выделенные участниками сделки из массы однородных вещей, напр., часть уро­жая картофеля, газ, затаренный в конкретный баллон, и т.п. Если же приобретаемая покупате­лем вещь определена лишь количественно (числом, мерой или весом) и характеризуется признаками, общими для всех вещей данного рода, налицо родовая вещь.

6. Вещи делимые и неделимые. Делимыми – кото­рые не меняют в результате раздела своего 1-оначального хоз.ого или иного назнач-я. (без всякого ущерба можно разделить на части продукты питания, топливо, материалы и т.п., т.к. каждая часть этих вещей м/б исп-на по прежне­му назнач-ю). Неделимыми – вещи, которые в результате их раздела утрачивают свое прежнее назнач-е либо несоразмерно теряют в своей ценности. (не поддаются делению на части машины, музыкальные инструменты, мебель и т.п.)

7. Главная вещь и принадлежность. Некот-ые вещи, не связанные м/у собой физически, находятся в хоз.ой и иной зависимости, напр., музыкальный инструмент и его футляр, картина и ее рама и т.п. При этом одни из них (в данном случае музы­кальный инструмент, картина) имеют самостоятельное знач-е и на­зываются главными вещами; другие же (футляр, рама), именуемые принадлежностями, самостоятельной ценности, как правило, не имеют и предназначены служить главной вещи.

8. Плоды, продукция и доходы. Исп-е некот-ых вещей ведет к появлению новых вещей, подразделяющихся на плоды, продукцию и доходы. Под плодами обычно понимаются про­дукты органического развития как одушевленных (животных), так и неодуш-ых (растения) вещей. С точки зрения гр.ого права плодами – приплод животных, урожай фруктовых деревьев и кустарников и т.п. Понятием "продукция" охватывается все то, что получено в результате производительного исп-я вещи. Доходы - это ден-ые и иные поступления от вещи, обусловлен­ные ее участием в гр.ом обороте. К доходам – арендная плата, проценты по вкладу в банке и т.п.

9. Вещи одушевленные и неодуш-ые. Подавляющая часть ве­щей, участвующих в гр.ом обороте, относится к неодуш-ым предметам мат-ого мира. Однако гр.ие пр.отнош-я могут складываться и по поводу живых существ – домашние и дикие животные. В целом по отнош-ю к живот­ным применяются общие правила об имущ-е (Ст. 137 ГК).

10. Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные бумаги.

12. Деньги и ценные бумаги как объекты гр.их прав.

Главная особенность денег как объекта гр.их прав заключается в том, что они, как всеобщий эквивалент, могут заменить собой в принципе почти любой др. объект имущ-енных отнош-й, носящих возмездный характер.

По своей природе деньги относятся к родовым, заменимым и делимым вещам. Но в отличие от обычных вещей такого рода, отмечен­ные св-ва денег определяются не естественными св-вами и количеством отдельных купюр, а выраженной в них ден-ой суммой. Конечно, в любой момент конкретные ден-ые знаки могут быть вы­делены из остальной ден-ой массы и индивидуализированы, напр., путем записи их номеров. В этом случае их пр.вой режим равнозначен режиму индивидуально-опред.ых вещей.

Официальной ден-ой единицей России является рубль, состоящий из ста копеек. Рубль является зак.ным платежным средством, обязат.ым к приему по нарицательной стоимости, на всей терр.ии РФ. Исключительное пр. выпуска наличных денег в обращение и изъятия их из обращения принадлежит Банку России. Эмиссия наличных денег осущ-ется в форме банковских билетов (банкнот) Банка России и металлической монеты. Банкноты и монета являются безусловными обязат-вами Банка Россией обеспечива­ются всеми его активами.

Помимо собственно денег в гр.ом обороте участвуют иные ден-ые документы, особое место среди которых занимают ценные бумаги. Ценная бумага – доку­мент, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязат.ых реквизитов имущ-енные права, осущ-е или переда­ча которых возможны только при его предъявлении (Ст. 142 ГК). Т.е. бумага признается ценной не в силу присущих ей естественных свойств, а потому, что она подтверждает права ее владельца на опред.ые мат-ые или немат-ые блага - вещи, деньги, действия третьих лиц, другие ценные бу­маги. При этом осущ-е соответствующих прав возможно, как правило, лишь при предъявлении ценной бумаги.

Законодат.ство относит к ценным бумагам гос-ые облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сбере­гательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги (Ст. 143 ГК). Указанный перечень не является исчерпывающим, т.к. зак.ом в установленном им порядке к ценным бумагам могут быть отнесены и другие документы, отвечающие признакам ценной бумаги.

13. Немат-ые блага и их защита.

Особую группу объектов гр.их прав образуют немат-ые блага, под кот.и понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим зак.-вом. К их числу относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и се­мейная тайна, пр. свободного передвижения, выбора места пребы­вания и жительства, пр. на имя, пр. авторства и другие немат-ые блага.

Специфика гр.о-пр.вых способов защиты личных немат-ых благ проявляется в том, что в случаях нарушения немат-ых благ они подлежат восстановлению (если это возможно) независимо от вины пр.нарушителя. При защите немат-ых благ допустимо исп-е любых форм и способов защиты гр.их прав, если это не противоречит существу нарушенного блага и харак­теру пр.нарушения (напр., таких, как признание права, пресечение действий, нарушающих пр., возмещение убытков, компенса­ция морального вреда).

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Пр. на честь, достоинство и деловую репутацию - это пр. на самооценку и соци­ально значимую оценку моральных, деловых и иных черт и свойств гражд-а или юр-ого лица (организации), от которых зависит их полож-е в обществе. Достоинство – самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общ-ого знач-я. Честь - объективная оценка личности, определяющая отнош-е общества к гражд-у или юр-ому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств личности. Репутация - сложившееся о лице мнение, основанное на оценке общ-о значимых его качеств. Деловая репутация - оценка про­фессиональных качеств.

Действующий ГК устанавл.ет особ. гр.о-пр.вой спо­соб защиты чести, достоинства и деловой репутации, проводя при этом различия в осн-ях и способах защиты нарушенных прав гражд-а, с одной стороны, и юр-ого лица, с др.. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространившим такие сведения не докажет, что они соответствуют действи­тельности (п. 1 Ст. 152 ГК). Из содержания Ст. 152 ГК следует, что имеется в виду опровержение по суду таких сведений, которые: 1) порочат честь и достоинство гражд-а, 2) распространены ответчи­ком, 3) не соответствуют действительности.

Гр.о-пр.вые нормы наряду с нормами др. отраслей права направлены на охрану жизни человека в плане не только предот­вращения произвольного лишения жизни, но и регулирования отнош-й, связанных с трансплантацией органов человека, искусственным оплодотворением, искусственным прерыванием бере­менности и пр. Нормы, направленные на защиту здоровья, призваны обеспечить нормальную жизнедеятельность человека, сто физическое и психиче­ское благополучие.

Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна - это пр. лица по своему усмотрению определять личное поведение в индивидуальной жизнедеятельности. Пр.вая защита этого блата на­правлена на исключение любого вмешательства в его личную жизнь со стороны др. лиц, кроме случаев, предусм-ных зак.ом. Защита предполагает обеспеч-е неприкосно­венности частной жизни, с одной стороны, и сохранение тайн этой жизни, с др.. Неприкосновенность частной жизни предполагает неприкосновенность жилища, средств личного общения, тайны переписки и телефонных переговоров, личной (частной) документации, неприкосновенности внешнего облика индиввда.

Пр. свободного передвижения, выбора места пребывания и житель­ства обеспечивается тем, что только сам гражд- может решить по своему личному усмотрению, где и как долго ему проживать, какие места посещать, где будет находиться его постоянное или временное место жительства.

Пр. на имя - наи> существенное из прав, индивидуализиру­ющих личность гражд-а. Русское официальное имя сост. из фамилии, имени, отчества и подтверждается официально выданным документом: паспортом, свидетельством о рождении, др.и докумен­тами, удостоверяющими личность гражд-а. Способом защиты можно признать и правило, в соотв. с кот. м/б изменено имя ребенка в связи с тем, что в быту он известен под др. именем. Применение гр.о-пр.вые способы защиты права на имя находят в случаях, когда присвоение чужого имени, исп-е его с искажением причиняют его носителю нравственные страдания, а возможно, и имущ-енный вред.

14. Понятие и признаки юр-ого лица. Их классификация. Пр.способность юр-ого лица.

Наряду с гражданами sub>jами гр.ого права являются также юр-ие лица - особые образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Юр-им лицом признается организация, кот. имеет в собств. хоз. ведении или опер-ом управлении обособл. имущ-во и отвечает по своим обязат-вам этим имущ-вом, может от своего имени приобретать и осущ-ть имущ. и личные неимущ. права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком.

Традиционно выделяются 4 основоных признака, каждый из которых необходим, а все в совокупности достаточны, чтобы организация могла быть признана sub>jом гр.ого права, т.е. юр-им лицом.

1) Организационное единство юр-ого лица проявляется прежде всего в опред. иерархии, соподчиненности органов уп­равления (единоличных или коллегиальных), составл-их его струк­туру, и в четкой регламентации отнош-й м/у его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множест­ва участников в единую волю юр-ого лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. (закрепляется его учредительными документами (уставом и/или учредительным дог-ром) и норматив.ыми актами, регулирующими пр.вое полож-е того или иного вида юр-их лиц.)

2) Обособленное имущ-о создает мат-ую базу деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто - ден-ых средств. Объединение этих инструментов к один имущ-енный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от имущ-, принадлежащих др. лицам, и называется имущ-ен­ной обособленностью юр-ого лица.

3) Принцип самостоятельной гр.о-пр.вой отв-и юр-ого лица сформулирован а Ст. 56 ГК. Согласно этому правилу, участники или собств-ики имущ-а юр-ого лица не отвечают по его обязат-вам, а юр-ое лицо не отве­чает по обязат-вам 1-ых. Иными словами, каждое юр-ое лицо самостоятельно несет гр.о-пр.вую отв-ь по своим обязат-вам.

4) Выступление в гр.ом обороте от собственного имени означает возможность от своего имени приобретать и осущ-ть гр.ие права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это - итоговый признак юр-ого лица и, одновременно, та цель, ради которой оно и создается.

=>, в российском гр.ом праве юр-ое лицо - это признанная государством в качестве sub>jа права организация, которая обладает обособленным имущ-ом, само­стоятельно отвечает этим имущ-ом по своим обязат-вам и выступает в гр.ом обороте от своего имени.

В науке гр. права принято различать общую (универсальную) и спец. пр.способность. Общая пр.способность означает возм-ть для sub>jа права иметь любые гражд. права и обязанности, необходим. для осущ-я любых видов деят-ти. Именно такой пр.сп-ю обладают граждане. Спец. пр.спо-ть предпол-ет налич. у юр. лица таких прав и обяз-й, кот. соотв-ют целям его деят-ти и прямо зафиксированы в его учредит. документах. ГК наделяет только частн. коммерч. организации общей пр.способностью.

15. Образование юр-ого лица.

Способы обра­зования юр-их лиц. 1) Распорядительный порядок – юр-ое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной гос-ой регистрации организации не требуется. (в СССР возникало подавляющее большинство гос-ых предпр-й и учреждений.) В стра­нах рыночной вместо того – явочный порядок образования юр-их лиц. Для него также характерно отсутствие специальной гос-ой регистра­ции организаций. (В РФ не применяется).

2) Разрешительный порядок образования юр-ого лица предпо­лагает, что создание организации разрешено тем или иным компетен­тным органом. В СССР в таком порядке создавалось большинство общ. и кооп. организаций, причем в разреш-и на создание юр-ого лица м/б отказано по мотивам нецеле­сообразности. Действующее зак.-во не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности (ч. 2 п. 1 Ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет разрешительный порядок создания некот-ых видов юр-их лиц.

3) При норматив.о-явочном порядке для образования юр-ого лица согласия каких-либо третьих лиц, включая гос-ые ор­ганы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответ­ствуют ли зак.у учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего обязан зареги­стрировать юр-ое лицо. Такой порядок образования юр-их лиц наи> распространен и в России, и за рубежом.

Пр.вой основой деятельности любого юр-ого лица наряду с зак.-вом являются его учредительные документы. В них учредители конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам.

Состав учредительных документов для разных видов юр-их лиц различен. Общества с ограниченной или доп-ой отв-ью, ассоциации и союзы действуют на основе учреди­тельного дог-ра и устава. Пр.вой базой деятельности хоз.ых товариществ (полных и на вере) является учредительный дог-р. Для остальных юр-их лиц единственным учредительным доку­ментом считается их устав.

Учредительный дог-р - дог-р, регулирующий отнош-я м/у учредителями в процессе создания и деятельности юр-ого лица. Устав не заключается, а утверждается учредителями. Однако это отличие не носит принципи­ального характера и связано лишь с различ.ой процедурой принятия документа. Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица (напр., председатель и секретарь общего собрания учредителей). Как и учредительный дог-р, устав можно рассматривать в качестве локального норматив.ого акта, определяющего пр.вое полож-е юр-ого лица и регу­лирующего отнош-я м/у участниками и самим юр-им лицом. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юр-ого лица.

Содержание учредительных документов в общем виде определяется Ст. 52 ГК, а для отдельных видов юр-их лиц - в соответствую­щих разделах ГК и специальных норматив.ых актах.

Государственная регистрация – завершающий этап образования юр-ого лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для создания нового sub>jа права, и принимает реш-е о признании организации юр-им лицом. После этого ос­новные данные об организации включаются в единый гос-ый реестр юр-их лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления. В соотв. со Ст. 51 ГК проведение регистрации всех юр-их лиц возложено на органы юстиции. Для регистрации юр-ого лица обычно представляются заявление учредителей о регистрации, устав орга­низации, учредительный дог-р или реш-е учредителей о создании юр-ого лица (в виде протокола собрания учредителей), свиде­тельство об уплате регистрационной пошлины, а для коммерческих организаций - также документы, подтверждающие оплату не < 50% уставного капитала предпр-я.

16. Ликвидация юр-ого лица: понятие, осн-я, порядок.

Ликвидация юр. лица-это способ прекращения его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке пр.преемства к др. лицам. ГК содержит полный перечень осн-й ликвидации юр лиц: добровольный порядок и принудит. ликвидация.

В добровол. порядке юр. лицо ликвидируется по реш-ю его участников или органа юр. лица, уполномоченного на то учредит. докум-ми. Типичными осн-ями добровол. ликвидации являются нецелесообразность дальнейш. сущ-ния юр. лица, истечение срока, на кот. оно было создано, достижение, или напротив, принципиальная не­достижимость уставных целей организации.

Принудительная ликвидация проводится по реш-ю суда, в слу­чаях, когда деятельность юр-ого лица осущ-ется без соот­ветствующего разреш-я (лицензии), либо такая деятельность прямо запрещена зак.ом, либо сопряжена с неоднократными или грубыми нарушениями зак.-ва .

Для отдельных видов юр-их лиц зак.ом установлены доп-ые осн-я ликвидации. (коммерческие организации, потребительские кооперативы и фонды могут быть ликвидированы по причине их несостоятельности (банкрот­ства). Для хоз.ых обществ и унитарных предпр-й предусм-о такое осн-е ликвидации как утрата имущ-а, т.е. умень­шение стоимости чистых активов предпр-я ниже уровня минималь­ного размера уставного капитала. И в том, и в др.м случае ликвидация может производиться как добровольно, так и принудитель­но.

Порядок ликвидации юр-ого лица урегулирован Ст.ми 61-64 ГК и сост. из следующих этапов: 1) участники организации, ее уполномоченный орган или суд, принявшие реш-е о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (или единоличного ликвидатора), определяют порядок и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юр-им лицом; 2) ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации юр-ого лица, порядке и сроке заявления ттаетензий кредиторами (этот срок не м/б < 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юр-ого лица; 3) ликвидационная комиссия оценивает, состав кредиторской за­долженности, принимает реш-е об удовлетворении (отклонении) вы­явленных требований и составляет промежуточный ликвидационный баланс; 4) в соотв. с промежуточным ликвидационным балансом удовлетворяются зак.ные Требования кредиторов, причем выплаты производятся в порядке очередей, установленных Ст. 64 ГК. Если ден-ых средств организации недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имеющееся имущ-о с публичных торгов. 5) после погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс и распре­деляет оставшееся имущ-о м/у участникам юр-ого лица, если иное не следует из зак.одат-ва или учредит. док-тов организации.

Все док-ты, оформляющие ликвидацию, передаются реестр. органу, кот. на их основе вносит соотв. запись в един. гос. реестр. юр. лиц. С этого момента деятельность организации считается прекращенной.

Исключение юр. лица из единого гос. реестра юр. лиц (п.8 Ст. 63 ГК).

17. Пр.вое полож-е хоз.ых обществ.

Хоз общ-ва-это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения их имущ-а для ведения предпринимат. деят-ти.

Для хоз. общ-в характерным является объединение не столько личных усилий участников, сколько их имущ-. Участники не отвечают по обязат-вам фирмы (за исключением обществ с доп. ответ-ю), и их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал. Принципиальные полож-я, определяющие возможный состав участников хоз. обществ и тов-в, содержатся в п.4 Ст. 66 ГК.

Формы: 1. Общество с огр. ответ.-ком. организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее опред.ых размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязат-вам.

2. Общество с доп-ой отв-ью-коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее опред.ых размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную отв-ь по ее обязат-вам в размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.

3. Акционерное общество. Коммерческая организация, образован­ная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязат-вам, с уставным капиталом разделенным на равные доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами - акциями.

4. Дочерние и зависимые общества. Упоминаемые в Ст. 105 и 106 ГК дочерние и зависимые хоз.ые общества не являются самостоятельными организационно-пр.выми формами юр-их лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограниченной отв-ью), оказавшихся под влиян.м др. предпринимательских организаций.

Основные права и обязанности в общем виде закреплены Ст. 67 ГК и могут дополняться в учредительных док-тах. Участники имеют пр. управлять делами фирмы в той или иной форме, получать информацию о ее деят-ти, участвовать в распределении прибыли и получать чать имущ-ва, оставшегося после ликвидации предпр-я (т.н. ликвидационный остаток). В то же время они обязаны участвовать в образовании имущ-ва предпр-я и не разглашать конфиденц. Информацию о его деят-ти. Нормы Ст. 67 ГК имеют императивный хар-р, поэтому лишить участника какого-либо из перечисленных прав или освободить от обязанности невозможно.

Источники пр.вого регулирования. 1. ГК РФ (Ст. 66 п.4-принципиальные полож-я, опред. возможный состав участников; Ст. 83 п. 2-о вкладах)

2. Полож-е об АО утверждено постановлением СМ РСФСР от 25.12.90 (изм. 92г.)

4. Уставы, учредит. дог-ры-хоз. общ-ва. (Устав-только у АО)

18. Пр.вое полож-е гос-ых и муниц-ых предпр-й.

Специфика этих sub>jов гр.ого права сост. в том, что их имущ-о находится соответ­ственно в гос-ой или муниц-ой собств-ти и принадлежит такому предпр-ю на праве хоз.ого ведения или опер-ого управления (п. 1 Ст. 113 ГК). Поэтому они являются единственным видом коммерческих юр-их лиц, которые имеют не пр. собств-ти на принадлежащее им имущ-о, а вторичное вещное пр.. Государственные и муниц-ые предпр-я явля­ются унитарными, а их имущ-о неделимо и не м/б распреде­лено по вкладам.

Учредительными документами гос-ых и муниц-ых предпр-й являются реш-е собств-ика (как правило, его пред­ставителя в лице конкретного органа гос-ого комитета по управлению гос-ым имущ-ом) и устав, утвержденный указанным лицом. В соотв. с п.2 Ст. 52 ГК в учредительных документах унитарных предпр-й должны быть определены предмет и цели деятельности конкретного юр-ого лица. Это обусловлено тем, что пр.способность гос-ых и муниц-ых предпр-й, в отличие от др. коммерческих организаций, являет­ся специальной. Поэтому гос-ые и муниц-ые предпр-я не могут осущ-ть любые виды деятельности, они должны заниматься только такими видами хоз.ования, которые определены им собств-иком в уставе.

Природа гос-ых и муниц-ых предпр-й находит свое выражение в их фирменном наименовании, которое должно содер­жать указание на собств-ика их имущ-а. Другие средства индивидуализации гос-ых и муниц-ых предпр-й не отличаются от аналогичных средств иных коммерческих организаций.

В отличие от др. предпринимательских юр-их лиц, орга­ны управления гос-ых и муниц-ых предпр-й, как правило, носят единоличный характер. Возглавляет предпр-е руко­водитель (генеральный директор, директор), кот. назначается на должность и освобождается от должности собств-иком, либо уполно­моченным собств-иком органом и им подотчетен (п.4 Ст. 113 ГК).

Виды: 1. Унитарное предпр-е, основанное на праве хоз.ого ве­дения. Оно создается по реш-ю уполномоченного на то гос-ого органа (комитета по управлению гос-ым имущ-ом) или органа местного самоуправления (для муниц-ых предпр-й) и существует за счет самостоятельно извлеченной прибыли.

2. Унитарное предпр-е, основанное на праве опер-ого уп­равления (фед.ое казенное предпр-е). Пр.вое полож-е унитарного предпр-я, основанного на праве опер-ого управ­ления (фед.ого казенного предпр-я), весьма специфично. С одной стороны, казенное предпр-е создается для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и, следовательно, осущ-ет коммерческую деятельность. С др. стороны, оно может осущ-ть свою хоз.ую деятельность за счет бюджетных средств, выделенных фед.ой казной . =>, пр.спо­собность казенного предпр-я занимает промежуточное полож-е м/у пр.способностью коммерческой и некоммерческой организаций, т.е. такое юр-ое лицо м/б условно охарак­теризовано, как "предпринимательское учреждение".

19. Пр.вое полож-е хоз.ых товариществ.

Хоз. тов-ва в росс. зак.одат-ве понимаются как дог-рные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деят-ти под общим именем.

Главное действующее лицо любого тов-ва-полный товарищ-несет неограниченную отв-ь по обязат-вам фирмы всем своим имущ-вом. Поэтому в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предпр-я. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в силу лично-доверительных отнош-й м/у ними. Принципиальные полож-я, определяющие возможный состав участников хоз. обществ и тов-в, содержатся в п.4 Ст. 66 ГК.

Формы: 1. Полн. товарищество-Хоз. тов-во, участники которого солидарно несут субсидарную (доп-ую) отв-ь по его обязат-вам всем своим имущ-вом.

2. Товарищество на вере-Хоз. тов-во, состоящее из двух категорий участников: полных товарищей, солидарно несущих субсидарную отв-ь по его обязат-вам своим имущ-вом, и товарищей-вкладчиков, не отвечающих по обязат-вам предпр-я.

Основные права и обязанности в общем виде закреплены Ст. 67 ГК и могут дополняться в учредительных док-тах. Участники имеют пр. управлять делами фирмы в той или иной форме, получать информацию о ее деят-ти, участвовать в распределении прибыли и получать чать имущ-ва, оставшегося после ликвидации предпр-я (т.н. ликвидационный остаток). В то же время они обязаны участвовать в образовании имущ-ва предпр-я и не разглашать конфиденц. Информацию о его деят-ти. Нормы Ст. 67 ГК имеют императивный хар-р, поэтому лишить участника какого-либо из перечисленных прав или освободить от обязанности невозможно.

Источники пр.вого регулирования. 1. ГК РФ (Ст. 66 п.4-принципиальные полож-я, опред. возможный состав участников; Ст. 83 п. 2-о вкладах)

2. Полож-е об АО утверждено постановлением СМ РСФСР от 25.12.90 (изм. 92г.)

3. Учредит. дог-р-хоз. тов-ва

4. Уставы, учредит. дог-ры-хоз. общ-ва. (Устав-только у АО)

20. Пр.вое полож-е производственных кооперативов.

