Наследование по закону (работа 2)

Министерство образования Российской Федерации

ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гражданского права

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

на тему: Наследование по закону

ВЫПОЛНИЛА:

Студентка 4 курса,

43 группы ХГАЭП, ОСП,

Утенкова Е.А.

680023, г. Хабаровск,

Краснореченская, 187-221

ПРОВЕРИЛ:

ХАБАРОВСК

2005

Содержание

Введение

1. Общие положения о наследовании

1.1. Наследование, наследство и наследственное правоотношение.

1.2. Открытие наследства

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

1.4. Принятие наследства

2. Наследование по закону

Заключение

Список используемой литературы и нормативного материала

Введение

Наследственные отношения возникли ещё в глубокой древности. Тогда же появилась необходимость их урегулирования определённым образом в связи со значимостью определения судьбы имущества (особенно если ценность его велика) после смерти лица как отдельно для родственников умершего, так и для всего общества. Одним из важнейших был данный институт и в римском частном праве. Следует отметить, что хотя идея наследования возникла в римском частном праве довольно давно (ещё до Законов XII таблиц), однако, формирование этого института до систематизации Юстиниана завершено не было. Более того, потребовалось ещё около двадцати лет после первой редакции кодекса Юстиниана, чтобы наследственное право приобрело завершённый вид.

В настоящее время нормы о наследовании имеются во всех странах мира. Наработки древнеримских юристов в данной сфере получили отражение во многих западных государствах. Был перенят ряд положений и в России (ещё в дореволюционное время). Гражданский кодекс РСФСР содержал отдельный раздел наследственного права, однако, нормы о наследовании не были многочисленны. Это связано с ограниченным кругом объектов, которые могли находиться в собственности граждан и, соответственно, наследоваться. Кроме того, социалистические правовые принципы не соответствовали в полной мере тем основам, которые были разработаны античными юристами в сфере наследования.

В настоящий момент современное российское законодательство о наследовании, основу которого составляет часть третья Гражданского кодекса РФ от 1 ноября 2001 года, базируется на принципах, установленных в большинстве стран. Следуя из общепризнанных прав и свобод человека, государство обеспечивает реализацию интересов граждан в такой важной для них области. В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности каждого гражданина охраняется законом. Это важная правовая гарантия сохранения имущества лица в неприкосновенности. Она влечёт установленное в ст.35 Конституции РФ положение о гарантировании со стороны государства права наследования. Право наследования имеет каждый человек независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, любой гражданин может быть уверен, что его имущество после его смерти достанется его преемникам согласно установленному законом порядку и в соответствии с его волей.

В своей работе я рассмотрю данные положения более подробно, предварительно изучив главные правила о наследовании, и остановлюсь на раскрытии вопроса о наследовании по закону.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Наследование и наследство

Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

В состав наследственного имущества включаются принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

В наследственную массу могут включаться разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и тому подобное. Как имущественное право можно рассматривать и право на принятие наследства, следовательно, если завещано всё имущество, то и право на принятие наследства входит в состав этого имущества.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается федеральными законами. Не включаются в состав наследственного имущества также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследственное правоотношение - это урегулированное гражданским правом общественное отношение между наследниками по поводу наследственного имущества1. Таким образом, наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как самого лица как субъекта права уже нет. При этом он является субъектом наследственного правопреемства.

В своём развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.

Первый этап возникает с момента открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении своего права, а с другой – обязанность соответствующих органов и лиц оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы - справку о месте жительства наследодателя, нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятии наследства, и так далее. Таким образом, наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения. Само право наследника на принятие наследства по своей юридической природе относится к числу прав, содержание которых сводится к образованию другого права (прав на — правообразование).

Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, то есть когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его, то есть тем или иным способом отказывается от него.

_________________________________________________________

1 Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С. 217.

Если наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества (например, путём раздела его между наследниками), не произойдёт оформление наследственных прав и так далее. В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследственного имущества, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения, автором которого являлся наследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было). В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает на место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. На данном этапе развития наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительный характер, является имущественным или неимущественным.

Если же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства, то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечёт целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и так далее.

1.2. Открытие наследства

Наследство открывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает определение:

1) круга наследников, призываемых к наследству;

2) состав наследственного имущества;

3) начала исчисления сроков на принятие наследства наследниками или отказа от него;

4) начала предъявления сроков на предъявление претензий кредиторами;

5) момента возникновения права наследников на наследственное имущество;

6) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

7) законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом)2.