Производственный кооператив (артель) - это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на на­чалах их личного трудового и иного участия, 1-оначальное имущ-о которого складывается из паев членов объединения.

В производственном кооперативе, реш-ее знач-е имеет личное участие его членов в деятельности организации. Но нормы о хоз.ых товариществах сконструированы в основном в расчете на то, чтобы обеспечить полным товарищам возможность непосредственного личного участия в предпринимательской деятельности. В отнош-и же производствен­ных кооперативов, акцент делается на непосредственном трудовом участии, предполагающем включение участника в состав трудового коллектива кооператива. Решение имущ-енных вопросов и управ­ление также обладают значительной спецификой.

Участниками производственного кооператива являются граждане. Наряду с ними участвовать в кооперативе могут и юр-ие лица, если это допускается уставом кооператива или соответствующими зак.ами. Число членов кооператива не м/б < пяти.

Имущество кооператива 1-оначально складывается из паевых взносов его членов, которые не идентичны долям в уставном капитале хоз.ых обществ и товариществ. Права члена в отнош-и коо­ператива отнюдь не обусловлены величиной его паевого взноса. Так, независимо от величины пая, каждый член кооператива имеет один голос на общем собрании участников (п.4 Ст. 110 ГК). Распределение прибыли и ликвидационного остатка м/у членами кооператива обычно производится в соотв. с их трудовым участием (п. 4 Ст. 109 ГК). В случае образования неделимых фондов, пай и вовсе переста­ет соответствовать доле в имущ-е кооператива. При выходе из коо­ператива его член имеет пр. лишь на выплату ему пая, но никак не выплаты доли во всем имущ-е.

Члены кооператива несут субсидиарную отв-ь по всем его обязат-вам в порядке и размерах, установленных уставом и зак.ом о производственных кооперативах (п. 2 Ст. 107 ГК).

Сис-ма коопер-ых органов сост. из общего собрания его членов (высший орган), наблюдательного совета (образование которо­го, в отличие от АО, не обязат.о) и исполнительных органов: прав­ления и (или) председателя (Ст. 110 ГК). Обязательным для коопе­ративов является принцип комплектования его органов только из числа членов.

21. Некоммерческие организации как юр-ие лица.

Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль м/у своими участниками (п.1 Ст. 50 ГК).

Разграничение коммерческих и некоммерческих организаций является слабым местом современного гр.ого зак.-ва. Но проблема кроется не столько в выборе подходящих критериев разгр-я этих видов организаций, сколько в последовательном применении выбранных критериев к тем или иным видам юр-их лиц. Отмеченные зак.одателем признаки неком­мерческих организаций вполне обоснованны и в совокупности с соот­ветствующими методами статистического и бухгалтерского учета работоспособны. Вопрос лишь в том, сможет ли зак.одат. построить стройную, внутренне непротиворечивую систему некоммерческих ор­ганизаций, опираясь на их общее понятие. Пока, к сожалению, сделать это не удается.

Перечень организационно-пр.вых форм некоммерческих юр-их лиц, предусм-ный Ст. 116-123 ГК, не является исчер­пывающим. Он уже существенно расширился за счет множества специальных норматив.ых актов, регулирующих деятельность отдель­ных видов организаций. Такое зак.одат.ное реш-е представля­ется весьма плодотворным, хотя и потенциально опасным.

22. Филиалы и представительства юр-ого лица.

Филиалы и представительства - это терр.иально обособ­ленные структурные подразделения юр-их лиц, предназначен­ные для расширения сферы действия создавших их организаций. В принципе и филиалы, и представительства схожи со всеми остальными функциональными элементами организационной структуры юр-ого лица (отделы, цеха и т.п.) с той лишь разницей, что они располо­жены вне места нахождения юр-ого лица.

Представительства и филиалы выполняют различ.ые функции. Представительства выступают в гр.ом обороте от имени создав­шего их юр-ого лица, т.е. представляют его интересы и обес­печивают их защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо шире: они и представляют интересы, и выполняют основные функции (все или часть) юр-ого лица (п.1 и 2 Ст. 55 ГК). Так, представительство может заключать дог-ры, контролировать их исп-е, заниматься рекламой своей организации. Но вести производственную или иную хоз.ую деятельность, осущ-емую юр-им лицом, вправе только его филиал. Впрочем, и представительства, и филиалы могут создаваться некоммерческими организациями, что соответству­ющим образом определит характер деятельности филиала.

Представительства и филиалы не могут иметь прав юр-ого лица и, следовательно, выступать в обороте от своего имени . Их руко­водители действуют от имени юр-ого лица на осн-и дове­ренности. Наличие у организации представительств или филиалов влияет на содержание ее учредительных документов, поскольку в них должны быть поименованы все филиалы и представительства. Сами же эти обособленные подразделения действуют на основе утверждаемых юр-им лицом полож-й (как правило, общего вида).

23. Несостоятельность (банкротство) юр-ого лица: понятие, признаки, основы пр.вого регулирования, внесудебные и судебные процедуры.

Ликвидационная процедура в случае несостоятель­ности (банкротства) юр-ого лица установлена Законом РФ "О несостоятельности (банкротстве) предпр-й" и радом др. норматив.ых актов.

Под несостоятельностью (банкротством) предпр-я понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязат.ые платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязат-в должника над его имущ-ом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника. Внешним признаком несостоятельности (банкротства) предпр-я является приостановление его текущих платежей, если предпр-е не обеспечивает или заведомо не способно обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступ-я сроков их исп-я. Несостоятельность (банкротство) предпр-я считается имеющей место после признания факта несостоятельности арбитражным судом или после официального объявления о ней должником при его добровольной ликвидации.

Дела о несостоятельности (банкротстве) предпр-я рассматриваются арбитр. судами по месту нахождения предпр-я-должника, указанному в его учредительных документах. Основанием для возбуждения производства по делу о несостоятельности ( банкротстве) предпр-я является заявление должника или кредитора (кредиторов), а также прокурора. На осн-и заявления должника, кредитора или прокурора судья возбуждает производство по делу о несостоятельности (банкротстве) предпр-я, о чем выносит определение, которое направляется должнику, кредитору (кредиторам) и прокурору, а также трудовому коллективу предпр-я-должника в лице органа, подписавшего коллективный дог-р. На заседание арбитражного суда приглашаются лица, участвующие в деле, в том числе должник, собств-ик предпр-я-должника, орган, уполномоченный управлять гос-ым или муниц-ым имущ-ом, финансовый орган по месту регистрации должника, банк, осущ-ющий расчетное и кредитное обслуживание должника, известные арбитражному суду кредиторы, а также представитель трудового коллектива предпр-я-должника, кот. избирается на общем собрании трудового коллектива. По результатам рассмотрения дела арбитражный суд принимает соответствующее реш-е: о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства; об отклонении заявления в тех случаях, когда в ходе судебного разбирательства выявлена фактическая состоятельность должника и

требования кредиторов могут быть удовлетворены.

С момента признания должника несостоятельным (банкротом) и принятия реш-я об открытии конкурсного производства: 1) запрещается передача либо др. отчуждение имущ-а должника, погашение его обязат-в. При этом платежи кредиторам-залогодержателям, а также др. платежи не приостанавливаются; 2) сроки исп-я всех долговых обязат-в должника считаются наступившими; 3) прекращается начисление пени и процентов по всем видам задолженности предпр-я-должника. Все претензии имущ-енного характера с этого момента могут быть предъявлены должнику только в рамках конкурсного производства. (конкурсное производство-процедура, направленная на принудительную или добровольную ликвидацию несостоятельного предпр-я, в результате которой осущ-ется распределение имущ-а должника, на которое может быть обращено взыскание в процессе конкурсного производства м/у кредиторами).

24. Осуществление гр.их прав и его пределы.

В соотв. с п. 1 Ст. 9 ГК. граждане и юр-ие лица по своему усмотрению осущ-ют принадлежащие им гр.ие права. Это означает, что все вопросы, связанные с исп-ем sub>jивных прав, включая объем и способы их реализации, а также отказом от sub>jивных прав, передачей их др. лицам и т. п., решаются упр.моченными лицами по их собственному усмотрению. Наи> часто граждане и юр. лица распоряжаются принадлежащими им правами путем их осущ-я. Под осущ-ем права понимается реализация тех возможностей, которые пре­доставляются зак.ом или дог-ром обладателю sub>jивного права. Иными словами, осуществить sub>jивное гр.ое пр. - зна­чит реал-о воспользоваться той юр-ой свободой, которая га­рантирована sub>jу государством.

Пределы. Осуществление гр.их прав не должно нарушать прав и охраняемых зак.ом интересов др. лиц. Наличие подобного требования продиктовано тем обстоятельством, что права различ.ых sub>jов в обществе теснейшим образом переплетены и взаимосвязаны. Осуществляя свои права, sub>j должен считаться с тем, что другие лица являются обладателями аналогичных или смежных прав, которые точно также признаются и охраняются зак.ом. (Жильцы дома).

При осущ-и целого рада гр.их прав граждане и юр-ие лица должны действовать разумно и добросовестно (Ст. 157, 220, 234 ГК), соблюдать основы нравственности (Ст. 169 ГК) и другие принятые в обществе нормы (Ст. 241 ГК).

Гр.ие права должны осущ-ться в соотв. с их назнач-ем. Под назнач-ем права понимается та цель, для достижения которой данное пр. предоставлено sub>jу. (жилое помещение предо­ставляется нанимателю и членам его семьи для постоянного прожива­ния, поэтому, если жилое помещение самовольно используется для др. целей, это будет означать, что пр. осущ-ется в противоречии с его конкретным назнач-ем.) Гр.ие права, осущ-емые в противоречии с их назнач-ем, не пользуются пр.вой охраной.

25. Способы осущ-я гр.их прав. Представительство и его виды.

Централь­ным элементом всякого sub>jивного права является свобода выбора соответствующего поведения самим упр.моченным sub>jом. Именно поэтому sub>jивные гр.ие права осущ-ются прежде всего посредством собственных юр-и значимых актив­ных действий упр.моченных лиц. (собств-ик может сам пользоваться своим имущ-ом, может сдать его в аренду, продать, обменять и т.п. Во всех случаях им реализуется пр. на свои активные действия, с помощью которых удовлетворяются его интересы).

Пр. на положительные действия, однако, тесно связано с др., пусть и не главным, но необходимым элементом sub>jивного права - с пр.м требования соответствующего поведения обязанных лиц. Осуществление sub>jивных прав в этом плане всегда представляет собой сплав возможностей соверш-я собственных действий упр.моченным лицом с возможностью требовать исп-я или соблюдения обязанностей др.и лицами. Конкретная реализация этих возможностей и представляет собой спо­собы осущ-я права.

Выбор способа осущ-я права зависит не только от усмот­рения sub>jа, но и от конкретного содержания sub>jивного права. Последнее определяется его назнач-ем, т. е. теми целями, для достижения которых оно и предоставляется упр.моченному лицу. (пр. авторства призвано обеспечить общ-ое признание того факта, что лицо является создателем нового, творчески самостоятельного произведения. => на 1-ый план выдвигается предоставленная творцу произведения воз­можность требовать от всех третьих лиц воздержания от каких бы то ни было действий, которые бы отрицали или ставили под сомнение данное обстоятельство. Способы осущ-я sub>jивного права авторства могут быть самыми различ.ыми, однако суть их в данном случае будет сводиться к требованию соответствующего поведения от обязанных лиц.

Под пред­ставительством понимается соверш-е одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юр-их действий от имени и в интересах др. лица, представляемого. Со­гласно Ст. 182 ГК сделка, совершаемая представителем на осн-и его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гр.ие права и обязанности представляемого.

Основания возникновения. Возникновение у представителя необходимого полномочия зак. связывает прежде всего с волеизъявлением представляемого, а также с др.и юр-ими фактами, специально указанными в зак.е. Согласно Ст. 182 ГК полно­мочия представителя могут основываться на доверенности, административном акте или зак.е.

26. Защита гр.их прав: понятие, порядок, способы.

В соотв. с традицией понятия "охрана гр.их прав" охватывается вся совокупность мер, обеспечиваю­щих нормальный ход реализации прав. В него включаются меры не только пр.вого, но и экономического, политического, организаци­онного и иного характера, направленные на создание необходимых условий для осущ-я sub>jивных прав. Что касается собствен­но пр.вых мер охраны, то к ним относятся все меры, с помощью которых обеспечивается как развитие гр.их пр.отнош-й в их нормальном, ненарушенном состоянии, напр., закрепление гр.ой пр.-, дееспособности sub>jов, установление обязан­ностей и т. п., так и восстановление нарушенных или оспоренных прав и интересов.

1. Юрисдикционная форма защиты-деят-ть уполномоченных гос-вом органов по защите нарушенных или оспариваемых sub>jивных прав. В этих рамках различают общий и специальный порядок защиты. По общему правилу защита гр. прав осущ-ся в судебном порядке. Средством судебной защиты гр. прав выступает иск, т.е. требование к суду об отправлении пр.судия, с одной стороны, и обращенное к ответчику требование о выполнении лежащей на нем обязанности, с др.. Специальным порядком защиты в соотв. со Ст. 11 ГК следует признать административный порядок. Средством защиты гр. прав, осущ-емой в административном порядке, явл-я жалоба, подаваемая в соотв. управленческий орган лицом, права которого пострадали в результате пр.нарушения. В некот-ых случаях применяется смешанный, т.е. административно-судебный порядок защиты. В этом случае потерпевший прежде, чем предъявить иск в суд, должен обратиться с жалобой в гос. орган управления.

2. Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите гр. прав, которые совершаются ими самостоят-но, без обращения за помощью к гос. и иным компетентным органам. (т.н. "самозащита гр. прав") (действия лица в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и пр.)

Под способами защиты sub>jивных гр. прав понимаются закрепленные зак.ом мат-о-пр.вые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на пр.нарушителя. Общий перечень их дается в Ст. 12, где говорится, что гр. права защищаются путем их признания; восстановления полож-я, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих пр. или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействит-ой и применения последствий ее недействит-ости, применения последствий недействит-ости ничтожной сделки; признания недействит-ым акта гос. органа или органа местного самоупр-я; самозащиты права; присуждения к исп-ю обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда и пр.

27. Сделки: понятие, виды.

В соотв. со Ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юр-их лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гр.их прав и обязанностей. (к сделкам относятся различ.ые дог-ры (купля-продажа, дарение, подряд, имущ-енный наем, аренда, заем и т.д.), объявление конкурса, завещание и другие пр.­мерные действия, которые совершаются sub>jами гр.ого пра­ва с целью вызвать опред.ые гр.о-пр.вые последствия.)

Виды сделок. Классификация сделок на виды производится по различ.ым признакам. Не существует единой классификации, кот. охватывает все виды сделок, т.к. в основу деления сделок на виды положены различ.ые классификационные осн-я. В связи с этим, при хар-ке сделок обычно указываете видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по нескольким группам.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки бывают односторонними, двусторонними (дог-ры) и многосторонними. В основу этого деления положено количество лиц, выражение воли которых не­обходимо и достаточно для соверш-я сделки. Договоры в свою очередь также классифицируются по различ.ым признакам, однако для хар-ки дог-ров как разновидностей сделок следует обратить внимание прежде всего на деление дог-ров на возмездные и безвозмездные.

Возмездным признается дог-р, по кот. сторона должна по­лучить плату или иное встречное предоставление за исп-е своих обязанностей по дог-ру (Ст. 423 ГК). Если сторона по дог-ру обязуется выполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущ. характер, то такой дог-р является безвозмездным. По моменту, к кот. приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реал-ыми и консенсуальными.

Консенсуальными признаются все сделки, для соверш-я которых достаточно достижения соглашения о соверш-и сделки (дог-р купли-продажи считается совершенным в момент достижения соглашения м/у продавцом и покупателем.) Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним из участников. Такие сделки называются реал-ыми (дарение, заем, хранение). Для такой сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи.

Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в кот. определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба момента, называются срочными.

28. Недействительность сделки: понятие, осн-я недействит-ости, виды недействит-ых сделок, пр.вые последствия.

Действительность сделки зависит от действительности образующих ее элементов. Поэтому недействит-ые сделки могут быть сгруппированы в зависимости оттого, какой из элементов сделки оказался дефектным. Так, можно подразделить недействит-ые сделки на сделки с пороком sub>jного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы и сделки с пороками содержания. Наряду с отдельными составами недействит-ых сделок зак. формулирует общую норму, согласно которой недействит-ой является любая сделка, не соответствующая требованиям зак.а или иных пр.вых актов (Ст. 168 ГК). Роль такой общей нормы проявляется в случаях, когда совершается сделка, не имеющая пороков отдельных ее образующих элементов, но противоречащая по содержанию и своей направленности требованиям зак.а. (гражд- приобрел строительные материалы у неизвестного ему водителя автомобиля, однако впоследствии выяснилось, что водитель не являлся собств-иком этих материалов и распорядятся не принадлежащим ему имущ-ом. С точки зрения образующих элементов сделки нарушения нет, поскольку водитель дееспособен, сделка была исполнена в момент соверш-я, следовательно, порока формы нет, воля была выражена четко и ясно, но с точки зрения предписаний зак.а такая сделка недействит-а, ибо водитель не являлся собств-иком материалов и не был упр.мочен на их отчуждение. Такая сделка признается недействит-ой.)

Следуя буквальному толкованию Ст. 168 ГК, следует признать, что ею охватывается и дефектность элементов, образующих сделку. =>, норма, сформулированная в Ст. 168 ГК, фиксирует общее понятие недействит-ой сделки, однако при "наличии специальной нормы, устанавл.ющей недействит-ость сделки в зависимости от дефектности отдельных ее элементов, применению подлежит специ­альная норма.

29. Условия действительности сделок.

Сделка представляет собой единство четырех элементов: sub>jов - лиц, участвующих в сделке, sub>jивной стороны - единства воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействит-ости.

Одним из условий действительности сделки явля­ется облечение воли sub>jов, совершающих сделку, в требуемую зак.ом форму. Форма сделок бывает устной или письменной. Устно могут совершатся любые сделки, если: а) зак.ом пили соглашением сторон для них не установлена письменная форма. б) они исполняются при самом их соверш-и (исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение про­стой письменной формы влечет их недействит-ость), в) сделка со­вершается во исп-е письменного дог-ра и имеется соглашение сторон об устной форме исп-я (Ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписан­ного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой письменной тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается удостоверительная надпись нотариусом или др. должностным лицом, имеющим пр. совершать такое нотариальное действие (Ст.Ст. 160, 163 ГК).

30. Сделки с пороками воли.

Сделки с пороками воли можно подразделить на: сделки, совершен­ные без внутренней воли на соверш-е сделки, и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно.

Без внутренней воли совершаются сделки под влиян.м насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с др. стороной (Ст. 179), а также гражд-ом, не способным понимать знач-е своих действии или руководить ими (Ст. 177 ГК). Такие сделки признаются недействит-ыми вследствие того, что воля самого лица на соверш-е сделки отсутствует, имеющее же место волеизъявление отражает не волю участника сделки, а волю какого-либо иного лица, оказывающего воздействие на участника сделки.

Сделки, совершенные под влиян.м обмана, заблуждения, кабаль­ные сделки характеризуются наличием внешне выраженной, казалось бы безупречной внутренней воли, однако сформировавшейся под воз­действием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.

Обман - намеренное (умышленное) введение в заблуждение сто­роны в сделке др. стороной либо лицом, в интересах которого совер­шается сделка.

Заблуждение также способствует искаженному формированию воля участника сделки, однако в отличие от обмана, заблуждение не является результатом умышленных, целенаправленных действий др. участника сделки. Возникновению заблуждения может способст­вовать недог-ренность, отсутствие должной осмотрительности, под­час самоуверенность участника сделки либо действия третьих лиц.

Кабальные сделки, совершаемые вследствие стечения тяжелых обстоятельств, имеют порок воли, поскольку ее формирование протека­ет под воздействием таких обстоятельств, при которых практически исключается нормальное формирование воли, что побуждает заклю­чать сделку да крайне невыгодных для себя условиях.

31. Сделки с пороками содержания.

Под содержанием сделки следует понимать сово­купность составл-их се условий. Для действительности сделки не­обходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям зак.а и иных пр.вых актов, т.е. не нарушало ни запретительных ни предписывающих норм действующего зак.-ва. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных зак.-вом диспозитивных норм либо вообще не быть предусм-ными зак.ом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гр.ого зак.-ва.

Сделки с пороками содержания признаются недействит-ыми вследствие расхождения условий сделки с требованиями зак.а и иных пр.вых актов.

Среди отдельных составов недействит-ых сделок с порокамя содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам пр.порядка и нравственности (Ст. 169 ГК), а так­же мнимые я притворные сделки (Ст. 170 ГК).

32. Сделки с пороками sub>jного состава.

Сделки с пороками в sub>jе следует подразделить на две группы. 1-ая связана с недееспособностью граждан, а вторая - со специаль­ной пр.способностью юр-их лиц либо статусом их органов. Раздельный анализ сделок, совершаемых гражданами и юр-ими лицами, обусловлен характером совершаемых действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у лица, ее совершающего. Поскольку деесп-ть юр. лица неразрывно связана с его пр.способностью, то составы недействит-ых сделок, основанных на полном или частичном отсутствии дееспособности, не могут быть применены к юр. лицам. С др. стороны, при определении круга недействит-ых сделок с пороками в sub>jе надлежит учитывать, что пр.способность юр. лиц в отличие от граждан, м/б и общей, и специальной.

Недействительность сделок, участниками которых являются граждане, основывается на тех же критериях, что и общие правила о возникновении деесп-ти, а именно на таких критериях, как возраст и психич. отнош-е к совершаемым действиям. По этим критериям зак.ом сформулированы следующие составы недейст-ти сделок: а) сделки, совершаемые гражд-ом, признанным недеесп-ым (Ст. 171), б) сделки, совершаемые гражд-ом, ограниченным судом в дееспособности (Ст. 176), в) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (Ст. 172), г) сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте старше 14 лет (Ст. 175).

Законом предусм-о два состава недействит-ости сделок юр. лиц: сделки, выходящие за пределы спец. пр.способности юр. лица (Ст. 173), и сделки, совершенные органами юр. лица с превышением их полномочий (Ст. 174).

33. Сделки с пороками формы.

Недействительность сделок вследствие порока формы сделки зави­сит от того, какая форма зак.ом или соглашением сторон для соверш-я той или иной сделки установлена. Естественно, что невозможно представить несоблюдение устной формы сделки. Закон связывает недействит-ость только с письменной формой сделки. Несоблюде­ние простой письменной формы влечет недействит-ость сделки только в случаях, специально указанных в зак.е. Несоблюдение же требуемой зак.ом нотариальной формы, а также гос-ой регистрации сделки всегда влечет ее недействит-ость.

34. Понятие и виды сроков. Исчисление сроков.

Осуществление и защита гр.их прав неразрывно связаны с фактором времени. С опред.ыми моментами или периодами времени гр.ий зак. связывает возникновение, изменение и прекращение пр.отнош-й, возможность принудительного осущ-я нарушенного права и т.д. Мо­менты или периоды времени, наступ-е или истечение которых вле­чет опред.ые пр.вые последствия, получ.и в гр.ом пра­ве наименование сроков.

Многочисленные сроки, встречающиеся в гр.ом праве, могут быть классифицированы по целому ряду конкретных осн-й. В зависимости от того, кем устанавл.ются сроки, различаются зак.ные, дог-рные и судебные сроки. Законные сроки зафиксированы в зак.ах и иных норматив.ых актах. (зак.ом установлен срок наступ-я полной гр.ой дееспособности (Ст. 21 ГК), срок иск. давности (Ст. 196 ГК) и т.д.) Сроки, устанавл.емые соглашением сторон, именуются дог-р­ными. Судебные сроки - это сроки, установленные судом, арбитраж­ным или третейским судом. (суд может назначить срок для опубликования опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражд-а (Ст. 152 ГК) и т.п.)