Согласно п.1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда. По действующему законодательству (ст.45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтверждён извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или без вести отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому согласно п.2 ст. 1114 ГК РФ в случае одновременной смерти лиц, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга, и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: брат мужа и мать жены. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа - его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены - её матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).

Однако в случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны РФ (в случае гибели _________________________________________________

2 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 14.

наследодателя в связи с военными действиями). Следует отметить, что решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору). В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года3.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признаётся последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения наследственного имущества на её территории. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

___________________________________________

3 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным отношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства или отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельства о праве на наследство4.

В том случае, если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране.

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о регистрации умершего.

Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Когда невозможно установить место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя в другой населённый пункт, а также справку адресного стола этого населённого пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населённом пункте, и решает вопрос о возможности - выдачи свидетельства о праве на наследство по месту нахождения наследственного имущества. С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (гл.28 ГПК РФ). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.

4 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Круг наследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону - закон. Следует отметить, прежде всего, что если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические лица, так и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Если, например, гражданин оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству – правопреемнику Союза ССР (например, к Российской Федерации). Что же касается граждан, то при наследовании как по завещанию, так и по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Кроме того, к наследованию как по завещанию, так и по закону могут призываться зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В отличие от ранее действовавшего законодательства (ср. абз. 3 ст.530 и абз.2 ст.532 ГК 1964 года), граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после — открытия наследства, могут призываться к наследованию не только по завещанию, но и по закону, хотя бы они и не были детьми наследодателя.

Таким образом, закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, то есть ещё не родившийся. Охрана интересов такого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163 и ст. 1166 ГК РФ. Означает ли это, что неродившийся ребёнок признаётся субъектом права? Нет, конечно, поскольку его интересы могут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мёртвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию5.

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться и к наследованию по закону в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. В данном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемого выморочного имущества.

В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу, может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямо или косвенно. Он может либо __________________________________________________

5 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ./И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.; Проспект, 2002. С.21.

прямо лишить наследства одного из наследников, нескольких из них или их всех, либо распределить наследство таким образом, что на долю кого-то из них ничего не достанется либо завещать все имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону, при наличии таковых, либо каким-то иным способом ограничить их в наследственных правах, а то и вовсе лишить их этих прав. Однако эти правила не всегда достаточны для того, чтобы предотвратить переход наследства к тем наследникам, которые с точки зрения основ правопорядка и нравственности этого не заслуживают. К тому же переход наследства к таким наследникам во многих случаях находился бы в явном несоответствии с подлинной волей самого наследодателя, если бы он мог ее выразить.

Правила, закреплённые в ст. 1117 ГК РФ, как раз и призваны к тому, чтобы предотвратить переход наследства к наследникам, которых закон именует недостойными.

В числе недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования по требованию заинтересованного лица.

Граждане, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены в абз.1 п.1 ст. 1117 ГК РФ. К ним относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Согласно абз.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Лишение родительских прав, как и восстановление в них, происходит по суду (см. абз.1 п.1 ст.70 и п.1 ст.72 СК РФ). Родители не наследуют после таких детей только по закону. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, могут в соответствии с абз.1 п.1 ст.1119 ГК РФ на общих основаниях завещать им наследственное имущество.

До сих пор речь шла о наследниках, не имеющих в силу закона, т.е. в силу п.1 ст. 1117 ГК РФ, права наследовать при наличии предусмотренных в законе юридических фактов, о которых в п.1 ст. 1117 ГК РФ как раз и идет речь. В п. 2 ст. 1117 ГК РФ говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно о гражданах, которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. По требованию заинтересованного лица они отстраняются судом от наследования. В частности, таким лицом может быть другой наследник, который не желает, чтобы в результате призвания к наследованию недостойного наследника доля указанного лица в наследстве уменьшилась либо он вовсе ничего бы не получил. Требование об отстранении недостойного наследника от наследования по закону может быть предъявлено только после открытия наследства.

Что касается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам по основаниям, предусмотренным абз. 2 п.1 и п.2 ст. 1117 ГК РФ, то из их числа, во всяком случае, должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всех случаях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, к недостойным наследникам отнесены быть не могут.