По пр.вым последствиям сроки делятся на пр.образующие, пр.изменяющие и пр.прекращающие. Так, момент передачи вещи по общему правилу определяет момент возникновения права собств-ти (Ст. 223 ГК). Наступление или истечение пр.изменяющего срока влечет за собой изменение гр.их прав и обязанностей. Напр., просрочка передачи или принятия вещи приводит к тому, что риск случайной гибели переходит на сторону, допустившую прос­рочку. Пр.прекращающие сроки приводят к прекращению прав и обязанностей. Так, если кредиторы наследодателя не заявят свой пре­тензии в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, эти претензии считаются погашенными.

Вважное знач-е имеет деление сроков по их назнач-ю на сроки осущ-я гр.их прав (сроки, в течение которых обла­датель sub>jивного права может реализовать те возможности, кото­рые заложены в sub>jивном праве. (довереннность м.б. выдана на срок не > 3 лет (Ст. 186).) , сроки исп-я гр.их обязанностей и сроки защиты гр.их прав.

Гр.ое зак.-во со­держит подробные правила, посвященные исчислению сроков (гл. 11 ГК.). Согласно Ст. 190 ГК срок может определяться календарной датой, истечением периода времени, а также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Ссылки на конкретную календарную дату чаще всего встречаются в дог-рах, когда осущ-е гр.их прав и исп-е обязанностей увязывается с точным момен­том времени, напр., 31 дек. 2000 г., однако может иметь место и в реш-ях судов, а также определяться самим зак.ом, напр., путем указания на опред.ое число месяца, когда должны производиться периодические платежи за коммунальные услуги, по обязат-ву страхования, налоговым платежам и т.п.

Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами (Ст. 190 ГК).

Для правильного исчисления срока важное знач-е имеет точное определение его наняла и окончания. Согласно Ст. 191 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступ-я события, кот.и определено его начато. ( если наследодатель умер 14 сентября, установленный 6-ме­сячный срок на принятие наследства или отказ от него начинает течь с 15 сентября. Точно также решается вопрос в тех случаях, когда срок исчисляется в часах и минутах: срок начинает течь со следующей единицы времени.)

Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой единицы времени. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока (ч. 1 Ст. 192 ГК.). (трехлетний срок иск. давности, начавший течь 1 апреля 1993 г., истечет 1 апреля 1996 г. Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока, исчисляемого кварта­лами, месяцами и неделями (ч. 2-4 Ст. 192 ГК). В тех слу­чаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (Ст. 193 ГК).

35. Сроки иск. давности.

Под сроком защиты гр.их прав понимается срок, в течение которого лицо, пр. которого нарушено, может требовать принудительного осущ-я или защиты своего права. Поскольку основным средством защиты нарушенного гр.ого права является иск, указанный срок получ. наименование срока иск. давности.

Сами сроки иск. давности под­разделяются на общий и специальные. Общий срок иск. давности, равный трем годам, распространяется на все пр.отнош-я, кроме тех, в отнош-я которых установлены специальные сроки. Специаль­ные сроки иск. давности применяются к отдельным, особо указан­ным в зак.е требованиям. Так, зак.ом установлен годичный срок давности по искам, вытекающим из ненадлежащего качества работы, выполненной по дог-ру подряда, кроме зданий и сооруж-й (ст 725 ГК) и т.д. Для исков клиентуры всех видов транспорта и органов связи установлен 2-месячный срок иск. давности (Ст. 384 ГК 1964 г.). Сокращенные сроки иск. давности призваны стимулировать скорейшее предъявление иска для правильно­го разреш-я дела. Примером > продолжительного срока иск. давности (по сравнению с общим) может служить 10-летний срок иск. давности, установленный ч. 1 Ст. 181 ГК для иска о применении последствий недействит-ости ничтожной сделки, исчисляемый со дня, когда началось ее исп-е.

В соотв. со Ст. 200 ГК иск. давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавл.ются только ГК и иными зак.ами.

Момент начала иск. давности для защиты некот-ых sub>jивных прав имеет опред.ую специфику. В относительных пр.отнош-ях реш-ее влиян. на начало давностного срока оказывает содержание этих пр.отнош-й. В том случае, если обязанность должника состояла в соверш-и им опред.ого действия в обуслов­ленный дог-ром срок, иск. давность начинает течь с момента наступ-я (истечения) срока исп-я.

Применительно к отдельным требованиям гр.ий зак. устанавл.ет особые правила о начале течения срока давности. Так, спец. годичный срок давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по дог-ру подряда, начинается со дня заявления о недостатках, которое, в свою очередь, должно быть сделано в пределах гарант. срока(п. 3 Ст. 725 ГК).

36. Понятие и признаки вещных прав. Их виды.

Под вещным пр.м принято понимать пр., обеспечивающее удовлетворение интересов упр.моченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хоз.ого господства.

В числе признаков вещного права чаще всего фигурируют указания на то, что вещное пр. носит бессрочный характер; объектом этого права явля­ется вещь; требования, вытекающие из вещных прав, подлежат пре­имущ-енному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из обязат-венных прав; вещному праву присуще пр. следования и что, наконец, вещные права пользуются абсолют­ной защитой.

Виды. В Ст. 216 ГК к вещным правам отнесены: пр. собств-ти; пр. пожизненного наследуемого владения землей; пр. постоянного (бессрочного) пользования землей; пр. хоз.ого ведения; пр. опер-ого управления; сервитуты. Этот перечень носит примерный характер, поскольку он сопровождается оговоркой: в частности. Пожалуй, наибольшую трудность и представ­ляет вопрос, какие права, помимо перечисленных в Ст. 216 ГК, могут быть отнесены к вещным. Исходя из места соответствующих прав в сис-ме гр.ого зак.-ва и природы этих прав, по-ви­димому, есть известные осн-я для включения в состав вещных прав: принадлежащего учреждению права самостоятельного распоря­жения имущ-ом (п. 2 Ст. 298 ГК); залога недвижимости (ипотеки) (п. 1 Ст. 131, п. 2 Ст. 334 ГК) ; права члена кооператива на коопер-ую квартиру до ее выкупа; права членов семьи собств-иков жилого помещения на пользование этим помещением (Ст. 212 ГК); права пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем др.му лицу, по дог-ру или в силу завещательного отказа (§4 гл. 33 ГК; ч. 2 Ст. 538 ГК 1964 г.).

37. Приобретение и прекращение права собств-ти.

Пр. собств-ти принад­лежит к числу таких sub>jивных прав, которые могут возникнуть лишь при наличии опред.ого юр-ого факта, а иногда и их совокупности. Эти юр-ие факты называются осн-ями воз­никновения права собств-ти.

Основания возникновения права собств-ти подразделяют на 1-оначальные и производ­ные. Что же касается критерия разгр-я 1-оначальных и производных способов возникновения права собств-ти, то в одних случаях предпочтение отдают критерию воли, в др. - критерию пр.преемства. (сторонники критерия воли к 1-оначальным относят такие способы, при которых пр. собств-ти возникает независимо от воли, а к производным -такие, при которых оно возникает по воле предшествующего собств-ика. Те же кто в основу разгр-я кладут критерий пр.преемства, к 1-о­начальным относят способы, в основе которых пр.преемства нет, а к производным - способы, которые покоятся на пр.преемстве. (сторонники критерия воли безоговорочно относят нацио­нализацию, к 1-оначальным способам возникновения права собств-ти, по­скольку государство при национализации становится собств-иком вопреки воле предшествующего собств-ика. Напротив, те, кто пред­почитают критерий пр.преемства, рассматривают национализацию как производный способ возникновения права собств-ти, по­скольку при национализации имеет место пр.преемство.

Исходя из ранее избран­ного критерия их разгр-я (1-оначальные и производные), к 1-оначальным способам приобре­тения права собств-ти относятся: приобретение права собств-ти на вновь изготовленную вещь (п. 1 Ст. 218 ГК); переработка (Ст. 220 ГК); обращение в собств-ть общедоступных вещей (Ст. 221 ГК); приоб­ретение права собств-ти на бесхозяйное имущ-о (п.3 Ст. 218; Ст. 225 и 226; п. 1 Ст. 235, Ст. 236 ГК), находку (Ст. 227-229 ГК) и пр.

К производным способам приобретения права собств-ти от­носятся: национализация (ч.3 п.2 Ст.235, Ст. 306 ГК); приватизация (Ст. 217,ч. 2 п. 2 Ст. 235 ГК); приобретение права собств-ти на имущ-о юр-ого лица при его реорганизации и ликвидации (п. 7 Ст. 63 и абз. 3 п.2 Ст. 218 ГК); обращение взыскания на имущ-о собств-ика по его обязат-вам (подпункт 1 п.2 Ст. 235 и Ст. 238 ГК); обращение имущ-а в собств-ть государства в интересах общества (реквизиция) или в виде санкции за пр.нарушение (кон­фискация) - Ст. 242 и 243 ГК и пр.

Есть и такие способы приобретения права собств-ти, которые в одних случаях выступают как 1-оначальные, а в др.-как производные. Таково, в частности, приобретение права собств-ти на плоды, продукцию и доходы (Ст. 136 и абз. 2 п. 1 Ст. 218 ГК).

Прекращение права собств-ти. Прекращение права собств-ти может иметь место и без возникновения его у др. лица. Помимо случаев потребления вещи ее собств-иком, это происходит, когда сам собств-ик унич­тожает вещь (напр., потому что она ему не нужна) или она подлежит уничтожению по обязат.ому для собств-ика предписанию ком­петентного гос-ого органа (напр., убой заболевшего ско­та по предписанию органов ветнадзора в целях прекращения эпизоотии), в силу событий или непр.мерного поведения третьих лиц. Однако указанные случаи либо вовсе не требуют юр-ого нормирования (напр., при уничтожении вещи самим собств-иком, если это не затрагивает ничьих интересов), либо подпадают под действие норм не только о праве собств-ти, но и иных пр.вых институтов (страхования, обязат-в из причинения вреда и т.д.).

38. Защита права собств-ти: понятие, способы. Вещно-пр.вые способы защиты права собств-ти.

Под гр.о-пр.вой защитой права собств-ти понимается совокупность предусм-ных гр.им зак.-вом средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущ-енных интересов их обладателей. Указанные средства неоднородны по своей юр-ой природе и подразделяются на несколько отно­сительно самостоятельных групп.

Прежде всего необходимо выделить вещ­но-пр.вые средства защиты права собств-ти, характеризующи­еся тем, что они направлены непосредственно на защиту права собств-ти как абсолютного sub>jивного права, не связаны с какими-либо конкретными обязат-вами и имеют целью либо вос­становить владение, пользование и распоряжение собств-ика при­надлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осущ-и этих пр.мочий. Соответственно к вещно-пр.вым искам относятся иск об истребовании имущ-а из чужого незак.­ного владения (виндикационный) , иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения, и, наконец, иск о признании права собств-ти.

Вторую группу гр.о-пр.вых средств защиты права собств-ти образуют обязат-венно-пр.вые средства. К ним отно­сятся, напр., иск о возмещении причиненного собств-ику вреда, иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущ-а, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по дог-ру и т.д. Для всех них характерно то, что составл-ее их притязание вытекает не из права собств-ти как такового, а осно­вывается на др. пр.вых институтах и соответствующих этим институтам sub>jивных правах. Так, если собств-ик сдал в аренду принадлежащее ему имущ-о, от возврата которого по истечении срока дог-ра арендатор уклоняется, права собств-ика будут защи­щаться нормами дог-рного права, а не нормами о праве собств-ти. Иными словами, обязат-венно-пр.вые средства охраняют пр. собств-ти не прямо, а лишь в конечном счете.

Третью группу гр.о-пр.вых средств защиты права собств-ти составляют те из них, которые не относятся ни к вещно-пр.вым, ни к обязат-венно-пр.вым средствам, но вытекают из различ.ых институтов гр.ого права. Таковы, напр., правила о защите имущ-енных прав собств-ика, признанного в установ­ленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки (Ст. 43, 46 ГК), о защите интересов сторон в случае признания сделки недействит-ой (Ст. 167-180 ГК), об отв-и залогодержателя (Ст. 344 ГК), хранителя или опекуна наследст­венного имущ-а (Ст. 556 ГК 1964 г.) за порчу или утрату имущ-а и т.д.

В четвертую группу следует выделить те гр.о-пр.вые средства, которые направлены на защиту интересов собств-ика при прекращении права собств-ти по осн-ям, предусм-ным в зак.е. К ним, в частности, относятся гарантии, установленные государством на случай обращения в гос-ую собств-ть имущ-а, находящегося в собств-ти граждан и юр-их лиц (национализация). Национализация может произво­диться только на осн-и зак.а, а не каких-либо иных пр.вых актов. Собственнику имущ-а гарантируется возмещение стоимости этого имущ-а и др. убытков, которые он несет в связи с изъятием имущ-а. В качестве лица, обязанного возместить убытки, выступает государство, а споры о возмещении убытков разрешаются судом (Ст. 306 ГК).

39.Пр. собств-ти граждан.

Соц-эк. категория. Частная собств-ть граждан выступает в следующих формах: собств-ть граждан, источником обра­зования которой является их труд в качестве наемных работников безотносительно к тому, в какой сфере хоз.а и культуры и к чьим средствам производства этот труд прилагается; собств-ть, источ­ником образования которой служит собственная экономическая дея­тельность, не направленная на извлечение прибыли; собств-ть, которая образуется за счет предпринимательской деятельности, осно­ванной на собственном труде; собств-ть, которая образуется за счет предпринимательской деятельности, основанной на привлечении наемного труда. В свою очередь, последний вид предпринимательской деятельности может протекать как без образования, так и с образова­нием юр-ого лица.

При этом в зак.е отсутствуют препятствия для перехода от одного вида частной собств-ти к др.му, > того, такой переход поощряется, поскольку труд и капитал должны устремляться туда, где они могут принести наибольший экономический и иной социальный эффект.

Прав. катег-я. Отнош-я собств-ти получают юр-ое выражение как в сис-ме пр.вых норм, образующих институт права собств-ти, так и в sub>jивном праве собств-ти, т. е. в той мере власти, которую зак. и иные пр.вые акты закрепляют за собств-иком. Не составляет исключения и собств-ть граждан. Определения права собств-ти как пр.вого института и как sub>jивного права полностью приложимы и к праву собств-ти граждан. Подчеркну, что принципы неприкосновенности собств-ти, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в ча­стные дела, беспрепятственного осущ-я гр.их прав, равенства защиты всех форм собств-ти и восстановления нару­шенных прав, закрепленные как на –К–ионном уровне, так и на уровне отраслевого зак.-ва, имеют для частной собств-ти граждан особое знач-е.

Субъективное пр. собств-ти-закрепленная за собств-иком юр-и обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имущ-ом по своему усмотрению и в своем интересе путем соверш-я в отнош-и этого имущ-а любых действий, не противоречащих зак.у и иным пр. актам и не нарушающих пр. и охраняемые зак.ом интересы др. лиц, а также возможность устранять вмешательство всех 3-их лиц в сферу его хоз. господства.

Пр. собств-ти (как пр. институт)-сис-ма пр. норм, регулирующих отнош-я по владению, пользованию и распоряжению собств-иком принадлежащей ему вещью по усмотрению собств-ика и в его интересах а также возможность устранять вмешательство всех 3-их лиц в сферу его хоз. господства.

40.Пр. хоз.ого ведения.

Ст. 216 ГК назы­вает пр. хоз.ого ведения имущ-ом в числе вещных прав лиц, не являющихся собств-иками. Более развернутая хар-ка права хоз.ого ведения дана в Ст. 294, 295, 299, 300 и др. ст. ГК. В отличие от ранее действовавшего зак.-ва, круг sub>jов права хоз.ого ведения сужен, а его содержание ограничено. В ГК предусм-о, что пр.м хоз.ого ведения могут наделяться гос-ые и муниц-ые унитарные предпр-я, кроме фед.ых казенных предпр-й, за кот.и имущ-о закрепляется на праве опер-ого управления. Соответ­ственно этому ГК не предусматривает исп-е права хоз.ого ведения как способа осущ-я иных, кроме гос-ой и муниц-ой собств-ти, форм собств-ти.

Помимо того, что собств-ик имущ-а, находящегося в хоз.ом ведении, решает вопросы создания предпр-я, определе­ния предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает руководителя предпр-я, он осущ-ет также контроль за исп-ем по назнач-ю и сохранностью принадлежащего предпр-ю имущ-а и имеет пр. на получение части прибыли от исп-я находящегося в хоз.ом веде­нии предпр-я имущ-а.

Что же касается собств-ика имущ-а предпр-я, основан­ного на праве хоз.ого ведения, то он также не отвечает по обязат-вам предпр-я, кроме случаев, предусм-ных п. 3 Ст. 56 ГК. Так, на собств-ика м/б возложена субсидиарная, т.е. доп-ая отв-ь по обязат-вам предпр-я, если ето несостоятельность вызвана собств-иком, а имущ-а предпр-я недостаточно для удовлетворения кредиторов. Ныне куда большее знач-е имеет деление имущ-а предпр-я, основанного на праве хоз.ого ведения, на недвижимое и движимое. Предпр-е не вправе продавать принадлежащее ему на праве хоз.ого ведения недвижимое имущ-о, сдавать его в аренду, отдавать в залот, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хоз.ых обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имущ-ом без согласия его собств-ика. Остальным, т.е. не относящимся к недвижимому, имущ-ом, которое принадлежит предпр-ю, оно распоряжается самостоятельно, кроме случаев, ус­тановленных зак.ом или иными пр.выми актами.

Унитарное предпр-е, основанное на праве хоз.ого ве­дения, может создать в качестве юр-ого лица др. унитарное предпр-е путем передачи ему части своего имущ-а в хоз.ое ведение. В данном случае у дочернего предпр-я возникает вторичное пр. хоз.ого ведения в отнош-и переданного ему имущ-а. На отв-ь материнского и дочернего предпр-я по обязат-вам друг друга распространяются правила п. 3 Ст. 56 ГК. В частности, материнское предпр-е несет субсидиарную отв-ь по обязат-вам дочернего при недостаточности его имущ-а, если несостоятельность дочернего предпр-я вызвана учредившим его предпр-ем. С др. стороны, если материнское предпр-е учредило дочернее, чтобы освободиться от отв-и перед кредиторами, то взыскание м/б обращено и на имущ-о, переданное материнским предпр-ем дочернему.

41.Пр. опер-ого управления.

В числе вещных прав лиц, не являющихся собств-иками, Ст. 216 ГК называет также пр. опер-ого управления имущ-ом. Развернутая хар-ка права опер-ого управления дана в Ст. 296-300 ГК, а также в подзак.ных норматив.ых актах, в числе которых в 1-ую очередь следует назвать Указ Прези­дента 1994 г. "О реформе гос-ых предпр-й", постановление Правительства 1994 г. "Об утверждении Типового устава казенного завода (казенной фабрики, казенного хоз.а), созданного на базе ликвидированного фед.ого гос-ого предпр-я", постановление Прави­тельства "О порядке планирования и финансирования деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хоз.)". В этих норматив.ых актах закреплен круг sub>jов права опер-ого управления, установлены пределы и способы его осущ-я.

sub>jами права опер-ого управления являются казенные предпр-я, а также финан­сируемые собств-иком учреждения (Ст. 115 и 120 ГК). Казенное предпр-е м/б образовано по реш-ю Правительства на базе имущ-а, находящегося в фед.ой собств-ти. Такое предпр-е именуется фед.ым казенным предпр-ем. Дейст­вующим зак.-вом определен порядок создания казенного предпр-я на базе ликвидированного фед.ого гос-о­го предпр-я. Казенное предпр-е м/б образовано и в иных случаях. (м/б создано на базе не только фед.ой собств-ти, но и собств-ти, принадлежащей sub>jам федерации, либо муниц-ой собств-ти.) Что же касается учреждений как носителей права опер-ого управления, то они могут быть созданы на базе не только гос-ой и муниц-ой собств-ти, но и всех иных допускаемых в РФ форм собств-ти.

Содержание и границы осущ-я права опер-ого управ­ления наи> общим образом определены в п. 1 Ст. 296 ГК: "Казенное предпр-е, а также учреждение в отнош-и закрепленного за ними имущ-а осущ-ют в пределах, установленных зак.ом, в соотв. с целями своей деятельности, заданиями собств-ика и назнач-ем имущ-а права владения, пользования и распоряжения им".

42.Пр. общей собств-ти: понятие и виды. Особенности режима

Нередки случаи, когда имущ-о принадлежит на праве собств-ти не одному лицу, а двум или > лицам. В таких случаях на имущ-о возникает общая собств-ть. Она может возникнуть в силу различ.ых осн-й: наследо­вания, состояния в браке, приватизации и т. д. Объектом права общей собств-ти, как и любого др. вида права собств-ти, является индивидуально-опред.ая вещь (жилой дом) или совокуп­ность таких вещей (совокупность вещей, входящих в состав наследства). Объектом права общей собств-ти м/б и предпр-е в целом как имущ-енный комплекс, используемый для осущ-я предпринимательской деятельности.

Для общей собств-ти характерна множественность sub>jов права собств-ти, которые именуются участниками общей собств-ти или сособств-иками. => Множественность sub>jов => необходимость специального пр.вого урегулирования отнош-й общей собств-ти. (согласовать воли участников общей собств-ти, обеспечить учет каждым из них зак.ных интересов не только окружающих их третьих лиц, но и остальных сособств-иков, надлежащее состояние общего имущ-а и т.д.) Общая собств-ть характеризуется переплетением отнош-й сособств-иков ко всем третьим лицам, с одной стороны, и отнош-й м/у самими сособств-иками, с др.. 1-ые по своей юр-ой природе явля­ются абсолютными, вторые - относительными.

Виды. Закон закрепляет два вида общей собств-ти: долевую и совместную (п. 2 Ст. 244 ГК). Общая собств-ть именуется долевой тогда, когда каждому из ее участников принадлежит опред.ая доля. В общей совместной собств-ти доли ее участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собств-ти или при выделе из нее. Вследствие этого совместная собств-ть нередко обозначается как бездолевая собств-ть.

Общая собств-ть на имущ-о является долевой, кроме слу­чаев, когда зак.ом предусм-о образование на это имущ-о совместной собств-ти. Тем самым в зак.е закреплена презумп­ция, согласно которой общая собств-ть в случае ее возникновения предполагается долевой. Общая долевая собств-ть может возникнуть в силу любых допускаемых зак.ом или дог-ром осн-й. Исчерпывающего перечня осн-й ее возникновения зак. не предусматривает. Более того, по соглашению участников общей совместной собств-ти, а если оно не достигнуто, то по реш-ю суда, на их общее имущ-о м/б установлена долевая собств-ть. Иными словами, до­пускается перевод имущ-а с режима общей совместной на режим общей долевой собств-ти.

Не ограничивается зак.ом и состав участников общей долевой собств-ти, которые могут представлять различ.ые формы и виды собств-ти. Допускается общая долевая собств-ть не только граждан, но также граждан и юр-их лиц, граждан и государства, юр-их лиц и государства, др. sub>jов гр.ого права в любом их сочетании.

Иным является подход зак.одателя к общей совместной собств-ти. (1), образование общей совместной собств-ти допускается лишь в случаях, прямо предусм-ных зак.ом. (2),- и это вытекает из предыдущего - перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собств-ти можно опять-таки лишь тогда, когда это допускает зак.. Объясняется это тем, что отнош-я общей совместной собств-ти в гораздо большей сте­пени носят лично-доверительный характер, нежели отнош-я общей долевой собств-ти, а потому круг участников общей совместной собств-ти неизбежно должен быть ограничен. Действующее зак.-во предусматривает общую совместную собств-ть суп­ругов; членов крестьянского (фермерского) хоз.а; членов семьи на приватизируемое жилье. В ходе последующего изложения мы ознако­мимся с каждым из этих видов общей совместной собств-ти.

43. Понятие и основные принципы исп-я обязат-в.

Обязат-ва заключаются для того, чтобы привести к опред. результату, напр., изготовить какую-либо вещь, что достигается реализацией должником и кредитором прав и обязанностей, составл-их содер­жание обязат-ва.

Действия, которые подлежат исп-ю, различны и зависят от конкрет. содерж-я обязат-венного отнош-я. Поскольку зак.ом предусм-а возможность возникновения обязат-в, не только прямо предусм-ных зак.ом, но и иных, не противореча­щих общим началам и смыслу гр.ого зак.-ва, пере­чень обязанностей должника в зак.е не является исчерпывающим. Не­смотря на многообразие различ.ых действий, совершаемых должни­ком, их осущ-е подчиняется общим правилам. Общие правила исп-я обязат-ва именуются принципами исп-я обязат-в.

Зак.-во предусматривает два принципа исп-я обязат-в: (1) принцип надлежащего исп-я и (2) принцип реал-ого исп-я.

(1), (Ст. 309 ГК), устанавл.ет, что "обязат-ва должны исполняться надлежащим образом в соотв. с условиями обязат-ва и требованиями зак.а, иных пр.вых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соотв. с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями". Принцип надлежащего исп-я предполагает, что обязат-во должно быть исполнено надлежащими sub>jами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.

(2) (чт. 396 ГК) в качестве общего правила предписывает обязат.ость исп-я обязат-ва в натуре, т.е. соверш-е должником именно того действия, которое составляет содержание обязат-ва без замены этого действия ден-ым эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.

44.Стороны в обязат-ве. Множественность лиц в обязат-ве.

Стороны в обязат-ве - кредитор и должник - могут быть представлены как одним лицом, так и несколькими лицами (п. 1 Ст. 308 ГК). В тех случаях, когда стороны в обязат-ве представлены не одним лицом, а двумя или > лицами, говорят о множественности лиц в обязат-ве. При этом множественность лиц может иметь место как на одной стороне, так и на каждой из сторон обязат-ва. Соответственно этому принято различать активную, пассивную и смешанную множественность лиц в обязат-ве.

Активная множественность – на стороне кредитора участвует несколько лиц при одном должнике. Характеризуется тем, что несколько sub>jов гр. права имеют пр. требовать от должника соверш-я дей­ствия, предусм-ного обязат-вом. (если два гражд-а приобрели на праве общей собств-ти жилой дом, то в части требования к должнику о передаче дома имеет место обязат-во с активной множественностью.)

Если множественность лиц существует на стороне должника, а на стороне кредитора участвует только одно лицо, говорят о пассивной множественности. В этом случае кредитор вправе требовать исп-я от всех содолжников, участвующих в обязат-ве. Напр., при причинении вреда совместно несколькими лицами кредитор вправе требовать исп-я от всех сопричинителей.

При участии в обязат-ве одновременно нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Она может возникать как при множественности участни­ков на одной стороне обязат-ва, если обязат-во взаимное, так и при участии нескольких кредиторов и нескольких должников в односторонних обязат-вах. (при продаже автомобиля, принад­лежащего гражданам на праве общей собств-ти, одному покупа­телю существует смешанная множественность, поскольку продавцы выступают и как кредиторы (активная множественность) в отнош-и права требовать уплаты покупной цены, и как должники (пассивная множественность) в отнош-и обязанности передать автомобиль в собств-ть покупателя.)

45.Перемена лиц в обязат-ве. Ее виды.

В отличие от участия третьих лиц в исп-и обязат-ва, где кредитор и должник не выбывают из обязат-ва, возможны случаи, когда происходит замена кредитора или должника. Такие ситуации именуются переменой лиц в обязат-ве. Замена кредитора в порядке частичного пр.пре­емства происходит путем заключения кредитором соглашения с третьим лицом об уступке принадлежащего кредитору права требо­вания или на осн-и зак.а. В силу зак.а уступка права требования может иметь место в случаях, предусм-ных Ст. 387 ГК: в результаты универсального пр.преемства, напр., при реорганизации юр-ого лица или наследственном пр.преемстве; по реш-ю суда о переводе права кредитора на др. лицо, когда возможность такого перевода предусм-а зак.ом (напр., при реализации одним из сособств-иков права преимущ-енной покупки, вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя); и в пр. случаях.

=>, перечень осн-й уступки права требования в силу зак.а не является исчерпывающим. Замена кредитора называется уступкой права требования, или цес­сией. Кредитор, передающий свое пр. требования называется цедентом, а принимающий пр. требования (новый кредитор) цессионарием.

Уступка права требования означает только замену кредитора в обязат-ве, никаких изменений в объеме прав и обязанностей сторон при уступке права не происходит. Цессионарий приобретает права в том же объеме и на тех условиях, которые имел 1-оначальный кредитор на момент заключения соглашения об уступке права требо­вания (Ст. 384 ГК). Уступка права требования должна быть совершена в опред. зак.ом форме. Правило зак.а устанавл.ет, что уступка м/б совершена только в той форме, которая установлена для соверш-я сделки, права по которой уступаются.

Перевод долга представляет собой замену должника в обязат-ве. Поскольку личность должника имеет для кредитора важное знач-е, то замена должника осущ-ется только с согласия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состо­явшийся признается ничтожным, т. е. не имеющим юр-ой силы. Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка права требования. Перевод долга должен быть совершен в той же форме, которая требовалась для соверш-я сделки, обязанность по исп-ю которой передается (Ст. 391 ГК).

Во взаимных обязат-вах происходит одновременная передача как права требования, так и перевод долга. В таких случаях необходимо выполнение условий, относящихся как к уступке права требования, так и к переводу долга.

46.Пр.вое регулирование надлежащего исп-я обязат-в.

Принцип надлежащего исп-я, предусм-ный Ст. 309 ГК, устанавл.ет, что "обязат-ва должны исполняться надлежащим образом в соотв. с условиями обязат-ва и требованиями зак.а, иных пр.вых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соотв. с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями". Принцип надлежащего исп-я предполагает, что обязат-во должно быть исполнено надлежащими sub>jами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.

Принцип имеет диспозитивный характер, поскольку нормы, в которых он воплощен, предоставляют сторонам пр. сформули­ровать правила иные, чем установленные зак.ом. Так, в Ст. 309 ГК предусм-о, что стороны прежде всего должны руководствоваться условиями обязат-ва, определяемыми сторонами, и сущностью самого обязат-ва, а также требованиями зак.а и иных пр.вых актов. Ст. 396 ГК предусматривает оговорку "если иное не предусм-о зак.ом или дог-ром". Роль общих принципов исп-я обязат-в проявляется в тех случаях, когда стороны не устанавл.ют специальных правил исп-я, которые, разумеется, указан­ным принципам не должны противоречить.

47.Пр.вое регулирование реал-ого исп-я обязат-в.

Принцип реал-ого исп-я сформулирован в Ст. 396 ГК и в качестве общего правила предписывает обязат.ость исп-я обязат-ва в натуре, т. е. соверш-е должником именно того действия, которое составляет содержание обязат-ва без замены этого действия ден-ым эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.

В то же время действие принципа реал-ого исп-я обязат-ва в Ст. 396 ГК сужено. Если уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исп-я обязат-ва не освобождают должника от исп-я обязат-ва в натуре, если иное не предусм-о зак.ом или дог-ром, то на случай неисп-я обязат-ва сформулировано иное правило: возмещение убытков и уплата неустойки за неисп-е обязат-ва освобождают должника от исп-я обязат-ва в натуре, если иное не предусм-о зак.ом или дог-ром.

Принцип имеет диспозитивный характер, поскольку нормы, в которых он воплощен, предоставляют сторонам пр. сформули­ровать правила иные, чем установленные зак.ом. Так, в Ст. 309 ГК предусм-о, что стороны прежде всего должны руководствоваться условиями обязат-ва, определяемыми сторонами, и сущностью самого обязат-ва, а также требованиями зак.а и иных пр.вых актов. Ст. 396 ГК предусматривает оговорку "если иное не предусм-о зак.ом или дог-ром". Роль общих принципов исп-я обязат-в проявляется в тех случаях, когда стороны не устанавл.ют специальных правил исп-я, которые, разумеется, указан­ным принципам не должны противоречить.

Роль принципа реал-ого исп-я проявляется в полной мере в случае ненадлежа­щего исп-я, когда обязанность исполнить обязат-во в натуре не связывается с выплатой ден-ой компенсации (убытков или не­устойки). Исключением из этого правила является соглашение об отступном (Ст. 409 ГК). В условиях рыночной экономики уплата ден-ой компенсации, как правило, позволяет стороне приобрести требуемое имущ-о, работы, услуги в др.м месте, у иного изгото­вителя. Кроме того, вследствие просрочки исп-я кредитор может утратить интерес в исп-и обязат-ва. Напр., если к сроку не сшито свадебное платье, едва ли для заказчика имеет смысл добиваться исп-я обязат-ва в натуре посыле регистрации брака. =>, принцип реал-ого исп-я сохраняет свое знач-е в качестве общего правила, которое м/б изменено согла­шением сторон либо включением в дог-р условия об отступном (п. 3 Ст. 396 ГК).

48.Понятие и способы обеспеч-я исп-я обязат-в.

Исполнению обязат-в способствуют специальные меры, именуемые способами обеспеч-я исп-я обязат-в. Они состоят в возложении на должника доп-ых обременений на случай неисп-я или ненадлежа­щего исп-я обязат-ва, либо в привлечении к исп-ю обязат-ва нараду с должником третьих лиц, как это происходит, напр., при поручит-ве, либо в резервировании имущ-а, за счет которого м/б достигнуто исп-е обязат-ва (задаток, залот), либо в выдаче обязат-ва уполномоченными на то органами по оплате опред. ден-ой суммы (банковская гарантия).

Под способами обеспеч-я исп-я обязат-в подразуме­ваются специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исп-е основного обязат-ва и стимулируют должника к надле­жащему поведению. Способы устанавл.ются соглашением сторон.

По действующему зак.-ву исп-е обязат-в может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущ-а должника, поручит-вом, банков­ской гарантией, задатком и др.и способами, предусм-ными зак.ом или дог-ром (п. 1 Ст. 329 ГК). ГК расширил перечень способов обеспеч-я исп-я обязат-в, дополнив его такими способами, как банковская гарантия и удержание имущ-а. Существенным является то, что действующий ГК содержит примерный, а не исчерпывающий, как было в ГК 1964 г., перечень способов обеспеч-я исп-я обязат-в. Поэтому наряду с предусм-ными зак.ом способами обеспеч-я исп-я обязат-в сторонами могут предусматри­ваться иные способы, напр., товарная неустойка.

49.Задаток и удержание как способы обеспеч-я исп-я обязат-в.

Суть удержания как способа сост. в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисп-я должником в срок обязат-ва по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и др. убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязат-во не будет исполнено (п. 1 Ст. 359 ГК). Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом (п. 2 Ст. 359 ГК). К удержанию может прибегнуть комиссионер, кот. комитент не оплатит комиссионное вознаграждение; хранитель в отнош-и вещи, переданной ему на хранение, если поклажедатель уклоняется от уплаты вознаграждения или расходов, предусм-ных дог-ром.

Удержание, как способ обеспеч-я исп-я обязат-в, име­ет много общего с залогом. В ряде случаев удержание перерастает в залог. Напр., при привлечении к отв-и за нарушение таможенных правил, когда стоимости находящегося под таможенным контролем имущ-а, подлежащего изъятию, оказывается недостаточ­но, с согласия таможенного органа РФ изъятие товаров и транспортных средств м/б заменено на их залог.

Однако в отличие от залога, устанавл.емого специальным согла­шением сторон обычно в момент возникновения основного обязат-ва, необходимость применения удержания может появиться в случае неисп-я (ненадлежащего исп-я) обязат-ва, независимо от наличия условий об удержании в основном или доп-ом соглашении.

В залоговом обязат-ве уже в момент его соверш-я фиксиру­ется опред.ое имущ-о, за счет которого при необходимости будет удовлетворяться основное требование. Имущество, обремененное залогом, может оставаться у залогодателя, а может передаваться зало­годержателю. При удержании же вещь во всех случаях находится у кредитора, причем не в связи с заключением обеспечительного обязат-ва. Пр. на применение такого способа обеспеч-я исп-я, как удержание, кредитору предоставляется зак.-вом.

Задаток. Задатком признается ден-ая сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по дог-ру платежей др. стороне, в доказательство заключения дог-ра и в обеспеч-е его исп-я (п. 1 Ст. 380 ГК).

Задатком чаще всего обеспечиваются обязат-ва м/у гражда­нами (дог-ры аренды дачных и жилых помещений, купля-продажа и пр.), хотя нет осн-й для исключения задатка из числа способов обеспеч-я обязат-в, складывающихся м/у юр-ими ли­цами различ.ых организационно-пр.вых форм.

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. В отнош-ях по поводу задатка участвуют стороны основного обязат-ва: должник - задаткодатель и кредитор - задаткополуча-тель. Задаток выполняет три функции: платежную, удостоверительную и обеспечительную.

Действующим ГК введено новое правило, согласно кот. зада­ток должен быть возвращен, если основное обязат-во прекраще­но до его исп-я по соглашению сторон либо вследствие невозможности исп-я по обстоятельствам, не зависящим от сторон (п. 1 Ст. 381 ГК). Отсутствие вины сторон и прекращение основного обязат-ва делают бессмысленным существование обеспечительных обязат-в вообще и задатка в частности. Остав­ление задатка у стороны, получившей его, приводило бы к неосно­вательному ее обогащению.

50.Прекращение обязат-в.

Прекращение обязат-ва означает отпадение пр.вой связанности его sub>jов, утрачива­ющих вследствие прекращения обязат-ва sub>jивные права и обязанности, составл-ие содержание обязат-венного пр.отнош-я.

При прекращении обязат-во перестает существовать, и его участников больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали. => кредитор больше не вправе предъ­являть к должнику каких-либо требований, опираясь на данное обязат-во; стороны не обязаны нести отв-ь по нему; они не могут переуступить свои права и обязанности в установленном порядке третьим лицам и т.д.

Следует иметь в виду, что обязат-во м/б прекращено не только тогда, когда его цель достигнута, но и тогда, когда этого еще не произошло, и даже тогда, когда эта цель оказывается недостижимой.

Основание прекращения обязат-ва образуют пр.прекраща-ющие юр-ие факты. Перечень наи> часто встречающихся осн-й прекращения обязат-ва дан в ГК, причем, действующий гр.ий кодекс не только расширил осн-я прекращения обязат-в введением отступного, прощения долга, но и привел их в систему.

Одни пр.прекращающие факты возникают по воле участников обязат-ва и приводят к прекращению обязат-ва, (предоставление отступного, прощение долга); другие прекращают обязат-во независимо от воли участников и стадии его исп-я, (смерть физического лица, участвующего в обязат-ве личного характера, ликвидация юр-ого лица-участника обязат-ва); третьи делают объективно невозможным дальнейшее существо­вание обязат-ва, (из-за издания акта гос-ого органа, наступившей невозможности исп-я обязат-ва и т.д.)

Наличие осн-й, ведущих к прекращению обязат-ва, как и сам факт прекращения обязат-ва, должны быть надлежащим обра­зом оформлены. По общему правилу прекращение обязат-в офор­мляется теми же способами, что и их установление. О некот-ых из них говорит сам зак.. (если при установлении обязат-ва должник выдал долговой документ (расписку, квитанцию и т.п.), кредитор обязан вернуть этот документ с надписью о прекращении обязат-ва. Если же утрата или гибель – кредитор обязан удостоверить прекра­щение обязат-ва выдачей расписки со своей стороны. Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и частичном прекращении обязат-ва и в тех случаях, когда само обязат-во не было оформлено письменно.

51. Поручительство.

По дог-ру поручит-ва поручитель обязыва­ется перед кредитором др. лица отвечать за исп-е последним его обязат-ва полностью или в части. Договор поручит-ва м/б заключен также для обеспеч-я обязат-ва, которое возникнет в будущем (Ст. 361 ГК). Договор поручит-ва заключается м/у кредитором по основному обязат-ву и поручителем. Договор подлежит обязат.ому письменному оформлению. Несоблюдение письменной формы влечет недействит-ость дог-ра поручит-ва. Если отнош-я поручит-ва не оформлены подписанным двумя сторонами дог-ром, то доказательством заключения такого дог-ра может явиться письменное сообщение поручителю от кредитора о принятии им полученного текста поручит-ва.

При поручит-ве ответственным перед кредитором за неисп-е основного обязат-ва становится наряду с должником еще и др. лицо - поручитель. Это создает для кредитора большую вероятность реал-ого удовлетворения его требований к должнику.

Поручительство является дог-ром и возникает в результате со­глашения м/у кредитором должника и его поручителем. Действую­щее гр.ое зак.-во устанавл.ет ограничения для лиц, которые могут выступать в качестве поручителя в дог-ре поручит-ва. (не могут быть поручителями бюджетные организации, казенные предпр-я, за кот.и закреп­ляется имущ-о на праве опер-ого управления, филиалы и представительства, не являющиеся по зак.у юр-ими лицами).

ГК в1-ые определяет, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Так, если иное не предусм-о дог-ром поручит-ва, поручитель помимо основного долга обязан вернуть кредитору проценты за пользование кредитом, повышенные проценты в случае невозврата кредита в установленный дог-ром срок, а если неисп-е или ненадлежащее исп-е обязат-ва, обеспеченного поручит-вом, причинило кредитору убытки, поручитель обязан возместить эти убытки. Поручитель также несет отв-ь по возмещению кредитору судебных издержек, связан­ных со взысканием долга и др. убытков (п. 2 Ст. 363 ГК).

К поручит-ву применяются общие нормы гр.ого зак.-ва о дог-рах, в том числе и правило о недопустимости одностороннего расторжения (изменения) дог-ра. Договор поручит-ва является односторонним, безвозмездным. Объем и характер отв-и поручителя зависят от содержания дог-ра поручит-ва.

По исп-и поручителем обязат-ва должника кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование, напр., пр. залога. Надлежащее исп-е основного обязат-ва приводит к его прекращению. Вслед за этим прекращается и обеспечительное обязат-во - поручит-во.

52.Банковская гарантия.

Является новым для РФ способом обеспеч-я исп-я обязат-в. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе др. лица (принципала) письменное обязат-во уплатить кредитору принци­пала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром пись­менного требования о ее уплате (Ст. 368 ГК).

ГК РФ воспринял наи> удобную в практическом отнош-и форму банковской гарантии - гарантию по 1-ому требованию, по которой гарант производит платеж против простого требования бене­фициара без представления судебного реш-я, вынесенного против принципала или иного доказательства ненадлежащего исп-я принципалом своих дог-рных обязат-в. Гарант вправе отказать в удовлетворении его требований, если они не соответствуют условиям гарантии или пропущен срок гарантии. Об отказе удовлетворить тре­бование кредитора гарант должен немедленно сообщить кредитору.

Банковскую гарантию характеризует прежде всего особ. sub>jный состав. Гарантами могут быть банки, иные кредитные учрежде­ния, имеющие лицензию на соверш-е банковских операций, либо страховые организации, созданные в соотв. с Законом РФ "О страховании".

В отличие от др. обеспечительных обязат-в, зависимых от основных обязат-в, предусм-ное банковской гарантией обязат-во гаранта перед бенефициаром не зависит в отнош-ях м/у ними от того основного обязат-ва, в обеспеч-е исп-я которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обстоятельство (Ст. 370 ГК). Банковская гарантия сохраняет силу и после прекращения основного обязат-ва или признания его недействит-ым (Ст. 370 ГК).

Банковская гарантия должна быть совершена в форме письменного обязат-ва уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Гарантийное письмо является свидетельством заключения дог-ра банковской гарантии и подтверждением всех условий отв-и гаранта перед кредитором должника.

Банковская гарантия прекращает свое действие: - фактом уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гаран­тия; - окончанием опред.ого в гарантии срока, на кот. она выдана; - вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; - вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязат-в.

53.Залог.

Сущность – кредитор-залогодержатель приобретает пр. в случае неисп-я должником обязат-ва, обеспеченного залогом, получить удовлетворение за счет заложенного имущ-а преимущ-енно пе­ред др.и кредиторами за изъятиями, предусм-ными зак.ом (алиментные платежи, задолженность по заработной плате, прочие привилегированные требования). ГК уточняет, что залогодержатель имеет пр. на преимущ-енное удов­летворение своих требований из стоимости заложенного имущ-а кредитора или лица, кот. принадлежит это имущ-о (залого­дателя).

Предусмотрены два способа возникновения залогового пр.отнош-я - в силу дог-ра и на осн-и зак.а при наступ-и указанных в нем обстоятельств, т.е. если в зак.е предусм-о, какое имущ-о и для обеспеч-я какого обязат-ва признается имущ-ом, находящимся в залоге. Так, согласно п. 5 Ст. 488 ГК, если иное не предусм-о дог-ром купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, при­знается находящимся в залоге у продавца для обеспеч-я исп-я покупателем его обязанности по оплате товара.

Существуют два основных вида залога: 1) залог с передачей имущ-а залогодержателя (заклад); 2) залог с оставлением имущ-а у залогодателя. При закладе заложенное имущ-о поступает во владение залого­держателя, кот. может пользоваться предметом заклада, если это предусм-о дог-ром. Когда пользование сопровождается извле­чением доходов, то все, что приобретается таким способом, должно направляться на покрытие расходов по содержанию заложенного имущ-а либо засчитываться в погашение обеспеченного закладом долга (процентов по долгу).

Предметом залога м/б любое имущ-о, за исключением вещей, изъятых из оборота (Ст. 336 ГК). Так, не допускается передача в залог "золотой акции", выпущенной или эмитированной по реш-ю Правительства РФ или Мингосимущ-а РФ при акционировании предпр-й; предпр-я не должны допускать исп-я в качестве предметов залога объектов и имущ-а гр.ой обороны; не подлежат передаче в залог объекты, находящиеся в опер-ом управлении министерств; не могут бьпъ сданы в залог культурные цен­ности, хранящиеся в гос-ых и муниц-ых музеях, картин­ных галереях, библиотеках, архивах и др. организациях культуры. В зависимости от вида имущ-а, передаваемого в залог, залоговые обязат-ва можно подразделить на следующие виды: залог недви­жимости (ипотека); залог транспортных средств; залог товаров в обо­роте; залог ценных бумаг; залог имущ-енных прав; залог ден-ых средств, включая СКВ.

Пр.отнош-я, вытекающие из залога, имеют своим осн-ем, как правило, дог-р. Сторонами в зало­говом пр.отнош-и являются залогодатель и залогодержатель. За-логодатель - лицо, предоставляющее имущ-о в залог. Залогодателем м/б как сам должник, так и третье лицо. Лич­ность залогодержателя всегда совпадает с личностью кредитора.

Залог прекращается: 1) с прекращением обеспеченного залогом обязат-ва; 2) по требованию залогодателя при наличии угрозы утраты или повреждения заложенного имущ-а; 3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался пр.м восстановления предмета залога или пр.м на его замену; 4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущ-а, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной.

54.Неустойка как способ обеспеч-я исп-я обязат-в.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается опред.ая зак.ом или дог-ром ден-ая сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисп-я или ненадлежащего исп-я обязат-ва, в частности, в случае просрочки исп-я. В зависимости от осн-й установления различают зак.ную и дог-рную неустойку.

Договорную неустойку устанавл.ют сами стороны. К зак.ной относится неустойка, устанавл.емая зак.ом. Примене­ние зак.ной неустойки не зависит от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не вклю­чено в дог-р или размер дог-рной неустойки меньше размера неустойки, установленной зак.ом. Стороны не могут своим соглаше­нием уменьшить размер зак.ной неустойки, но при отсутствии пря­мого запрета в зак.е могут увеличить размер зак.ной неустойки (Ст. 332 ГК).