Абзац 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ содержит правило, смягчающее положение граждан, которые как недостойные наследники не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. Суть его сводится к тому, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, могут его унаследовать. Это правило рассчитано на ситуацию, при которой наследодатель, хотя он и знал об умышленном противоправном поведении своих наследников, но простил их и завещал им наследственное имущество. Такие наследники могут быть призваны к наследованию только по завещанию, но не по закону. Поэтому если часть имущества осталась незавещанной, то указанные наследники к наследованию этой части имущества как наследники по закону не призываются.

Если лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования как недостойный наследник, неосновательно получило из состава наследства какое-либо имущество, оно обязано все это имущество возвратить по правилам гл.60 ГК РФ "Обязательства вследствие неосновательного обогащения".

Правила о недостойных наследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При наличии условий, предусмотренных в ст. 1117 ГК РФ, они также не имеют права наследовать либо могут быть отстранены от наследования по требованию заинтересованного лица.

Правила ст. 1117 ГК РФ применяются и к завещательному отказу. Иными словами, отказополучатель также может быть лишен права на завещательный отказ как недостойный. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание ему услуги, отказополучатель обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы или оказанной услуги. Иск о возмещении стоимости работы или услуги следует квалифицировать как иск о возмещении наследнику стоимости неосновательно сбереженного отказополучателем за счет наследства имущества (п.1 ст. 1102 ГК РФ).

1.4. Принятие наследства

В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства или правом наследования. Следует иметь в виду, что данное право предоставляет наследникам, призванным к наследованию, альтернативную возможность принять наследство или отказаться от него.

В силу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.

Из принципа универсальности наследственного правопреемства вытекает, что актом принятия наследства охватывается все наследство, причитающееся наследнику, который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Наследник может и не подозревать о наличии причитающегося ему наследственного имущества (например, в виде вклада в иностранном банке или акций какой-либо компании). Но если он принял хотя бы часть наследства, то акт принятия наследства распространяется и на это имущество (поэтому закон запрещает и отказ от части имущества). Кроме того, не допускается принятие наследства или отказ от него под условием или оговорками.

В тех случаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов (например, в порядке наследственной трансмиссии или призвания к наследованию подназначенного наследника)6.

В ГК РФ установлены два способа принятия наследства:

•формальный - путём Подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство; •фактический - путём совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Следует помнить о том, что в обоих случаях наследник считается собственником наследуемого им имущества с момента открытия наследства независимо от времени его принятия. Единственное условие принятия - соблюдение срока, который равен шести месяцам со дня смерти наследодателя (абз.1 п.1 ст. 1154 ГК РФ). Если по уважительным причинам наследник пропустил этот срок, суд может восстановить его при обращении наследника с соответствующим иском в течение шести месяцев с момента, когда указанные причины отпали. Кроме того, вместо обращения в суд наследник, пропустивший срок, может получить письменное согласие всех остальных наследников, принявших наследство (последним следует при этом помнить, что раздел наследства будет произведён по-новому).

_____________________________________________________________

6 Макаров С.Ю. Реформа наследственного права в России. //Жилищное право. 2002. №4. С.71.

2. Наследование по закону

В части третьей ГК РФ наследование по закону и наследование по завещанию поменялись местами. В соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования на первое место поставлено наследование по завещанию, а на второе - наследование по закону. Своё внешнее выражение это нашло в том, что гл.62 "Наследование по завещанию" предшествует гл.63 "Наследование по закону". В ГК РСФСР 1964 года, хотя разд. VII "Наследственное право" и не был разбит на главы, нормы о наследовании по закону обычно опережали нормы о наследовании по завещанию. Впрочем, должной последовательности в этом вопросе не было. Важно подчеркнуть, что как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону наследование имеет место лишь при наличии всего набора необходимые для этого юридических фактов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, ни наследования по закону не может быть. Не случайно речь идет не о наследовании из закона, а о наследовании по закону, то есть в соответствии с ним. Разумеется, в соответствии с законом происходит и наследование по завещании. Поэтому если ограничиться чисто терминологической стороной дела, то различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону носит в известно и — мере условный характер7. Совсем иначе выглядит это различие, если оценивать его по существу. С этих позиций различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоит главным образом в том, что наследование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследование по закону, поскольку воля завещателя не выражена либо ей не придается юридического значения, - лишь в соответствии с волей самого закона. При этом, устанавливая те или иные правила, касающиеся наследования и призванные восполнить отсутствие воли наследодателя, законодатель обычно исходит из вполне разумного предположения, что если бы наследодатель сам выразил свою волю, он выразил бы её точно так же, как и закон. 8

Для наследования по закону необходимо, чтобы:

- произошло открытие наследства;

- лицо, призываемое к наследству, входило в круг наследников по закону.

Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию, новый ГК РФ довел число этих очередей до восьми.

Согласно п.1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В отличие от абз.2 ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года в этом перечне прямо не указаны усыновлённые и усыновители наследодателя, а также ребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Объясняется это тем, что в абз.1 п.1 ст. 1116 ГК в числе лиц, которые могут призываться к наследованию, названы дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Совершенно очевидно, что к ним относится и ребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Что же касается усыновлённых и усыновителей наследодателя, то в ст. 1147 ГК РФ прямо сказано, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновители и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Из этого следует, что наследственные — права усыновлённых и усыновителей наследодателя при наследовании по закону приравниваются к наследственным правам его детей и родителей, а потому специальное указание на усыновлённых и усыновителей наследодателя в перечне п.1 ст. 1142 ГК РФ законодатель счёл излишним.

________________________________________________________________________________________

7,8 Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С.234.

Но усыновление, естественно, влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих прав в отношении кровных родителей.

Необходимо отметить, что усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 года 9. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

- не известны или признаны судом безвестно отсутствующими;

- признаны судом недееспособными;

- лишены судом родительских прав.

Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение трёхсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). Наследственные права усыновлённых и усыновителей, как мной уже отмечалось, приравниваются к наследственным правам детей и родителей.

При наследовании по праву представления к наследованию по закону призываются прямые нисходящие потомки наследника, который был бы призван к наследованию, если бы был жив ко времени открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления ограничивается наследниками по третью очередь включительно.

В силу п.2 ст. 1142 ГК РФ внуки наследодателя и их потомки (правнуки, праправнуки) наследуют по праву представления. Потомки

______________________________________________

9 И.Н. Гвоздева «Вопросы наследования»/ Бюллетень нотариальной практики №4 2004г.

усыновленного, который умер раньше, чем усыновитель, после смерти усыновителя призываются к наследованию по праву представления на тех же основаниях, что и внуки наследодателя, и их потомки.

Не наследуют по праву представления:

- потомки наследника, лишенного наследодателем наследства;

- потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.

Согласно п.1 ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. В абз.З ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года к наследникам по закону второй очереди были отнесены братья и сестры без прямого указания на то, что таковыми могут быть как полнородные братья и сестры наследодателя (у которых общими являются как отец, так и мать), так и неполнородные, то есть единокровные или единоутробные братья и сестры, у которых общим является лишь один из родителей - либо отец, либо мать. Сделанная в п.1 ст. 1143 ГК РФ конкретизация важна не столько сама по себе, сколько потому, что она исключает отнесение к наследникам по закону второй очереди сводных братьев и сестёр, у которых разными являются как отец, так и мать, а также братьев и сестёр более отдаленной степени родства, например двоюродных братьев и сестёр.

В связи с наличием в п.1 ст. 1146 ГК РФ прямой ссылки на п.2 ст. 1143 ГК РФ племянники и племянницы наследуют по праву представления в соответствии с общими правилами о наследовании по праву представления, закрепленными в ст.1146ГКРФ.

К наследникам по закону третьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателя призываются к наследованию по праву представления независимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестёр родителей наследодателя.

В п.1 ст. 1145 ГК РФ законодатель, опираясь на общее положение абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ, согласно которому наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, устанавливает, что родственники наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. Соответственно этому родственники наследодателя третьей степени родства призываются к наследованию в четвёртой очереди, четвёртой степени родства - в пятой очереди, в пятой степени родства - в шестой очереди.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, прадедушки и прабабушки являются родственниками третьей степени родства и, соответственно, отнесены к наследникам четвёртой очереди.

В зависимости от степени родства определены и наследники пятой и шестой очереди. К наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); к наследникам шестой очереди - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти).

Если нет наследников предшествующих очередей, то есть с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет.

Ст. 1148 ГК РФ предусматривает ещё одну категорию наследников - нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Согласно данной статье они разделены на две группы и отнесены к наследникам восьмой очереди.