Неустойка - весьма распространенный способ обеспеч-я исп-я обязат-в, но вместе с тем это и мера гр.о-пр.вой отв-и. Основания возникновения обязанности по уплате неустойки совпадают с осн-ями возложения на должника гр.о-пр.вой отв-и. Кредитор не вправе требовать упла­ты неустойки, если должник не несет отв-и за нарушение обязат-ва. Если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное, лицо, нарушившее обязат-во при осущ-и предпринимательской деятельности, несет отв-ь, если не докажет что это произошло вследствие непреодолимой силы (Ст. 401 ГК).

В зависи­мости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков зак. различает четыре вида неустойки: зачетную, штрафную, исклю­чительную и альтернативную (Ст. 394 ГК). Зачетная неустойка позво­ляет кредитору помимо неустойки требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, т.е. с зачетом неустойки. Неустойка считается зачетной во всех случаях, если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное, и является наи> часто употребляемым видом неустойки. При штрафной неустойке кредитор вправе требовать воз­мещения в полном объеме причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Это наи> строгий вид неустойки, используемый за наи> грубые и значительные нарушения обязат-в, напр., при некачественной поставке продукции и товаров массового потреб­ления. Исключительная неустойка, в отличие от штрафной, устраняет пр. на взыскание убытков. Такая неустойка взыскивается, в частно­сти, с органов транспорта и связи за нарушение обязат-в по доставке грузов или корреспонденции. Наконец, альтернативная не­устойка предусматривает пр. потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки.

55. Участие третьих лиц в обязат-ве.

Исполнение обязат-ва должно быть произведено надлежащим должником и надлежащему кредитору. Это правило знает несколько исключений, в соотв. с кот. вместо должника или кредитора в исп-и или приня­тии исп-я может принимать участие третье лицо, т. е. сторона, не являющаяся участником данного обязат-венного отнош-я. Участие третьих лиц в обязат-ве может иметь место в случае перепоручения (возложения) исп-я и переадресовки исп-я.

Перепоручение (возложение) исп-я означает, что должник воз­ложил соверш-е действий, направленных на исп-е обязат-ва, на третье лицо (Ст. 313 ГК). При этом третье лицо не становится стороной в обязат-ве, поскольку оно по отнош-ю к кредитору выполняет только фактические действия, напр., передает имущ-о, платит деньги, выполняет работу и т.д. Должник, не выбывая из обязат-ва, отвечает перед кредитором за исп-е так, как если бы исп-е осущ-лось им лично. =>, должник отвечает перед кредитором за действия третьего лица (Ст. 403 ГК). Напр., при заключении дог-ра на поставку товаров обязанность по доставке продукции м/б возложена на транспортную орга­низацию. Кредитор при нарушении исп-я будет адресовать все свои претензии не к транспортной организации, фактически осущ-вшей доставку, а к поставщику.

При возложении исп-я происходит фактическая замена дол­жника, что не всегда желательно для кредитора, поскольку личные качества исполнителя также могут представлять для кредитора интерес. Однако в силу зак.а кредитор не вправе отказаться от исп-я, предложенного за должника третьим лицом (Ст. 313 ГК), кроме случаев, когда из зак.а, иных пр.вых актов, условий или существа обязат-ва не вытекает обязанность должника лично исполнить обязат-во. Напр., если издательство заказало писателю написание книги или театр заключил дог-р с артистом об исп-и опред. роли, то в этих и им подобных случаях личность исполнителя имеет реш-ее знач-е, в связи с чем перепоручение исп-я невозможно в силу существа и условий обязат-ва.

Третье лицо должно быть осведомлено об условиях и содержании обязат-ва, которое ему предстоит исполнить. Если возложение осущ-ется по указанию должника, все условия заключенного обязат-ва сообщаются третьему лицу должником.

Переадресовка исп-я означает, что должник имеет пр. ис­полнить обязат-во либо кредитору, либо лицу, прямо указанному кредитором. Никто не вправе требовать исп-я в свою пользу, не имея полномочий от кредитора. Если же должник произведет исп-е лицу, которого он в силу каких-либо обстоятельств считал уполномоченным кредитором на принятие исп-я, то отв-ь за исп-е обязат-ва ненадлежащему лицу полностью лежит на должнике.

Отв-ь за действия третьих лиц несет должник, кроме случаев, когда зак.ом установл., что отв-ь несет само третье лицо, являющееся непосредственным исполнителем (Ст. 403 ГК).

56.Гр.о-пр.вой дог-р: понятие, виды.

Будем говорить о дог-ре как юр-ом факте, лежащем в основе обязат-венного пр.­отнош-я. В этом смысле дог-р представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекраще­нии гр.их прав и обязанностей (п. 1 Ст. 420 ГК).

Договор - это наи> распространенный вид сделок. В соотв. с этим дог-р подчиняется общим для всех сделок правилам. К дог-рам применяются правила о двух-и многосторонних сделках. К обязат-вам, возникающим из дог-ра, применяются общие полож-я об обязат-вах, если иное не предусм-о общими правилами о дог-рах и правилами об отдель­ных видах дог-ров (пп. 2, 3 Ст. 420 ГК).

Виды. Многочисленные гр.о-пр.вые дог-ры обладают как общими св-вами, так и опред.ыми различиями, позволяющими отграничивать ихдруг от друга. 1) Основные и предварительные дог-ры. (различаются в зависимости от их юр-ой направленности). Основной дог-р непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с перемещением мат-ых благ: передачей имущ-а, выполнением работ, оказанием услуг и т. п. Предваритель­ный дог-р - это соглашение сторон о заключении основного дог-ра в будущем. (заключение предварительных дог-ров регламентируется Ст. 429 ГК В соотв. с указанной статьей по предварительному дог-ру стороны обязуются заключить в будущем дог-р о передаче имущ-а, выполнении работ или оказании услуг (основной дог-р) на условиях, предусм-ных предварительным дог-ром).

2) Договоры в пользу их участников и дог-ры в пользу третьих лиц. Различаются в зависимости от того, кто может требовать исп-я дог-ра. Как правило, дог-ры заключаются в пользу их участников и пр. требовать исп-я таких дог-ров принадлежит только их участникам. Вместе с тем встречаются и дог-ры в пользу лиц, которые не принимали участия в их заключении, но имеют пр. требовать их исп-я. В соотв. со Ст. 430 ГК дог-ром в пользу третьего лица признается дог-р, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исп-е не кредитору, а указанному или не указанному в дог-ре третьему лицу, имеющему пр. требовать от должника исп-я обязат-ва в свою пользу. Так, если арендатор заключил дог-р страхования арендованного имущ-а в пользу его собств-ика (арендодателя), то пр. требования выплаты страхового возмещения при наступ-и страхового случая принадлежит арендо­дателю, в пользу которого и заключен дог-р страхования. И только в том случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по дог-ру, кредитор может воспользоваться этим пр.м, если это не противоречит зак.у, иным пр.вым актам и дог-ру.

3) Односторонние и взаимные дог-ры. Односторонний дог-р порож­дает у одной стороны только права, а у др. -только обязанности. Во взаимных дог-рах каждая из сторон приобретает права и одновре­менно несет обязанности по отнош-ю к др. стороне. Большин­ство дог-ров носит взаимный характер. (по дог-ру купли-продажи продавец приобретает пр. требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь покупателю. Покупатель, в свою очередь, приобретает пр. требовать передачи ему проданной вещи и одновременно обязан за­платить продавцу покупную цену). (односторонним является дог-р займа, поскольку заимодавец наделяется по этому дог-ру пр.м требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких прав по дог-ру и несет только обязанность по возврату долга).

4) Возмездные и безвозмездные дог-ры. Возмездным признается дог-р, по кот. имущ-енное предоставление одной стороны обусловливает встреч­ное имущ-енное предоставление от др. стороны. В безвозмездном дог-ре имущ-енное предоставление производится только одной стороной без получения встречного имущ-енного предоставления от др. стороны. (дог-р купли-продажи - это возмездный дог-р, кот., в принципе, безвозмездным быть не может. Договор дарения, наоборот, по своей юр-ой природе - безвозмездный дог-р, кот., в принципе, не м/б возмездным).

5) Свободные и обязат.ые дог-ры. Свободные - это такие дог-ры, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон. Заключение же обязат.ых дог-ров, как это следует из самого их названия, является обязат.ым для одной или обеих сторон. (в силу прямого указания зак.а банк обязан заключить дог-р банковского счета с клиентом, обратившим­ся с предложением открыть счет (п. 2 Ст. 846 ГК).

6) Взаимосогласованные дог-ры и дог-ры присоединения. Указан­ные дог-ры различаются в зависимости от способа их заключения.

57.Содержание дог-ра.

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание дог-ра. Деление. 1) Существенными признаются условия, которые необходимы и доста­точны для заключения дог-ра. Для того чтобы дог-р считался заключенным, необходимо согласовать все его существенные условия. Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного дог-ра. (цена земельного участка или др. недвиж. имущ-а является существенным условием дог-ра купли-продажи недвижимости (п. 1 Ст. 555 ГК), хотя для обычного дог-ра купли-продажи цена продаваемого товара сущест­венным условием не считается (п. 1 Ст. 485 ГК.).

2) В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия предусм-ы в соответству­ющих норматив.ых актах и автоматически вступают в действие в момент заключения дог-ра. Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный дог-р, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в зак.-ве об этом дог-ре. При заключении, напр., дог-ра арен­ды автоматически вступает в действие условие, предусм-ное Ст. 211 ГК, в соотв. с кот. риск случайной гибели или случай­ного повреждения имущ-а несет его собств-ик, т. е. арендодатель.

3) Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст дог-ра по усмотрению сторон. В отличие от обычных они приобретают юр-ую силу лишь в случае включения их в текст дог-ра. (если при согласовании условий дог-ра купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупа­телю, дог-р считается заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что он предлагал дог-риться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, дог-р купли-продажи считается незаключенным).

58.Заключение дог-ра.

Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым заключить дог-р, необ­ходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о заключении дог-ра, а другая -приняла это предложение. Поэтому заключение дог-ра проходит две стадии. 1-я стадия именуется офертой, а 2-я - акцептом. В соотв. с этим сторона, делаю­щая предложение заключить дог-р, именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, -акцептантом. Договор считается за­ключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.

Предложение, признаваемое офертой, в соотв. со Ст. 435 ГК: а) должно быть достаточно опред.ым и выражать явное наме­рение лица заключить дог-р; б) должно содержать все существенные условия дог-ра; в) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

1-ое требование обусловлено тем, что без намерения лица за­ключить дог-р последний не м/б заключен, даже если это лицо сообщило контрагенту все существенные условия дог-ра. Вто­рое требование вытекает из п. 1 Ст. 432 ГК, в соотв. с кот. дог-р считается заключенным, если м/у сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям дог-ра. Если в предло­жении заключить дог-р отсутствует хотя бы одно из существенных условий, он не м/б заключен, даже если вторая сторона и согласится с таким предложением. Третье требование обус­ловлено тем, что в момент заключения дог-ра должно сниматься предложение его заключить. В противном случае в отнош-и одного и того же предмета м/б заключено несколько дог-ров, из которых реал-о можно исполнить только один. При отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может рассматриваться только как приглашение делать оферту.

Важное знач-е при заключении дог-ров приобретает вопрос о времени и месте заключения дог-ра. К дог-рным отнош-ям при­меняется зак.-во, действующее на момент его заключения на той терр.ии, где он был заключен. Соглашение считается состояв­шимся в том момент, когда оферент получ. согласие акцептанта. Этот момент и признается временем заключения дог-ра.

Больш. знач-е имеет также вопрос о начале и окончании действия дог-ра. В соотв. со Ст. 425 ГК дог-р вступает в силу и становится обязат.ым для сторон с момента его заключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими дог-ра применяются к их отнош-ям, возникшим до заключения дог-ра. Это могут быть фактические отнош-я, сложившиеся м/у сторонами. (изготовитель продукции отгрузил ее потребите­лю, нуждающемуся в данной продукции, а последний принял ее без какой-либо дог-ренности м/у ними. В этом случае стороны могут юр-и оформить свои отнош-я путем заключения дог-ра, кот. распространяет свое действие на уже существующие м/у ними отнош-я по поставке продукции). Истечение срока дог-ра только тогда пре­кращает его действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из дог-ра, то послед­ний не прекращает свое действие и по истечении срока, на кот. был заключен дог-р.

Заключение дог-ра в обязат.ом порядке. Указанный порядок применяется в тех случаях, когда заключение дог-ра является обязат.ым для одной из сторон в силу зак.а, т.е. при заключении обязат.ых дог-ров. При заключении дог-ра в обязат.ом порядке применяются правила Ст. 445 ГК.

59. Гр.о-пр.вая отв-ь: понятие, формы, виды.

Для нормального развития гр.ого оборота ха­рактерно, что его участники надлежащим образом исполняют обязат-ва. В тех же случаях, когда обязат-во не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, говорят о нарушении обязат-в. Нарушение обязат-в наносит вред не только кредитору, но и зачастую всему гр.ому обществу в целом, т.к. нарушение в одном звене, как цепная реакция, приводит к перебоям в работе всего механизма товарно-ден-ых отнош-й в обществе. В целях предот­вращения подобных пр.нарушений и устранения их последствий и устанавл.ется гр.о-пр.вая отв-ь за нарушение обязат-в в виде санкции за совершенное пр.нарушение. =>, под гр.о-пр.вой отв-ью следу­ет понимать санкцию, применяемую к пр.нарушителю в виде воз­ложения на него доп-ой гр.о-пр.вой обязанности или лишения принадлежащего ему гр.ого права.

Под формой гр.о-пр.вой отв-и понимается форма выражения тех доп-ых обременений, которые возлагаются на пр.нарушителя. Отв-ь может наступать в форме возмещения убытков (Ст. 15 ГК), уплаты неустойки (Ст. 330 ГК), потери задатка (Ст. 381 ГК) и т.д. Среди этих форм гр.о-пр.вой отв-и особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено тем, что наи> существенным и распространенным последствием нарушения гр.их прав являются убытки. Ввиду этого данная форма отв-и имеет общее знач-е и применяется во всех случаях нарушения гр.их прав, если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное (Ст. 15 ГК), тогда как другие формы гр.о-пр.вой отв-и применяются лишь в случаях, прямо предусм-ных зак.ом или дог-ром для конкретного пр.нарушения. (если арендатор допустил ухудшение арендованного имущ-а, то арендодатель вправе потребовать от него возмещения причиненных ему убытков, даже если в правилах об аренде и в дог-ре аренды ничего на этот счет не сказано. Потребовать же уплаты неустойки за допущен­ное ухудшение арендованного имущ-а арендодатель вправе лишь тогда, когда уплата такой неустойки предусм-а заключенным им с арендатором дог-ром).

Поскольку возмещение убытков можно применять во всех случаях нарушения гр.их прав, за некот.и исключениями, предусм-ными зак.ом или дог-ром, эту форму гр.о-пр.вой отв-и называют общей мерой гр.о-пр.вой отв-и. Другие же формы гр.о-пр.вой отв-и именуются специальными мерами гр.о-пр.вой отв-и, т.к. они применяются лишь в случаях, специально предусм-ных зак.ом или дог-ром для соответствующего вида гр.ого пр.нарушения.

Виды. В зависимости от осн-я различают (1) дог-рную и (2) внедог-рную отв-ь. (1) представляет собой санкцию за нару­шение дог-рного обязат-ва. (2) име­ет место тогда, когда соответствующая санкция применяется к пр.нарушителю, не состоящему в дог-рных отнош-ях с потер­певшим. (за недостатки проданной вещи перед потребителем несут отв-ь как продавец, так и изготовитель вещи (Ст. 11 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Однако продавец несет дог-рную отв-ь перед покупателем, поскольку сост. с ним в дог-рных отнош-ях, а изготовитель - внедог-рную отв-ь ввиду отсутствия дог-рных отнош-й м/у покупа­телем и изготовителем вещи). Юр-ое знач-е разгр-я дог-рной и внедог-р-ной отв-и сост. в том, что формы и размер внедог-й отв-и устанавл. только зак.ом, а формы и размер дог-рной отв-и определяются как зак.ом, так и услови­ями заключенного дог-ра. При заключении дог-ра стороны могут установить отв-ь за такие пр.нарушения, за которые дей­ствующее зак.-во не предусматривает какой-либо отв-и, или ввести иную форму отв-и, отличную от той, которая за данное пр.нарушение предусм-а зак.-вом.

В зависимости от характера распределения отв-и не­скольких лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную отв-ь. Долевая отв-ь имеет место тогда, когда каждый из должников несет отв-ь перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соотв. с зак.-вом или дог-ром. Солидарная отв-ь применяется, если она предусм-а дог-ром или установлена зак.ом. Напр., солидарную отв-ь несут лица, совместно причинившие внедог-рный вред. Субсидиарная отв-ь имеет место тогда, когда в обязат-ве участвуют два должника, один из которых является основным, а др. -доп-ым (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет отв-ь перед кредитором доп-о к отв-и основного должника. (в соотв. с п. 1 Ст. 75 ГК участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную отв-ь своим имущ-ом по обязат-вам товарищества.)

60.Условия гр.о-пр.вой отв-и.

Необходимыми условиями для всех видов гр.о-пр.вой отв-и являются (1) противоправное поведение и (2) вина должника. (1) относится к числу объективных предпосылок гр.о-пр.вой отв-и. Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал пр.нарушитель о непр.мерности своего поведения.

Нормами гр.ого зак.-ва установлены различ.ые требования, предъявляемые к поведению участников гр.ого оборота. Так, в соотв. со Ст. 1064 ГК противоправным призна­ется поведение лица, причиняющее вред личности или имущ-у гражд-а либо имущ-у юр-ого лица. Противоправным является также такое поведение должника, которое не отвечает требо­ваниям, предъявляемым к надлежащему исп-ю обязат-в.

Противоправное поведение может выражаться в виде противоправ­ного действия или в виде противоправного бездействия. Действие должника приобретает противоправный характер, если оно либо прямо запрещено зак.ом или иным пр.вым актом, либо противоречит зак.у или иному пр.вому акту, дог-ру, односторонней сделке или иному осн-ю обязат-ва. Бездействие лишь в том случае становится противоправным, если на лицо возложена юр-ая обязанность действовать в соответст­вующей ситуации. Обязанность действовать может вытекать из условий заключенного дог-ра. (противоправным является бездействие поставщика, не осуществившего поставку товара в сроки, опред.ые дог-ром поставки).

Причинная связь. В соотв. с п. 1 Ст. 393 ГК возмещению подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это означает, что м/у противоправным поведением дол­жника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь. (ясно, что м/у просрочкой поставщика сырья и простоем оборудования и работников покупателя существует причин­ная связь, а м/у той же просрочкой поставщика и расходами поку­пателя по разгрузке поставленного с опозданием товара нет причинной связи, поскольку эти расходы покупатель понес бы и в случае своевременной поставки).

Вина. В отлич. от противоправ. поведения и причинной связи, вина явл. sub>jивным условием гр.о-пр.вой отв-и. Она представляет собой такое психическое отнош-е лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренеб­режение к интересам общества или отдельных лиц.

В соотв. со Ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности. В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности. Как sub>jивное условие гр.о-пр.вой отв-и, вина связана с психическими процессами, происходящими в сознании человека.

Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на пр.нарушение. В гр.ом праве, имеющем дело с нормальными явлениями в сфере гр.ого оборота, вина в форме умысла встречается не так часто, как, напр., в уголовном праве. Значит. чаще гр.ие пр.нарушения сопровождаются виной в форме неосторожности. В этих случаях в поведении человека отсутствуют элементы намеренности. Оно не направлено сознательно на пр.нарушение, но в то же время в поведении человека отсутствует должная внимательность и осмотрительность. (если пешеход, переходя проезжую часть на желтый свет, допускает простую неосторожность, проявляя известную осмотрительность и вни­мательность при переходе улицы, то спящий на трамвайных путях гражд- допускает грубую неосторожность, пренебрегая самыми элементарными требованиями внимательности и осмотрительности).

В соотв. с п. 2 Ст. 401 ГК отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязат-во. Это означает, что в гр.ом праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности пр.нарушителя. Последний считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность.

1. Понятие, знач-е, юридич хар-ка дог-ра К-П (К-П), виды и источники правового рег--я.

Дог-ром К-П назы­вается дог-р, по кот.ому одна сторона (продавец) обязуется пере­дать имущ-во в собственность др.ой стороне (покуп-лю), кот.ая обя­зуется упла­тить за него опред-ную денежную сумму (ст. 454 ГК).

Сегодня К-П — это самый распространенный дог-р гр.ого оборота. Перемещение ма­териальных благ в товарной фор­ме, составляющее основу любого обязат-ва, в дог-ре К-П выступает в наиболее чистом виде, явл. его непосредственным содержанием. Особое знач-е этого института в современном праве обусловлено большой гибкостью, широтой сферы его применения - К-П — наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена.

Источники: 1. Конвенция ООН 1980 г. о дог-рах м/ународной К-П товаров. С декабря 1991 г. этот акт входит в состав гр.ого законодательства РФ. 2. Основу российского законодательства - гл.а 30 ГК. 3. Значит.ую роль играют специальные законы, а также подзаконные нормативные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты отдельных федеральных органов исполнительной власти.

ГК трактует К-П как общее родовое понятие, охваты­вающее все виды обязат-в по отчуждению имущ-ва за опред-ную покупную цену. =>, в рамках общего понятия К-П законо­датель выделяет ее отдельные разновидности (§ 2—8 гл.ы 30 ГК): розн-ую К-П, поставку, поставку товаров для гос-енных нужд, контрактацию, энергоснабжение, продажу недв-ти и продажу предприятия. ГК упоминает и о др.их видах дог-ров (продаже ценных бумаг и валютных цен­ностей, продаже имущ-венных прав), осн-ая роль в рег-овании кот.ых принадлежит не ГК, а специальным законам и подзаконным актам. Перечень разновидностей К-П по ГК не явл. исчерпывающим.

Дог-р К-П всегда явл. консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям. К-П возмезд-на: основанием исп-я обязат-ва по передаче товара явл. получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наобо­рот. Налич. sub>jивных прав и обяз-тей у обеих сторон дог-ра К-П позволяет хар-ризовать его как взаимный.

Элементы. К элементам дог-ра относят его стороны (продавцом и покуп-лем — могут выступать любые sub>jы гр.ого права: граждане, юр.ие лица или гос-о), предмет (т.е. товар - любое имущ-во, не изъятое из гр.ого оборота; существен-е усл-е), цену (в возмездных дог-рах), срок, форму и содержание, т.е. права и обяз-ти сторон.

2. Условия дог-ра К-П.

1. Предметом дог-ра К-П, т. е. товаром - любое имущ-во, не изъятое из гр.ого оборота. ГК трактует условие о предмете дог-ра К-П как его единственное существенное условие. Однако для отдельных разновидностей К-П, предусмотренных § 3— 8 гл. 30 ГК, перечень существенных условий дог-ра расширен - цену (напр., при продаже товара в кредит или продаже недв-ти) или срок (напр., дог-р поставки).

2. Цена дог-ра К-П явл. его существенным условием лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, напр. при продаже товара в рассрочку. В др.их видах дог-ра К-П условие о цене может и отсутствовать, что не подрывает действительности сделки. Здесь применяется правило п. 3 ст. 424 ГК: при отсутствии в дог-ре соотв-ующего условия товар д/б оплачен по цене, кот.ая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. Цена в дог-ре К-П, как правило, согласуется самими сторонами, т.е. явл. свободной (дог-рной).

3. Срок дог-ра. Для дог-ров поставки или продажи товаров в кредит с рассрочкой платежа - существенных условий этих дог-ров. Срок дог-ра К-П м/б опред- сторонами календарной датой, истечением периода времени, указанием на собы­тие, кот.ое неизбежно должно наступить (напр., открытие нави­гации), либо моментом востреб-я. Если же срок дог-ра сторонами не устан-, его следует опред-ть исходя из общих правил ст. 314 ГК. (обяз-ть д/б исполнена в разум. срок после возникновения соотв-ующего обязат-ва).

4. Форма дог-ра К-П опред-ется его предметом, sub>jным составом и ценой. Все дог-ры продажи недв-ти (в т.ч. — предприятий) должны под угрозой недействительно­сти заключаться в письменной форме путем составления одного док-та, подписанного сторонами (ст. 550, 560 ГК), и подлежат обязательной гос-енной регистрации. В отношении формы дог-ров К-П движимых вещей применяются общие правила ст. 159—161 ГК: письменная форма тре­буется лишь для дог-ров с участием юр.их лиц, а также для дог-ров м/у гражданами, если их цена в десять и более раз превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Однако пись­менная форма не обязательна, если такие сделки исполняются в момент совершения (>во дог-ров розн-ой К-П).

3. Исп-е дог-ра К-П. Правовые последствия ненадл. исп-я.

Права и обяз-ти продавца. Осн. для продавца явл. обяз-ть по передаче товара покуп-лю (§ 1 гл. 30 ГК). Обяз-ть вкл. ряд треб-й и предполагает передачу товара: а) путем вручения товара или предоставления его в распоряжение покуп-ля; б) вместе с принадлежностями и док-тами, относящимися к товару; в) в опред-ном кол-ве; г) в согласованном ассортименте; д) соотв-ующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен; е) устан-ного качества; ж) свободным от прав третьих лиц; з) в таре и упаковке.

А) Ст. 458 ГК. - рег-ует различ. способы передачи товара покуп-лю. Если дог-р предусм-ет обяз-ть продавца по доставке товара покуп-лю, таковая считается исполненной в момент вручения товара покуп-лю или указ.ому им лицу. В том случае, когда товар передается покуп-лю (или указ.ому им лицу) непосредственно в месте нахождения товара, соотв-ующая обяз-ть продавца считается исполненной в момент, когда товар предоставлен в распоряжение покуп-ля. Наконец, если дог-р не предусм-ет обяз-тей продавца по доставке товара покуп-лю либо по передаче товара в месте его нахождения, продавец считается исполнившим свою обяз-ть в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покуп-лю. Неисп-е - дает покуп-лю право отказаться от исп-я дог-ра и потребовать возм-я причиненных убытков (п. 1 ст. 463 и ст. 393 ГК).

Б). Если иное не предусмот­рено дог-ром К-П (п. 2 ст. 456 ГК). (сертификаты каче­ства, технические паспорта, руководства по сборке товаров и др.ие). Неисп-е - дает покуп-лю право отказаться от исп-я дог-ра К-П и потребовать возм-я убытков (ст. 464 ГК). (в отличие от неисп-я обяз-ти по передаче самого товара, здесь покуп-ль сначала должен назначить продавцу разум. срок для устранения допу­щенных нарушений).

В). Указывая наименование и кол-во передаваемых товаров, сто­роны тем самым опред-ют предмет дог-ра К-П (п. 3 ст. 455 ГК). Поэтому дог-р, в кот.ом кол-во продаваемых товаров не опред-о, считается незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК). Нарушение - может выражаться как в передаче <го, нежели согласованное (недопоставка), так и >го кол-ва товаров (излишняя постав­ка). В первом случае покуп-ль вправе по своему выбору требовать либо передачи ему недостающего кол-ва товара, либо расторж-я дог-ра (и то, и др.ое может сопровождаться взысканием убытков). Во втором случае покуп-ль обязан принять согласованное в дог-ре кол-во товара, но судьба излишков будет решаться особо.

г). Ассортимент — это объединение однородных това­ров, различаемых по видам, моделям, размерам и иным при­знакам (п. 1 ст. 467 ГК). Нарушение - заключается в передаче товаров, полностью или частично не соотв-ующих согла­сованному в дог-ре ассортименту. Это дает покуп-лю право требовать расторж-я дог-ра и возм-я убытков (п. 1 ст. 468 ГК). Если же несоотв-ие ассортимента переданных товаров дог-ру явл. частичным, покуп-ль вправе: а) отказаться от всех переданных товаров; б) принять товары соотв-ующего ассортимента и отказаться от остальных товаров; в) потре­бовать замены товаров, не соотв-ующих условию об ассортименте, надлежащими товарами; г) принять все переданные товары (п. 2 ст. 468 ГК). Все эти действия покуп-ля могут сопровождаться взысканием с продавца убытков.

д) Комплектность товара — это налич. в нем всех необход-ых составных частей (агрегатов, узлов, деталей и т.п.), т.е. совокупность многих вещей, хар-ризуемых общностью их функционального на­знач-я. Последствия с нарушением - покуп-ль вправе потребовать от продавца соразмерного у<ния покупной цены или доукомплектования товара в разум. срок (п. 1 ст. 480 ГК). И только если треб-е о доукомплектовании товара не выполнено, покуп-ль приобретает до­полнительные права: потребовать замены некомплектного товара либо расторж-я дог-ра (п. 2 ст. 480 ГК).

Е) Условие о качестве товара относится к числу обычных условий дог-ра и в большинстве случаев устанавливается самими сторонами. При этом качество товара может опред-ться различ.и способами: по образцу, по описанию (спецификации), на основе стандарта, по пре2рительному осмотру и др.ими. Последствия нарушения - рег-уются ст. 475—477 ГК и зависят от таких факторов, как налич. или отсутст­вие гарантии качества, хар-р и сроки обнаружения недостатков товара.

Ж). Явл. обычным условием дог-ра К-П и рег-уется ст. 460—462 ГК. Положения этих статей не могут быть изменены соглашением сторон ( п. 2 ст. 461 ГК.)

Данное условие считается нарушенным, если продаваемый товар обременен правами третьих лиц (вещными или обязат-венными) либо их притязаниями, кот.ые впоследствии признаны правомерны­ми. Налич. таких обременений, само по себе уже неприятное для покуп-ля, может привести даже к изъятию у него вещи в пользу третьих лиц по решению суда, т.е. к эвикции. Последствия - различаются в зависимости от хар-ра обременений вещи. Покуп-ль вправе требовать расторж-я дог-ра К-П либо соразмерного у<ния цены товара, обремененного правами третьих лиц. Указ.ое треб-е подлежит удовлетворению, если только продавец не докажет, что покуп-ль сам знал или должен был знать о существовании этих прав.

З) (п. 1 ст. 481 ГК). Эта обяз-ть не распро­страняется на продажу товаров, кот.ые по своему хар-ру не требуют затаривания или упаковки. При нарушениях покуп-ль вправе требовать от продавца соотв-енно: а) упаковки (затаривания) това­ра, либо б) замены ненадлежащей упаковки (тары).

Права н обяз-ти покуп-ля. 1. Обяз-ти покуп-ля принять товар и 2. оплатить его. Закон рег-ует и ряд дополнительных: 3. известить продавца о ненадлежащем исп-и дог-ра (ст. 483 ГК), а также 4. застраховать товар (эта обяз-ть может возлагаться как на покуп-ля, так и на продавца).

1. (ст. 484 ГК). Нарушение - дает продавцу право потребовать от покуп-ля принять товар либо расторгнуть дог-р. И в том, и в др.ом случае продавец управомочен на взыскание с покуп-ля убытков.

2. (ст. 486 ГК). Эта обяз-ть выполняется путем передачи продавцу покупной цены — опред-ной денежной суммы. Последствия - различаются в зависимости от того, передан ли покуп-лю товар полностью (принят им или нет). Если покуп-ль принял все кол-во товара, предусмотренное дог-ром, но не оплатил его, продавец вправе требовать оплаты товара и, сверх того, уплаты процентов на просроченную сумму платежа (ст. 395 ГК). Пункт 4 ст. 486 ГК - право продавца требовать оплаты товара и тогда, когда покуп-ль вообще отказался его принять. Но в этом случае продавец не может понудить покуп-ля принять товар. А раз товар не принят, не возникает и обяз-ть его оплаты. Здесь продавец может лишь требовать расторж-я дог-ра и возм-я ему убытков.

3. (ст. 483 ГК). Перечень условий дог-ра К-П, о нарушении кот.ых покуп-ль обязан известить продавца, содержится в п. 1 ст. 483 ГК. К ним относятся условия о: кол-ве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и упаковке. Специфика этой обяз-ти - неисп-е может существенно ограничить его права (или даже лишить некот.ых прав), вытекающие из нарушения продавцом условий дог-ра К-П.

4. (ст. 490 ГК). Это условие явл. случайным и будет иметь силу, только если в дог-ре опред-о, на какую из сторон возлагается обяз-ть по страхованию. Нарушение условия о страховании обязанной стороной дог-ра дает право др.ой стороне самостоятельно застраховать товар (с отне­сением всех расходов на обязанную строну) либо потребовать расторж-я дог-ра и возм-я убытков.

Правам покуп-ля, осн-ым среди кот.ых явл. право тре­бовать передачи товара, корреспондируют рассмотренные выше обяз-ти продавца.

4. Дог-р розн-ой К-П.

Дог-ром розн-ой К-П - дог-р, по кот.ому продавец (розн-ый торговец) обязуется передать покуп-лю вещь для использ-я, не связ-ого с предпринимат.ой деят-тью (ст. 492 ГК).

Так же, как и К-П вообще, дог-р розн-ой продажи порождает обязат-во по возмездному отчуждению имущ-ва. Он считается заключенным с момента достижения соглашения м/у сторонами, т.е. явл. консенсуальным. Обязат-ва сторон носят встречный хар-р, =>, дог-р явл. взаимным.

Дог-р розн-ой К-П во всех случаях публичный (п. 2 ст. 492 ГК) и, как правило, выступает в качестае дог-ра присоединения. Эти особенности sub>jного состава и предмета дог-ра обычно достаточны для его отграничения от др.их видов К-П.

Элементы дог-ра. Продавцом по дог-ру может выступать только предприниматель (индивидуальный или коллективный), осуществляющий деят-ть по продаже товаров в розницу. Покупа-ем обычно выступает гражданин. Особый хар-р розн-ой К-П абсолютно исключает возможность участия в этой сделке гос-а, т.к. оно не явл. ни предпринимателем, ни потребителем. Предметом дог-ра - любые вещи, не изъятые из оборота.

Предметом дог-ра розн-ой К-П могут быть только вещи, используемые для личного, семейного или иного потребления, не связ-ого с ведением предпринимат.ой деят-ти. Цена - ст. 494 ГК, признается его существенным условием. Срок дог-ра - опред-ется самими сторонами и явл. обычным условием дог-ра. Существенный хар-р он обязательно приобретает лишь в дог-рах К-П товара в кредит с рассрочкой платежа.

По общему правилу, гр.о-правовой дог-р считается за­ключенным, когда м/у сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям (ст. 432 ГК). Дог-р розн-ой К-П считается заключенным с момента выдачи продавцом покуп-лю док-та, подтверждающего оплату товара (кассового, товарного чека и т. п.). Строго говоря, ст. 493 ГК связывает момент закл-я дог-ра не с оплатой, а с выдачей док-та, подтвержд. оплату.

Обяз-ти про­давца - состоят в передаче покуп-лю товара: а) в опред-ном месте; б) со всеми принадлежностями и док-тами, относящимися к товару; в) в согласованном кол-ве и ассортименте; г) соотв-ующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен; д) устан-ного качества; е) свободным от прав третьих лиц; ж) в надлежащей упаковке и (или) таре. Важная обяз-ть продавца — предоставление покуп-лю необход-ой и достоверной информации о товаре (ст. 495 ГК). (п. 2 ст. 10 "О защ. пр. потр." - обознач-я стандартов, кот.ым должны соотв-овать товары; сведения об их осн-ых потребительских свойствах; цену и условия приобретения товаров; гарантийный срок (если он устан-)и др. Также покуп-лю д/б предост. информ-я о самом продавце и изготови­теле товара (ст. 9).

Осн-ая обяз-ть покуп-ля — оплата купленного товара. (Од­нако в розн-ой купле-продаже дог-р, по общему правилу, счита­ется заключенным именно с момента оплаты. В этом случае единственной обяз-тью покуп-ля остается принятие товара.)

Ввды дог-ра розн-ой К-П. По условиям: 1. по месту исп-я дог-ра, продажу товара на дому у покуп-ля и продажу в торговом заведении продавца; 2. по времени передачи товара: продажу по пре2рительным заказам (в т.ч. — посылочную торговлю) и продажу с немедленной перс-дачей товара; 3. по способу вручения товара: продажу через автоматы, путем самооб­служивания, а также обычную продажу с обслуживанием покуп-ля работниками продавца; 4. по сроку оплаты товара: дог-р с пре2рительной оплатой, с немедленной оплатой и с оплатой в кредит (в т.ч. в рассрочку); 5. по обяз-ти доставки товара: продажу с обязат-вом доста­вить товар покуп-лю и без такового.

5. Особенности правового регулир-я отдельных видов дог-ра розн. К-П.

Столь значит.ая роль дог-ра розн-ой К-П обус­ловливает самое пристальное внимание, уделяемое ему законодателем.

Осн-ое место здесь занимает § 2 гл.ы 30 ГК о розн-ой купле-продаже. В части, не противоречащей ему, действует Закон О защ. пр. потр. и ряд др.их специальных законов. Для продажи отдельных видов товаров подзаконными актами устан-ы особые правила. Большую роль в толковании соотв-ующих правовых норм играют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, кот.ыми, в частности, опред-ется соотношение сферы применения ГК и Закона О защ. пр. потр.. Этот вопрос имеет большое знач-е, поскольку Закон содержит значит.ое количес-гао положений, отсут­ствующих в ГК, либо отличающихся от аналогичных норм ГК. (согласно пп. 1 и 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами дел О защ. пр. потр." от 29 сентября 1994 г. сфера действия Закона О защ. пр. потр. в области розн-ой торговли ограничена случаями, когда покуп-лем по дог-ру выступает гражданин, приобретающий товары исключи­тельно для личных (бытовых) нужд, а продавцом — предприниматель. При этом Закон действует: а) котда его применение прямо предусмот­рено нормами ГК, либо б) котда Закон, даже при отсутствии специаль­ных отсылок на него, конкретизирует общие нормы ГК, либо в) если ГК не рег-ует соотв-ующих отношений, либо г) Закон содержит иные правила, нежели ГК, когда это прямо допускается ГК. =>, в отношении потребительской розн-ой К-П Закон о заищте прав потребителей по отношению ГК выступает в роли лекс специал в той мере, в какой он ГК не противоречит.

6. Дог-р поставки: понятие, отлич. признаки, виды, источники прав регулир-я.

ДП - дог-р, по кот.ому поставщик-предприниматель обязуется пе­редать в обусловленный срок покуп-лю товары для использ-я в хозяйственных целях (ст. 506 ГК).

Гл.ная особенность - в особом хар-ре использ-я товара, являющегося его предметом. Согласно ст. 506 ГК такой товар приобретается для использ-я в предпринимат.ой деят-ти или в иных целях, не связ-ых с личным, семейным, домашним и др.им бытовым использ-ем. Итак, товар приобрета­ется по дог-ру поставки для дальнейшего производительного потреб­ления - использ-я, в ходе кот.ого товар либо непосредственно сохраняет свою стоимость (в результате перепродажи), либо переносит ее на др.ие товары (в процессе производства) . М/у тем в результате личного и др.ого бытового (т. е. непроизводительного) потребления товар как опред-ная стоимость прекращает свое суще­ствование (независимо оттого, как скоро это происходит).

Элементы ДП. Сторонами дог-ра - лица, ведущие предпринимат.ую деят-ть. На стороне поставщика, как правило, выступают коммерческие организации. Покуп-лями м/б любые лица (за исключением гражданина, приобретающего товары для бытовых нужд), однако чаще всего — это предприниматели (индивидуальные и коллективные).

7. Условия ДП и порядок его заключения.

1. Предмет - любые не изъятые из оборота вещи. Имущ-венные права и др.ие objы гр.их прав пред­метом поставки выступать не могут.

2. Условие о цене применительно к дог-ру поставки специально не рег-уется. =>, в силу общих положений о купле-прода­же она не относится к существенным условиям этого дог-ра. Цена дог-ра обычно согласуется его сторонами. Цены на отдельные виды товаров (напр., продукцию оборонного назнач-я или алкоголь) устанавливаются или рег-уются гос-ом^

3. Срок явл. существенным условием дог-ра поставки, как следует из его опред-ия. Срок исп-я дог-ра опред-ется его сторона­ми.

Форма и порядок закл-я дог-ра поставки урег-ованы ГК с учетом отмеченных особенностей этого обязат-ва.

В >ве случаев ДП заключается в письменной форме. Если же его сторонами являются 2 гражданина-предприни­мателя, а общая стоимость поставляемых товаров не превышает 10 МРОТ, он может облекаться и в устную форму.

Необход-ость, с одной стороны, формализовать процедуру закл-я дог-ра, а с др.ой, обеспечить устойчивость хозяйствен­ного оборота привела к появлению в ГК ст. 507, рег-ующей процедуру закл-я дог-ра поставки. Оферент, получивший на свое предложе­ние о закл-и дог-ра не акцепт, а встречную оферту, обязан в течение 30 дней с даты получения последней принять меры по согласованию соотв-ующих условий дог-ра с партнером либо уведомить его об отказе от закл-я дог-ра на новых условиях. Эта норма вполне согласуется с правилами дело­вой этики. Если же первоначальный оферент не выполнил дан­ной обяз-ти (т.е. не согласовал окончательных условий дог-ра и не уведомил партнера об отказе от дог-ра), он должен возместить причиненные убытки. Этот случай, именуемый "вина в процессе переговоров", явл. примером внедог-рного обязат-ва по возм-ю вреда.

8. Исполненеи ДП. Последствия неисполнения.

Обяз-ти продавца заключа­ются в передаче товара покуп-лю со всеми необход-ыми принад­лежностями и док-тами, в согласованном кол-ве, ассортименте и комплекте (комплектности), устан-ного качест­ва, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке и (или) таре.

Обяз-ть передать товары покуп-лю осуществляется путем отгрузки их покуп-лю (или лицу, указ.ому в дог-ре в качестве получателя) либо путем предоставления товаров в распоряжение покуп-ля в месте нахождения поставщика (п. 1 ст. 509 и п. 2 ст. 510 ГК).

Обяз-ть доставки лежит на продавце. =>, ему же будет принадлежать и право выбора ввда транспорта и др.их условий доставки, если они не опред-ы в дог-ре и не вытекают из треб-й нормативных актов, существа обязат-ва или обычаев делового оборота (абз. 2 п. 1 ст. 510 ГК).

ДП обычно предусм-ет передачу покуп-лю товаров отдельными партиями в течение срока дог-ра, т. е. опред-ную периодичность поставок. Но чтобы условие о периодичности поставок имело силу, его необход-о включить в дог-р. В противном случае поставщик обязан передать покуп-лю все кол-во товаров единовременно.

Из существенного хар-ра условия о сроке в дог-ре поставки вытекает правило о невозможности досрочной поставки товаров без согласия покуп-ля. (если товар все-таки поставлен досрочно - товары принимаются покуп-лем на ответственное хранение (ст. 514 ГК) и в дальнейшем будут оплачиваться по цене, действующей на момент наступления соотв-ующего срока поставки. Если же покуп-ль согласился с досрочной поставкой, она будет зачтена поставщику в счет следующего периода поставок (п. 3 ст. 509 ГК).

Поставщик обязан передать покуп-лю устан-ное дог-ром кол-во товара. Способы опред-ия кол-ва товара в дог-ре поставки в целом аналогичны общим правилам о купле-продаже. Нарушение поставщиком условия о кол-ве товара (т.е просроч­ка поставки или недопоставка) дает покуп-лю право: а) уведомив поставщика, отказаться от принятия просроченных товаров. Однако товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, он все же обязан принять и оплатить (п.3 ст. 511 ГК); б) приобрести непо­ставленные товары у др.их лиц и отнести на поставщика все расходы на их приобретение, при условии, что они являются необход-ыми и разумными. Дог-ром (реже — законом) может предусма3ваться неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров, порядок уплаты кот.ой опред- ст. 521 ГК.

Условие об ассортименте ГК рег-ует применительно к случаю недопоставки товаров (ст. 512 ГК). (если недопоставленный товар должен был передаваться в опред-ном ассортименте, восполнение недопоставки, по общему правилу, должно осуществляться в том же ассортименте товаров). Последствия поставки товаров ненадлежащего качества в общем виде в ст. 518 ГК. Сущ. отличие от общ. правил - треб-я, основанные на поставке недоброкачественных товаров, могут быть заявлены поставщику не только покуп-лем, но и получателем, т.е. лицом, кот.ому покуп-ль предоставил право получения товара.

Нарушение условия о комплектности - соотв-ующие права покуп-ля рег-уются ст. 480, а не ст. 475 ГК. Покуп-ль, получивший затаренные товары, обязан возвратить поставщику многооборотную тару, если иное не устан-о дог-ром. Срок возврата устанавливается обяза­тельными треб-ями законодательства.

Осн-ые обяз-ти покуп-ля по дог-ру поставки заключа­ются в принятии товара и его оплате. Обяз-ть принять товар в ст. 513,515 ГК сформулирована шире, чем в общих положениях о купле-продаже. Если доставка осуществляется поставщиком, покуп-ль обязан осмотреть товары и проверить их кол-во и качество. Если же товары вручены покуп-лю не самим поставщиком, а транспортной организацией, он обязан проверить соотв-е товаров транспортным и сопроводительным док-там и принять эти товары от транспортной организации в устан-ном порядке.

Обяз-ть покуп-ля по оплате - осо­бенности. Расчеты м/у сторонами осуществля­ются платежными поручениями. Если покуп-ль перепоручил оплату получателю товаров, он продолжает нести соотв. обяз-ть перед поставщиком. Поэтому в случае неоплаты товаров полу­чателем поставщик вправе предъявить соотв-ующее треб-е к покуп-лю.

Обяз-ть покуп-ля информировать продавца о нарушении им дог-ра, предусмотренная ст. 483 ГК, распространяется и на поставку.

Ответственность по дог-ру поставки. Строится на началах риска. Возм-е убытков и уплата неустойки - осн-ые формы такой ответственности. Ст.я 524 ГК предусм-ет ряд правил опред-ия величины упущенной выгоды при расторж-и дог-ра поставки. Норма ст. 524 ГК - сторона, расторгнувшая дог-р вследствие нарушения обязат-ва контрагентом, а затем в разум. срок после расторж-я купившая (продавшая) товар по более высокой (низкой), но все же разумной цене, вправе требовать от контрагента возм-я убытков в виде разницы м/у первоначальной дог-рной ценой и ценой совершенной взамен сделки. Так закон конкретизирует общее правило об упущенной выгоде (п. 2 ст. 15 ГК) применительно к дог-ру поставки.

Прекращение ДП. Основания и порядок расторж-я (изменения) дог-ра К-П, предусмотрен­ные § 1 гл.ы 30 ГК, применительно к поставке конкретизируются в ст. 523 ГК. Так, односторонний отказ от исп-я дог-ра поставки (или его изменение) допускается в случаях существенного нарушения его условий одной из сторон. Такими нарушениями для поставщика считаются: а) поставка товаров ненадлежащего качества с недостат­ками, кот.ые нельзя устранить в приемлемый для покуп-ля срок, и б) неоднократная просрочка поставки. Существенные нарушения дог-ра покуп-лем выражаются в: а) неоднократной просрочке оплаты товаров и б) неоднократной невыборке товаров.

9. Дог-р контрактации

Дог-ром контрактации назы­вается дог-р, по кот.ому производитель с/х-ой про­дукции (продавец) обязуется передать произведенную им продукцию заготовителю (контрактанту), а последний обязуется принять и оп­латить ее (ст. 535 ГК).

Дог-р контрактации опосредует отношения по заготовке с/х-ых продуктов и сырья, составляющих основу благосо­стояния любого общества. Специфика с/х-ого производства — сильная зависимость от погодных условий, высокий удельный вес др.их случайных факторов, влияющих на результат (болезни и вредители растений и т.д.),—делает производителя с/х продукции экономически более слабой стороной дог-ра. Поэтому осн-ая направленность нормирования отно­шений по контрактации - повышение уровня правовой защиты производителя-продавца с целью уравнивания его экономических воз­можностей с возможностями покуп-ля.

Так же как и К-П вообще, дог-р контрактации явл. возмездным, консенсуальным и взаимным. Сторонами дог-ра контрактации — продавцом (производителем продукции) и заготовителем (иначе — контрактантом) — обычно выступают предприниматели. Гос-о и граждане, не имеющие статуса предпринимателя, не могут участвовать в дог-ре контрактации. Гос-во представляют специальные лица — гос-енные заказчики. В этой роливыступают органы исполнительной власти РФ.

Предметом дог-ра контрактации м/б любая продукция с/х-ого производства. Цена не явл. существенным условием дог-ра контрактации, так же как и поставки. Ее опред-ие производится по общим пра­вилам, предусмотренным для К-П. Срок дог-ра относится к числу его существенных условий. Дог-р контрактации заключается в письменной форме. Порядок его закл-я, в т.ч. - вопросы разреш-я разногласий при закл-и дог-ра (ст. 507 ГК).

Обяз-ти производителя с/х-ой продукции заключаются в передаче заготовите­лю произведенной продукции. Единственная особенность условия о передаче товара в дог-ре контрактации связана с необход-остью передать его в согласованном ассортименте. Как следует из ст. 537 ГК, ассортимент относится к существенным условиям дог-ра контракта­ции. Обяз-ти заготовителя - принятию товара и его оплате. В отличие от общих норм, применяемых к купле-продаже, заготовитель, как правило, обязан принять с/х-ую про­дукцию у производителя по месту ее нахождения. Кроме того, загото­витель обязан обеспечить ее вывоз за пределы хозяйства производителя (п. 1 ст. 536 ГК). Обяз-ть оплаты приобретаемой с/х продук­ции опред-ется по общим нормам § 3 гл.ы 30 ГК о поставке и § 1 той же гл.ы о купле-продаже.

Ответственность. В отступление от общего правила об ответственности предпринимателей за нарушение обязат-в на началах риска, т.е. независимо от вины, законодатель у=весил повышенный риск нарушения дог-ра производителем (от случайных причин) принципом его ответственности только за вину (ст. 538 ГК). =>, производитель, доказавший отсутствие свой вины в неисп-и или ненадлежащем исп-и дог-ра, освобождается от ответственности.

Заготовитель, напротив, обычно отвечает за нарушение условий дог-ра на общих основаниях для предпринимателей, т. е. его от­ветственность строится на началах риска. И лишь заготовитель — госорган по дог-ру закупки с/х-ой продукции для гос-енных нужд, так же как и производитель, отвечает только за вину.

10. Дог-р продажи недвиж-сти.

Понятие дог-ра продажи недв-ти базируется на общем опред-ии дог-ра К-П, данном в ст.454 ГК, в сочетании со специальными нормами о продаже недв-ти. Его опред-ие: по дог-ру продажи недв-ти продавец обязуется передать в собственность покуп-ля недвижимое имущ-во, а покуп-ль обязуется принять это имущ-во по передаточному акту и уплатить за него опред-ную сторонами денежную сумму.

Дог-р продажи недв-ти явл. консенсуальным, он счи­тается заключенным в момент достижения соглашения м/у сторо­нами в требуемой законом форме. Присущи общие для всех дог-ров К-П черты, а именно возмездность и взаимность. Сторонами дог-ра -продавец и покуп-ль. В качестве продавца выступает, собственник недв-ти, действующий непосред­ственно или через своего представителя. Участниками дог-ра продажи недв-ти на стороне как продавца, так и покуп-ля могут выступать любые sub>jы права.

Предметом - явл. недвижимое имущ-во. Именно предмет дог-ра явл. тем отличительным при­знаком, кот.ый позволил выделить этот вид дог-ра К-П. В соотв-ии с п. 1 ст. 130 ГК к недвижимым вещам отнесены земельные участки, участки недр, обособленные водные objы и все, что прочно связано с землей, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и проч. Цена явл. существенным условием дог-ра К-П недв-ти, при ее отсутствии дог-р считается незаключенным.

Дог-р продажи недв-ти, по общему правилу, совер­шается в письменной форме (ст. 550 ГК) и не требует гос-енной регистрации. Стороны обязаны зарегис3ровать только переход права собственно­сти на имущ-во. При этом указ.ая регистрация не обязательно осуществляется одновременно с передачей недв-ти по акту. Исп-е обяз-ти продавца по передаче недв-ти покуп-лю может происходить как до регистрации перехода права собст­венности, так и после нее.

Применительно к продаже жилых помещений законодатель обязы­вает стороны зарегис3ровать дог-р под страхом его недействитель­ности (ст. 558 ГК). Дог-р считается заключенным с момента такой регистрации. =>, по сделкам с жилыми помещениями обязательна регистрация сделки, а затем или одновременно регистра­ция перехода права собственности (ст. 551 ГК ).

Осн-ая обяз-ть продавца — передача недв-ти покуп-лю. Учитывая устан-ное законодат-вом треб-е регистра­ции перехода права собственности, на каждую из сторон дог-ра возлагается обяз-ть обратиться в гос-енный регис3рую-

щий орган с целью выполнения этого треб-я. Если одна из сторон уклоняется от выполнения указ.ой обяз-ти, то суд вправе по треб-ю др.ой стороны вынести решение о гос-енной реги­страции перехода права собственности. То же происходит и в том случае, если одна из сторон уклоняется от регистрации дог-ра, требующего гос-енной регистрации. Несмотря на то, что дог-р считается заключенным только после его регистрации, суд вправе вынести реше­ние о регистрации, если сделка совершена в надлежащей форме (ст. 165 ГК).

Обяз-ти покуп-ля не требуют подробной хар-ристики, т.к. они являются обычными для любого дог-ра К-П, за исключением обяз-ти принять недвижимое имущ-во по переда­точному акту и зарегис3ровать переход права собственности в соотв-ии со ст. 551 ГК.

11. Дог-р продажи предприятия.

Предприятие - принад­лежащий предпринимателю единый и обособленный имущ-венный ком­плекс, признаваемый недв-тью и используемый для ведения предпринимат.ой деят-ти.

Дог-р продажи предприятия явл. консенсуальным, возмезд-ным, взаимным. Стороны дог-ра прода­жи предприятия — обычно предприниматели: граждане или коммерче­ские организации. При продаже гос-енных или муниципальных предприятий в ходе приватизации продавцами выступают соотв-у­ющие фонды имущ-ва (федеральные или местные.

Предмет дог-ра продажи предприятия явл. его существенным условием. Аналогично ст. 554 ГК законодатель установил повышенные треб-я к опред-ию предмета этого дог-ра: в нем обязательно должен опред-ться состав продаваемого предприятия, кот.ый опред-ется на основе его полной инвентаризации. Не входят в предмет дог-ра и не могут передаваться покуп-лю права, кот.ыми продавец обладает на осно­вании специального разрешения (лицензии). Существенным условием дог-ра продажи предприятя явл. его цена, т. е. стоимость (опред-ется соглаше­нием сторон). Срок дог-ра продажи предприятия законодат-вом специально не нормируется и устанавливается соглашением сторон.

Форма дог-ра продажи предприятия опред-ется аналогично правилам продажи недв-ти. Дог-р должен заключаться в пись­менной форме путем составления одного док-та (п. 1 ст. 560 ГК). Кроме того, к дог-ру обязательно прилагаются: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, закл-е независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов, включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, хар-ра, размера и сроков обязат-в (п. 2 ст. 561 ГК). Несоблюдение этих формальных треб-й влечет недействительность дог-ра.

Обяз-ти продавца - перенесении на покуп-ля права собст­венности и передаче ему товара в опред-ном кол-ве, комплекте, устан-ного качества и свободным от прав третьих лиц.

Осн-ая обяз-ть покуп-ля по дог-ру — оплата подучен­ного предприятия. Порядок и сроки оплаты опред-ются аналогично общим положениям о купле-продаже. Обяз-ть принять товар применительно к продаже предприятой ГК специально не рег-уется. Однако такая обяз-ть существует. - выражается в совершении покуп-лем действий, необход-ых для того, чтобы продавец мог считаться исполнившим свою обяз-ть по передаче предприятия. Соотв-енно покуп-ль не может неосновательно отказываться от подписания передаточного акта (если он соотв-ует условиям дог-ра) или уклоняться от гос-ен­ной регистрации права собственности на предприятие.

12. Дог-р мены

Дог-ром мены называется дог-р, по кот.ому стороны взаимно обязуются передать др. др.у товары в собственность (ст. 567 ГК).

Дог-р - консенсуальным, возмездным и взаим­ным. Сторонами дог-ра - граждане и юр.ие лица. Выступление гос-а в гр.о-правовом дог-ре мены невозможно, поскольку натуральный обмен противоречит осн-ым принципам бюджет. устр-ва страны.

Ограничения на участие в дог-ре мены, существующие для граждан и юр.их лиц, в целом аналогичны ограничениям на их участие в купле-продаже.

Условие о предмете - единственное существенное условие. ГК не раскрывает понятия товара, являющегося пред­метом дог-ра: возможность мены любых не изъятых из оборота вещей, в т.ч. будущих, также допустимость мены вещи на имущ-венные права. sub>jивные гр.ие обяз-ти, а также личные неимущ-венные блага не могут выступать предметом мены (так же как и К-П).

Цена дог-ра мены — это стоимость каждого из встречных предо­ставлений. По общему правилу, обмениваемые товары предполагаются =ценными (п. 1 ст. 568 ГК). Если же стороны признают, что стоимости обмениваемых товаров не равны, передача менее ценного товара должна сопровождаться уплатой разницы в ценах (компенса­ции).

Обяз-ти участников дог-ра ме­ны, составляющие его содержание, 1аковы для обеих сторон. Осн. обяз-тью явл. передача товара в собственность контрагенту. При этом каждая из сторон самостоятельно несет расходы по передаче и принятию соотв-ующего товара (п. 1 ст. 568 ГК).

Все условия о кол-ве, качестве, ассортименте, комплектнбсти и упаковке (таре) обмениваемых товаров рег-уются соотв-ую­щими нормами гл.ы 30 ГК в силу прямого указания п. 2 ст. 567 ГК. Аналогич. опред-ются и последствия нарушения сторонами этих условий.

Обяз-ть передать товар свободным от прав третьих лиц выте­кает из толкования ст. 571 ГК. Ее содержание опред-ется соотв-ующими ст.ями гл.ы 30 ГК (ст. 461—462 ГК).

Обяз-ть стороны дог-ра информировать контрагента о нару­шении последним условий дог-ра мены не предусмотрена гл.ой 31 ГК. Однако такая обяз-ть существует, как и в дог-ре К-П, и рег-уется аналогично правилам ст. 483 ГК.

13. Дог-р дарения.

Дог-ром дарения называется дог-р, по кот.ому одна сторона (даритель) безвозм- передает или обязуется передать опред-ное имущ-во др.ой стороне (одаряемому) либо ос­вобождает или обязуется освободить ее от имущ-венной обяз-ти (ст. 572 ГК).

По действующему ГК дарение может выступать в качестве как реального, так и консенсуального дог-ра. В последнем случае дог-р порождает обязат-во передать опред-ное имущ-во одаряемо­му в момент, не совпадающий с моментом закл-я дог-ра, т.е. в будущем.

Основанием дог-ра дарения явл. не само по себе желание одарить, а намерение передать имущ-во безвозм-. Безвозм-сть как гл.ный квалифицирующий признак дог-ра дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущ-венных обяз-тей. Так, передача дара м/б обусловлена его использ-ем в общеполезных целях, в т.ч. — по какому-либо опред-ному назнач-ю (пожертвование).

Предмет дог-ра дарения, включив в него вещи, имущ-венные права (треб-я) в отношении дарителя или третьих лиц, а также освобождение от имущ-венных обяз-тей перед дарителем или третьим лицом. Дарение прав в отношении третьих лиц происходит в форме их уступки — цессии.

Осн-ыми видами дарения: реальный дог-р (непос­редственное дарение) и консенсуальный дог-р дарения (дарственное обещание). В качестве классификационного критерия здесь выступает момент закл-я дог-ра. Но возможна и др.ая классификация (цель дарения). Так, различаются дарение в собственном смысле слова, т.е. действие, совершаемое в интересах одного одаряемого лица, и пожертвование — дарение, совершаемое в общих интересах неопред-ного круга лиц, преследующее общепо­лезные цели (ст. 582 ГК).

Ферма дог-ра дарения опред-ется его предметом, sub>jным составом и ценой. В соотв-ии с п. Зет. 574 и ст. 131 ГК все дог-ры

дарения недвижимого имущ-ва (и реальные, и консенсуальные) дол­жны заключаться в письменной форме и подлежат обязательной гос-енной регистрации.

14. Стороны в дог-ре дарения. Ограничение дарения. Права и обяз-ти сторон.

Сторонами дог-ра дарения — дарителем и одаряемым — могут быть граждане, юр.ие лица и гос-о.

Серьезное влияние на возможность закл-я дог-ров дарения гражданами оказывает объем их дееспособности. Недееспособный гражданин может заключать дог-ры дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК). При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда); право на получение им подарков через опекуна не ограничено.

Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоя­тельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные — только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК).

В соотв-ии с п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозм-е получение выгоды, т. е. выступать в качестве одаряемых, если соотв-ующие дог-ры не требуют нотариального удостоверения или гос-енной регистрации.

Рад запретов на получение подарков закон связывает с особенно­стями профессионального статуса одаряемых лиц, пытаясь => бороться со злоупотреблениями работников социальной сферы и гос-енного управления (пп. 2 и 3 ст. 575 ГК). В отношении дог-ров дарения с участием юр.их лиц ГК также предусм-ет ряд ограничений. П. 4 ст. 575 ГК прямо запрещает дарение м/у коммерческими организа­циями, за исключением обычных подарков небольшой стоимости. Др.ое ограничение, устан-ное п. 1 ст. 576 ГК, касается даре­ния вещей, принадлежащих юр.ому лицу на праве хозяйствен­ного ведения или оперативного управления. Действительность такого дарения, осуществляемого унитарным предприятием либо казенным предприятием или учреждением, требует согласия собственника вещи.

Гл.ной обяз-тью дарителя явл. передача дара. Если предметом дог-ра явл. вещь, то ее передача одаряемому может осуществляться посредством вручения, символической передачи (напр., вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих док-тов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК). Передача дара в виде имущ-венного права в отношении третьего лица обычно производится путем вручения док-тов, фиксирующих основания возникнове­ния этого права (напр., уступка прав по предъявительской цен­ной бумаге). Единственным основанием возникновения права в отношении самого дарителя явл. дог-р дарения.

Обяз-ти дарителя по консенсуальному дог-ру дарения пере­ходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено дог-ром (п. 2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 582 ГК).

Право отказа от исп-я консенсуального дог-ра дарения — одно из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может воспользоваться этим правом в двух случаях: 1) если после закл-я дог-ра его имущ-венное, семейное положение либо состояние здоровья изменились настолько, что исп-е дог-ра в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни; 2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения^.

Права н обязанности одаряемого. Право на получение дара логически вытекает из самого предмета дог-ра дарения. Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 ГК. Это право м/б осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не обусловлено налич.м каких-либо уважитель­ных причин.

Существование обяз-тей на стороне одаряемого лица — явле­ние довольно редкое для обычного дарения. Но в дог-рах пожертвования обяз-ть одаряемого по использ-ю имущ-ва в общеполезных целях присутствует всегда. В дог-ре пожертвования гражданину эта обяз-ть трансформируется в обяз-ть использ-я дара по конкретному назнач-ю, указ.ому дарителем. Анало­гичная обяз-ть может возлагаться и на одаряемое юр.ое лицо.

15 (19). Дог-р аренды: понятие, виды, условия.

По дог-ру аренды одна сторона (арен­додатель) обязуется предоставить др.ой стороне (арендатору) имущ-во за плату во временное владение и польз-е или во временное польз-е (ст. 606 ГК).

Дог-р аренды явл. консенсуальным, взаимным и возмездным. Цель дог-ра - обеспечить передачу имущ-ва во времен­ное польз-е . В этом заинтересованы обе стороны дог-ра. Арен­датор, как правило, нуждается в имущ-ве временно или не имеет возможности приобрести его в собственность. Арендодатель же пресле­дует цель извлечения прибыли из передачи имущ-ва во временное польз-е др.ому лицу.

Элементы. Стороны дог-ра — арендодатель и арендатор. По общему прави­лу, и в роли арендодателя, и в роли арендатора могут выступать любые sub>jы гр.ого права, как физические, так и юр.ие лица. Арендодатель — это собственник передаваемого в польз-е имущ-ва или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущ-во в аренду (ст. 608 ГК). Арендатор — это лицо, заинтересованное в получении имущ-ва в польз-е. Никаких специальных треб-й к нему закон, по общему правилу, не предъявляет.

Предмет дог-ра—любая телесная непотребляемая вещь, по­скольку она не теряет своих натуральных свойств в процессе использ-я. (земельные участки).

Форма (ст. 609 ГК). Помимо общих треб-й к форме всякого дог-ра, законом для дог-ра аренды устан-ы и специальные треб-я. Дог-р аренды на срок более года, а также если хотя бы одной из сторон дог-ра явл. юрвди-ческое лицо, независимо от срока д/б заключен в простой письменной форме (п. 1 ст. 609 ГК). Дог-р аренды недвижимого имущ-ва подлежит гос-енной регистрации.

Содержание дог-ра аренды образуют права и обяз-ти. Существенным условием - предмет. В отношении него прямо сказано, что при отсут­ствии в дог-ре данных, позволяющих определить имущ-во, кот.ое подлежит передаче в аренду, условие о предмете считается не согласо­ванным сторонами, а соотв-ующий дог-р — незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК).

Цена дог-ра (арендная плата), как и срок, не относится к суще­ственным условиям. Если арендная плата дог-ром не устан-а, применяется обычная арендная плата (п. 3 ст. 424 ГК, п. 1 ст. 614 ГК). Что же касается срока, то дог-р аренды м/б заключен как на опред-ный (п. 1 ст. 610 ГК), так и на неопред-ный срок (п. 2 той же ст.и).

16 (20). Права и обяз. сторон по дог-ру аренды. Последствия неисп-я.

Обяз-ти арендодателя. 1) предоставить арендатору имущ-во в состоянии, соотестствую-щем условиям дог-ра аренды и назнач-ю имущ-ва (п. 1 ст. 611 ГК). Состояние имущ-ва, подлежащего передаче в аренду, должно быть опред-о дог-ром аренды. Имущ-во сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему док-тами (техническим паспортом, серти­фикатом качества и т. п.). Имущ-во должно быть передано в аренду в устан-ный срок. Этот срок д/б указан в дог-ре аренды. Если срок передачи дог-ром устан- не был, имущ-во подлежит передаче в разум. срок.

Обяз-ть обеспечить надлежащ. сост-е имущ-ва дейст­вует на протяжении всего срока аренды, хотя вещь и передается арендатору, как правило, вскоре после закл-я дог-ра.

Арендодатель отвечает за любые недостатки сданного в аренду имущ-ва. Ответственность не наступает лишь за те недостатки, кот.ые: а) оговорены арендодателем уже при закл-и дог-ра аренды (естественно, в той форме, в кот.ую д/б облечен дог-р); б) заранее известны арендатору (кот.ый, к примеру, ранее арен­довал то же имущ-во или знал о недостатках из средств массовой информации); в) должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущ-ва или проверки его исп=сти при закл-и дог-ра или передаче имущ-ва в аренду (явные недостатки).

При обнаружении в имущ-ве недостатков, за кот.ые отвечает арендодатель, арендатор вправе по своему выбору: а) потребовать от арендодателя либо безвозм-го устранения недостатков имущ-ва, либо соразмерного у<ния арендной пла­ты, либо возм-я своих расходов на устранение недостатков имущ-ва; б) непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, пре2рительно уведомив об этом арендодателя. В данном случае уведомление необход-о, чтобы арендодатель узнал о причинах, по кот.ым арендная плата уплачивается ему не в полном размере; в) потребовать досрочного расторж-я дог-ра.

2) предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущ-во (сервитуте, праве залога и т. п.— ч. 2 ст. 613 ГК).

3) производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущ-ва, если иное не предусмотрено законом, иными пра­вовыми актами или дог-ром аренды (п. 1 ст. 616 ГК).

Нарушение обяз-ти по проведению кап. ремонта дает арендатору право: а) произвести капитальный ремонт, предусмотренный дог-ром или вызванный неотложной необход-остью, и взыскать с арендода­теля стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; б) потребовать соотв-ующего у<ния арендной платы; в) потребовать досрочного расторж-я дог-ра и возм-я убытков.

4) возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений, про­изведенных с согласия арендодателя и за счет арендатора, если иное не предусмотрено дог-ром аренды (п. 2 ст. 624 ГК). Под неотдели­мыми понимаются такие улучшения, кот.ые не могут быть отделены от арендованного имущ-ва без причинения ему вреда. Арендатор имеет право на такое возм-е только при наличии одновременно двух условий: а) согласия арендодателя на производство неотделимых улучшений. б) использ-я для производства улучшений собственных средств арендатора.

Обяз-ти арендатора. 1) пользоваться арендованным имущ-вом в соотв-ии с усло­виями дог-ра аренды, а если такие условия в дог-ре не опред-ы, то в соотв-ии с назнач-ем имущ-ва (п. 1 ст. 615 ГК). Если арендатор пользуется имущ-вом не в соотв-ии с усло­виями дог-ра аренды или назнач-ем имущ-ва, арендодатель имеет право потребовать досрочного расторж-я дог-ра и возм-я убытков (п. Зет. 615 ГК).

2) своевременно вносить плату за польз-е имущ-вом (п. 1 ст. 614 ГК). Арендная плата может уплачиваться в форме: а) опред-ных в твердой сумме платежей, вносимых периодиче­ски или единовременно; 6) устан-ной доли полученных в результате использ-я арендованного имущ-ва продукции, плодов или доходов; в) предоставления арендатором опред-ных услуг и др.

3) при прекращении дог-ра аренды вернуть арендодателю имущ-во в том состоянии, в кот.ом он его получил, с учетом нормаль­ного износа или в состоянии, обусловленном дог-ром (ч. 1 ст. 622 ГК).

4) поддерживать арендованное имущ-во в исп=м состоянии (автомобиль необход-о регулярно заправлять топливом), производить за свой счет текущий ремонт (устранение недостатков имущ-ва, не связ-ое с заменой осн-ых (гл.ных) составных частей (деталей, узлов, конструкций)) и нести расходы на содержа­ние имущ-ва (оплачивать стоянку арендо­ванного автомобиля), если иное не устан-о законом или дог-ром аренды (п. 2 ст. 616 ГК).

5) без согласия арендодателя не сдавать арендованное имущ-во в субаренду, не передавать свои права и обяз-ти по дог-ру аренды др.ому лицу (перенаем), не передавать имущ-во в безвозм-е польз-е, а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве взноса в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производстаенный кооператив, если иное не устан-о ГК, др.им законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 615 ГК).

17 (28). Дог-р безвозм-го польз-я

По дог-ру - (дог-ру ссуды) одна сто­рона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозм-е временное польз-е др.ой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном дог-ром (п. 1 ст. 689 ГК).

Дог-р ссуды явл. безвозмездным. Именно это свойство по­зволяет провести четкую границу м/у ним и дог-ром аренды. Дог-р ссуды м/б как консенсуальным, так и реальным — в завис. от того, в каком порядке он заключается. (если вещь будет передана в ссуду после закл-я дог-ра - консенсуальным. Если в момент закл-я - реальный)

Цель дог-ра ссуды — обеспечить предоставление имущ-ва во временное безвозм-е польз-е. Собственником вещи, переданной в безвозм-е польз-е, остается ссудодатель. Однако при опред-ных обстоятельствах он осво­бождается от несения риска случайной гибели или случайного повреж­дения вещи. (вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что ссудополучатель использовал ее не в соотв-ии с дог-ром безвозм-го польз-я и др.). В остальн. случаях риск несет ссудодат. как собственник вещи.

Сто­роны дог-ра — ссудодатель и ссудополучатель. В их роли могут выступать любые sub>jы гр.ого права. Предмет дог-ра - ссуда подчинена правилам ГК о дог-рах аренды. Форма дог-ра - опред-ется по общим правилам о форме сделок (требует письменной формы, за исклю­чением случаев, когда одной из его сторон явл. юр.ое лицо или когда стоимость предмета ссуды в десять раз превышает минималь­ный размер оплаты труда (п 1. ст. 161 ГК).

Существенными условиями дог-ра ссуды являются его предмет и безвозм-сть. При отсутствии в дог-ре данных, позволяющих определить имущ-во, кот.ое подлежит передаче в ссуду, условие о предмете считается не согласованным сторонами, а соотв-ующий дог-р — незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК). Возмездность - аренда. Срок - м/б заключен как на опред-ный (п. 1 ст. 610 ГК), так и на неопред-ный срок (п. 2 ст. 610 ГК).

Ссудодатель обязан: 1) отвечать за недостатки вещи, переданной в безвозм-е польз-е (ст. 693 ГК). Не отвечает за те недостатки, кот.ые: а) оговорены им при закл-и дог-ра ссуды; б) заранее известны ссудополучателю (кот.ый, к примеру, ранее ту же самую вещь арендовал); в) долж. были быть обнаруж. ссудополучат-м во время осмотра вещи или проверки ее исп=сти при закл-и дог-ра или при передаче вещи (п. 3 ст. 693 ГК).

При обнаружении в вещи недостатков, за кот.ые ссудодатель несет ответственность, ссудополучатель вправе потребовать: а) безвозм-го устранения недостатков вещи или возм-я своих расходов на устранение недостатков; б) досрочного расторж-я дог-ра и возм-я понесенного ссудополучателем реального ущерба.

2) предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на передаваемую в безвозм-е польз-е вещь (сервитуте, праве залога и т.п.; ч. 2 ст. 694 ГК).

Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторж-я дог-ра безвозм-го польз-я и возм-я понесенного им реального ущерба (ст. 692 ГК). При этом ссудополучатель, в отличие от арендодателя, не вправе истребовать вещь у ссудодателя на основании ст. 398 ГК. Это правило, ослабляющее позиции ссудополучателя, также связано с безвозм-стью дог-ра ссуды.

Ссудополучатель обязан:

1) пользоваться переданной в безвозм-е польз-е вещью в соотв-ии с условиями дог-ра, а если такие условия в дог-ре не опред-ы, то в соотв-ии с назнач-ем вещи (п. 1 ст. 615 ГК).

2) поддерживать вещь в исп=м состоянии, включая осуществление текущего и капиталь­ного ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено дог-ром ссуды (ст. 695 ГК).

3) без согласия ссудодателя не передавать вещь, полученную в безвозм-е польз-е, третьим лицам по любым основаниям.

4) при прекращении дог-ра безвозм-го польз-я вернуть ссудодателю ту же вещь в том состоянии, в кот.ом он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном дог-ром (п. 1 ст. 689 ГК).

Смена ссудодателя не влечет за собой прекращения дог-ра ссуды. В случае смерти гражданина-ссудодателя права и обяз-ти ссудодателя переходят к на­следнику (п. 2 ст. 700 ГК). Дог-р прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено дог-ром (ст. 701 ГК).

18 (29). Договор подряда: понятие, особенности, виды.

Дог-р, в силу кот.ого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию др.ой стороны (заказчика) опред-ную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК).

В отличие от обязат-в по передаче имущ-ва, обязат-ва подрядного типа рег-уют отношения по оказанию услуг. Подряд отно­сится к таким обязат-вам, в кот.ых должник обязуется не что-либо дать, а что-либо сделать. Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение опред-ного результата, напр., изготовление вещи, а результат работы подрядчик обязан передать заказчику.

Отмеченный признак сближает подряд и К-П. В дог-ре подряда, как и при купле-продаже, должник передает вещь в собственность кредитора, однако дог-р подряда направлен на изготовление вещи, опред-­емой в момент закл-я дог-ра родовыми признаками. Напротив, предмет дог-ра К-П уже на этот момент м/б индивидуально-опред-ным.

Признаки обязат-ва, устанав­ливаемого дог-ром подряда, таковы:

1. Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и треб-й заказчика. 2. Подрядчик обязуется выполнить опред-ную работу, резуль­татом кот.ой явл. создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей вещи. 3. Вещь, созданная по дог-ру подряда, принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком. 4. Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов дости­жения обусловленного дог-ром результата. 5. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т. е. он выполняет работу и может получить вознаграждение только в том случае, если в ходе ее выполнения он достигает оговоренного дог-ром результата. 6. Подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на по­лучение кот.ого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику.

Отмеченные признаки предопред-ют хар-ристику дог-ра подряда как консенсуального, возмездного и взаимного.

Наиболее существенные получили в законода­тельстве относительно самостоятельное выражение. В п. 2 ст. 702 ГК названы такие отдельные виды дог-ра подряда, как бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскатель­ских работ, подрядные работы для гос-енных нужд.

Стороны в дог-ре подряда — заказ­чик и подрядчик. Заказчиком явл. сторона, кот.ая поручает др.ой стороне выполнение опред-ной работы, а подрядчиком — сторона, кот.ая обязуется выполнить работу. И заказчиком и подрядчиком могут выступать как граждане, так и юр.ие лица.

19 (30). Условия дог-ра подряда.

1. Предметом явл. результат выполненной рабо­ты. В зависимости от задания заказчика и вида работ результат может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей (ст. 703 ГК).

2. Форма дог-ра подряда должна соотв-овать общим правилам о форме сделок (ст. 158—161 ГК). Наиболее распространена простая письменная форма.

3. Важность опред-ия срока в дог-ре подряда не вызывает сомне­ний, поскольку заказчик заинтересован в выполнении своего заказа не вообще, а к опред-ному сроку. В дог-ре подряда принято разли­чать момент начала и окончания выполнения работы, а также проме­жуточные сроки, напр., срок примерки в дог-ре подряда на индивидуальный пошив верхней одежды. В соотв-ии с ч. 1 ст. 708 д/б указаны начальный и конечный сроки. Продолжительность срока опред-ется соглашением м/у заказ­чиком и подрядчиком.

4. Ценой в дог-ре подряда явл. денежная сумма, кот.ую за­казчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы. Цена опред-ется соглашением сторон путем указания в дог-ре конкрет­ной суммы либо способа ее опред-ия. Если ни то, ни др.ое дог-ром подряда не предусмотрено, цена опред-ется в соотв-ии с правилом п. 3 ст. 424 ГК. В качестве цены в дог-ре подряда может выступать не только денежная сумма, но и иное предоставление в любой форме (п. 1 ст. 423 ГК). Цена складывается из вознаграждения, уплачи­ваемого подрядчику за выполненную работу, и компенсации издержек подрядчика (стоимость материала и оборудования, а также стоимость услуг, предоставляемых подрядчику третьими лицами).

На выполнение работ м/б составлена твердая или прибли­зительная смета. Если имеются все исходные данные, опред-ы все необход-ые ввды работ, то составляется твердая смета, отступления от кот.ой ни в сторону увеличения, ни в сторону у<ния не допускаются. По общему правилу, смета, предусмотренная дог-ром подряда, явл. твердой. Смета считается приблизительной только при наличии специального указания об этом в дог-ре (п. 4 ст. 709 ГК).

Экономия подрядчика представляет собой снижение фактиче­ских расходов подрядчика по сравнению со сметой. Обяз-ть за­казчика оплатить выполненную работу при этом не подлежит пересмотру. =>, подрядчик вправе требовать уплаты цены в объеме, предусмотренном сметой. Вместе с тем закон допускает возможность пересмотра цены в сторону ее у<ния, если дог-ром предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии м/у сторонами (п. 2 ст. 710 ГК).

20 (31). Права и обяз-ти сторон по дог-ру подряда. Последствия.

Подрядчик обязан за свой риск выполнить опред-ную работу по заданию заказчика из его или своих материалов. Работа д/б выполнена по заданию заказчика, т. е. в соотв-ии с теми треб-ями, кот.ые заказчик определил в дог-ре, техническом задании, прилагаемом к дог-ру, или квитан­ции в дог-ре бытового подряда. Подрядчик обязан выполнить работу доброкачественно, т. е. без недостатков, делающих использ-е изготовленной вещи по назнач-ю непригодным, а также в точном соотв-ии с заданием заказчика.

Наряду с треб-ями, содержащимися в дог-ре, работа должна соотв-овать треб-ям ГОСТов, ТУ или док-тации, а при ее отсутствии - обычно треб-ям (ст. 721 ГК).

Работа должна выполняться из материала подрядчика и его сред­ствами, если иное не устан-о законом или дог-ром (п. 1 ст. 704 ГК). Если же работа выполняется из материала заказчика, то на подряд­чика возлагается обяз-ть экономного, бережного расходования материала заказчика, он несет ответственность за неправильное использ-е материала, а по выполнении всей работы обязан предста­вить отчет в израсходовании материала и возвратить заказчику остаток материала (п. 1 ст. 713 ГК). Как специалист, подрядчик обязан своев­ременно предупредить заказчика о непригодности или недоброкачест­венности предоставленного им материала (п. 1 ст. 716 ГК).

Риск случайной гибели или порчи материалов, пе­реданной для переработки вещи несет предоставившая их сторона (п. 1 ст. 705 ГК). При гибели материала вследствие непреодолимой силы (ни заказчик, ни подрядчик не отвечают) возникающие убытки относятся на счет собственника материала.

Осн-ые обяз-ти заказчика состоят в уплате вознаграждения подрядчику и принятии выполненной работы. Обе обяз-ти тесно связаны, поскольку, по общему правилу, заказчик обязан оплатить выполненную работу по сдаче всей работы подрядчиком.

При принятии выполненной работы заказчик обязан осмотреть ее и при обнаружении явных отступлений от условий дог-ра, ухудшив­ших работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При невыполнении этого правила заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на недостатки работы, кот.ые могли быть устан-ы при обычном способе ее приемки (пп. 2, 3 ст. 720 ГК).

Законодат-вом на подрядчика возлагается до­полнительная обяз-ть по передаче заказчику информации, каса­ющейся эксплуатации или иного использ-я предмета дог-ра подряда (ст. 726 ГК).

При выполнении работы заказчик вправе, не вмешиваясь в хозяй­ственную самостоятельность подрядчика, контролировать выполнение работ, давать указания о способе их выполнения, конкретизировать треб-я к результату выполняемой работы, не изменяя существа задания (ст. 715 ГК).

Ответственность. Нарушение дог-ра может произойти по вине как заказчика, так и подрядчика. Невыполнение заказчиком возложенных на него по дог-ру обяз-тей влечет, как правило, лишь обяз-ть выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме. Нарушение дог-ра подрядчиком может состоять либо в невыполнении порученной ему работы либо в ненадлежащем ее вы­полнении.

Если подрядчик ненадлежащим образом выполнил работу, допу­стив отступления от условий дог-ра, ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, заказчику предоставлено право выбрать 1 из следующих вариантов поведения:

потребовать безвозм-го исправления недостатков в работе в разум. срок;

потребовать соразмерного у<ния устан-ной за работу цены;

потребовать возм-я понесенных заказчиком необход-ых рас­ходов по исправлению своими средствами недостатков работы, при условии, что такое право заказчика предусмотрено дог-ром.

21 (36). Транспортные обязат-ва.

В силу обязат-ва перевозки перевозчик обязуется доставить груз или пассажира в указ.ый пункт назнач-я, а отпра­витель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются уплатить вознаграждение за оказанные транспортные услуги (внести провозную плату).

Обязат-во перевозки можно назвать ядром транспортных обязат-в. При его осуществлении могут также возникать иные обязат-ва, связ-ые с транспортными услугами (организацион­но-перевозочные, экспедиционные, арендные и др.). =>, транспортными называются обязат-ва по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также иные обязат-ва по оказанию транспортных услуг, связ-ых с перевозкой, либо направленные на перемещение грузов иным способом.

ГК опред-ет лишь наиболее принципиальные правила, касающиеся перевозок груза, пассажира и багажа, а также иных транспортых обязат-в (гл. 40 и 41 ГК). Поэтому в соотв-ии с абз. 1 п. 2 ст. 784 ГК общие условия перевозки опред-ются транс­портными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми на их основе правилами. =>, рег-ование осн. часто транспортных отношений должно осуществляться на уровне специаль­ных федеральных законов.

В настоящее время сохраняют силу и те кодифицированные акты транспортного законодательства, кот.ые были приняты ранее послед­ней кодификации гр.ого права. Они применяются в части, не противоречащей гл. 40 ГК, и будут действовать до момента введения в действие новых уставов и кодексов в качестве федеральных законов. К их числу относятся: 1) Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР. - 15 октября 1955 г. (УВВТ); 2) Устав железных дорог Союза ССР, - 6 апреля 1964 г. (УЖД) ; 3) Кодекс торгового мореплавания Союза ССР, - 17 сентября 1968 г. (КТМ); 4) Устав автомобильного транс­порта РСФСР, - 8 января 1969 г. (УАТ); 5) Воздушный кодекс Российской Федерации (ВК), - Гос-енной Думой 19 февраля 1997 г. - с 1 апреля 1997 г.

Из предусмотренных ст. 784 ГК специальных законов ныне дейст­вует Закон РФ "О федеральном железнодорожном транспорте" от 25 августа 1995 г., устанавливающий вопросы управления и деят-ти общероссийских железных дорог. Отношения, связ-ые с перевозкой пассажиров и багажа, рег-уются также Законом РФ "О защ. пр. потр.".

Наиболее важные текущие проблемы транспортных обязат-в воплощаются в актах Президента и Правительства Российской Феде­рации. Кроме кодексов, уставов и иных названных актов для правового рег-ования перевозок большое знач-е имеют правила, издаваемые соотв-ующими транспортными ведомствами (министерством транспорта, министерством путей сообщения, федеральными транс­портными службами). В них закреплены не только правовые нормы, но и технические нормативы деят-ти транспорта.

Единообразие судебной и арбитражной практики по разрешению споров, связ-ых с перевозками, обеспечивается актами толкования, кот.ые содержатся в док-тах Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

С учетом активного вовлечения России в мировое экономическое сообщество все более часто применяются м/ународные транспортные соглашения и конвенции. Они используются при осуществлении м/у­народных перевозок, а также служат образцом для унификации рос­сийского транспортного права.

22 (37). Дог-р перевозки груза.

Дог-р перевозки груза опред-ется как соглашение, в силу кот.ого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назнач-я и выдать его управомоченному на получение груза лицу (полу­чателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза устан-ную плату (ст. 785 ГК).

Из опред-ия вытекает, что дог-р грузовой перевозки — вза­имный и возмездный. Он считается заключенным лишь после передачи груза перевозчику и, =>, относится к числу реальных дог-ров. Только на морском транспорте явл. консенсуаль-ным. Дог-р перевозки груза — строго формальный дог-р. Он всегда заключается в письменной форме, причем часто с соблюдением обя­зательных реквизитов, кот.ые устан-ы законодат-вом.

Дог-р заключают транспортная организация и грузоотправитель (грузовладелец). Для закл-я дог-ра применяется система единого док-та предусмотренная п. 2 ст. 785 ГК. В зависимости от вида док-та, служащего оформлению перевозки, выделяются: а) система накладной, применяемой практич-и на всех видах транспорта; б) система коносамента и в) система чартера, применяемые обычно на морском транспорте.

Дог-ры грузовой перевозки подразделяются по видам транспорта на дог-ры железнодорожной, автомобильной, внутренней водной, морской и воздушной перевозки. По территориальному признаку они делятся на вну3гос-енные и м/ународные. В зависимости от числа транспортных организаций, участвующих в транспортировке груза, выделяются дог-ры перевозки в местном, прямом и прямом смешанном сообщении.

sub>jами сбязат-ва являются прежде всего перевозчик и грузоотправитель. Отправи­телями грузов могут быть любые sub>jы гр.ого права. Напротив, перевозчиком м/б лишь коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, наделенные правом осущест­влять грузовые перевозки по закону или на основании лицензии.

Предмет - услуги по доставке вверенных пе­ревозчику материальных ценностей (грузов) в пункт назнач-я. Эти услуги включают в себя не только транспортировку грузов, но и хранение, выдачу груза получателю, нередко погрузку и выгрузку.

Срок - это промежуток времени, в те­чение кот.ого груз д/б доставлен в пункт назнач-я. В соотв-ии со ст. 792 ГК перевозчик обязан доставить груз в пункт назнач-я в сроки, опред-ные транспортным законодат-вом, а при отсутствии таких сроков — в разум. срок.

Содержание - права и обяз-ти сторон. Погрузка и выгрузка груза осуществляются транспортной организацией или отправителем (получателем) в порядке, предусмот­ренном дог-ром, с соблюдением правил транспортного законода­тельства (п. 2 ст. 791 ГК). Доставка груза — осн-ая обяз-ть перевозчика. Ее исполнение требует не только соблюдения срока доставки, но и обеспечения сохранности перевозимого груза. Совершение операций по выдаче и приемке грузов завершает исп-е дог-ра перевозки. Прибывший в адрес получателя груз д/б принят получателем, а в соотв-ующих случаях еще и вывезен со станции (порта, пристани).

23 (38). Дог-р перевозки пассажира.

Возникающие при этом отношения оформляются дог-ром, в силу кот.ого одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти пассажира в обусловленный пункт назнач-я, а др.ая сторона (пассажир) обязуется уплатить за проезд устан-ную плату (ст. 786 ГК).

Взаимный, возмездный и консенсу-альный. Кроме того, дог-р перевозки пассажиров транспортом общего польз-я явл. публичным. Перевозка пассажиров рег-уется в общей форме ГК, транспортными уставами и кодексами, а также действующими на всех видах транспорта общего польз-я Правилами перевозки пас­сажиров. Поскольку стороной этого дог-ра выступает гражданин-потребитель (пассажир), на этот вид перевозок распространяются Закон О защ. пр. потр. и др.ие правовые акты.

Дог-р оформляется выдачей пассажиру проездного билета, в котором указываются все существенные условия дог-ра. Форма билета устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами. На всех видах транспорта (за исключением воздушного и железнодорож­ного в поездах дальнего следования) проездные билеты являются предъявительскими док-тами: транспортная организация обязана исполнить дог-р перевозки в отношении любого пассажира, предъ­явившего билет или его аналог при посадке.

Дог-ры перевозки пассажиров могут быть разовые (для однократ­ного проезда) и длительные. Последние применяются при перевозках городским и пригородным транспортом и заключаются путем приоб­ретения абонементного билета.

Провозная плата, будучи ценой дог-ра, на транспорте общего польз-я опред-ется тарифами, а в остальных случаях — согла­шением сторон (ст. 790 ГК).

Осн-ая обяз-ть пассажира—уплата провозных платежей. Приобретение билета и означает исп-е данной обяз-ти, если пассажиру не предоставлено право бсспла-того проезда. Пассажир обязан хранить билет до окончания поездки и предъявить его в пути следования по первому треб-ю должностных лиц, уполномоч. на проверку проездных док-тов.

Прежде всего, пассажир имеет право занять место в соотв-ии с билетом. В случае непредоставления пассажиру места согласно билету перевозчик обязан предоставить ему место хотя бы и более высокой категории без взимания доплаты. При согласии пассажира занять место <й стоимости ему возвращается разница. Если пассажир отказы­вается от предложенной ему замены, перевозчик возвращает стоимость проезда. Кроме того, пассажир вправе провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до 5 лет (на воздушном транспорте — до 2 лет, а в городском транспорте—до 7 лет), если он не занимает отдельного места. Пассажир вправе сделать одну остановку в пути, предупредив о том перевозчика, с продлением срока годности билета на устан-ное время, а в случае болезни — на время болезни (при наличии справки из лечебного учреждения). Далее, пассажир имеет право: а) изменить 1 раз в течение поездки маршрут, не изменяя станции (порта) назнач-я; б) занялть в пути следования свободное место в вагоне (каюте) более высокой категории с доплатой разницы стоимости проезда; в) выехать (вылетелть) поездом (судном, самолетом), отходящим ранее того, на кот.ый взят билет, сделав на нем необход-ую отметку в кассе станции (вокзала). Наконец, пассажир вправе отказаться от дог-ра до начала перевозки или в пути следования. Отказ м/б вынужденным (болезнь, задержка рейса и т.д.) и добровольным. При вынужденном отказе пассажиру возвращаются деньги по неиспользованному полностью или частично билету.

Перевозчик обязан доставить пассажира в пункт назнач-я в сроки, опред-ные транспортным законодат-вом. Эти сроки фиксируются в утвержденных перевозчиком расписаниях движения транспортных средств (полетов). Перевозчик несет ответственность за задержку отправления пассажира, а также за опоздание прибытия транспортного средства, перевозящего пассажира, в пункт назнач-я (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях).

24 (39). Договор перевозки багажа.

Багажом являются веши и иные материальные ценности, кот.ые отправляются пассажиром для личных бытовых целей за отдельную плату на основе проездного док-та (билета) пассажира и перевозятся вмести с ним в багажном вагоне (ст. 2 Закона о федеральном железнодорожном транспорте). По дог-ру перевозки багажа перевозчик обязуется доста­вить вверенный ему пассажиром багаж в указ.ый пункт назнач-я и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить за провоз багажа устан-ную плату (ст. 786 ГК). Дог-р перевозки багажа взаимный, возмездный, но в отличие от дог-ра перевозки пассажира всегда реальный, т.к. считается заключенным в момент сдачи багажа к перевозке. Как и дог-р перевозки пассажира, дог-р перевозки багажа транспортом общего польз-я явл. публичным, а к отношениям, связ-ым с такой перевозкой, применяется законодат-во О защ. пр. потр..

Обяз-ть перевозки багажа для транспортной организации вы­текает из дог-ра перевозки пассажира, но оформляется она допол­нительным соглашением к нему. Поэтому багаж принимается к перевозке только при предъявлении проездного билета.

Перевозка багажа оформляется вьщачей пассажиру багажной кви­танции (п. 2 ст. 786 ГК), по кот.ой впоследствии выдается багаж, а на проездном билете ставится оплетка (штемпель и т.п.).

Плата за перевозку багажа взыскивается в момент принятия его к перевозке по устан-ным тарифам или по соглашению сторон.

Багаж перевозится, как правило, в том же поезде (на том же судне, самолете), в кот.ом следует пассажир. При невозможности такой отправки багаж д/б отправлен ближайшим поездом (рейсом) соотв-ующего назнач-я.

Прибывший в пункт назнач-я багаж хранится бесплатно в тече­ние суток, считая с 00 часов суток, следующих за днем прибытия. За последующее время хранения взимается плата по тарифу. Багаж, не востребованный в течение 30 дней, подлежит реализации.