К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих (по седьмую включительно) очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Следует отметить, что в числе нетрудоспособных иждивенцев в п.1 ст. 1148 ГК РФ не названы наследники по закону первой очереди. Объясняется это тем, что в этом случае наследники по закону призываются к наследованию не как нетрудоспособные иждивенцы, для чего требуется наличие целого ряда условий, а именно как наследники по закону первой очереди.

Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих (по седьмую включительно) очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Находившимися на иждивении наследодателя (как в том, так ив другом случае) следует считать нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. К нетрудоспособным относятся мужчины, достигшие 60 лет, женщины, достигшие 55 лет; инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия по старости или инвалидности, лица, не достигшие 16 лет (учащиеся - 18 лет)10.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя закрепляется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили название необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновлённые), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. Круг этих лиц следует определять исходя из тех же критериев, какие были использованы при установлении лиц, относящихся по закону к наследникам первой очереди, а также лиц, призываемых к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплён в п.1 ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеют наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни наследники, которые наследуют по праву представления. С другой стороны, право на обязательную долю, в принципе, не зависит от согласия других наследников на то, чтобы необходимый наследник ее получил.

Размер обязательной доли составляет не менее половины имущества, которое причиталось бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону (то есть при отсутствии завещания, предусматривающего иной раздел наследства).

При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику, важно знать стоимость подлежащего учёту наследственного имущества, а также круг наследников по закону, между которыми при отсутствии завещания указанное имущество следовало бы разделить.

Верховный Суд РФ при определении размера обязательной доли предложил принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя, которые наследуют долю их родителей), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и незавещанной части) 11.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если же незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю недостаточно, удовлетворение этого права происходит из той части имущества, которая завещана. Таким образом, при столкновении прав необходимого наследника с правами других наследников по закону или с правами наследников по завещанию того же наследодателя приоритетное значение придается удовлетворению прав необходимого наследника.

Если, однако, осуществление права на обязательную долю повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым

____________________________________________

10 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999. С. 136.

необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Для определения всей наследственной массы наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60000 руб. и сыну - паенакопление в ЖСК в сумме 80000 руб. Единственный наследник по закону сын наследодателя, будучи инвалидом 3 _ группы, обратился в нотариальную контору с просьбой выделить ему обязательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40000 рублей. В данном примере сыну положена обязательная доля в сумме 90000 рублей, т.е. половина от 180000 рублей. Между тем по завещанию ему причитается паенакопление 80000 рублей, а также к нему перешло имущество на сумму 40000 рублей, находящееся в квартире, в которой он проживал совместно с наследодателем. Таким образом, ему обеспечена обязательная доля, и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя 12.

________________________________________________

11 пп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91г. №2 (ред. от 25.10.9^.) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».

12 И.Н. Гвоздева «Вопросы наследования»/ Бюллетень нотариальной практики № 4 2004г.

Гражданский кодекс РФ закрепляет положения, касающиеся прав пережившего супруга на имущество, нажитое во время брака. Ст. 115 0 ГК РФ определяет судьбу общей совместной собственности супругов в случае смерти одного из них. Поэтому её действие не распространяется на имущество супругов, в отношении которого установлен режим долевой или раздельной собственности. Что же касается лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, а также лиц, брак которых признан недействительным, то, поскольку они не являлись супругами, совместная собственность у них возникнуть не может, а потому их имущественные отношения в области наследования под действие ст. 1150 ГК РФ также не подпадают.

Переживший супруг наследодателя может быть призван к наследованию как по завещанию, так и по закону. В силу принципа свободы завещания переживший супруг может быть наследником по завещанию (п.1 ст.1119 ГК РФ), а в п.1 ст. 1142 ГК РФ он назван в числе наследников по закону первой очереди. В то же время, применяя эти положения, необходимо учитывать, во-первых, то, что по наследству после смерти наследодателя может перейти только то имущество, которое принадлежало ему на день открытия наследства, и, во-вторых, то, что призвание - пережившего супруга после смерти другого супруга к наследованию независимо от того, призван ли он к наследованию по завещанию или по закону, никак не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являвшегося до смерти наследодателя их общей совместной собственностью. Эта часть имущества не входит в состав наследства, открывшегося после смерти одного из супругов, она не переходит к пережившему супругу как к наследнику и принадлежит ему как до, так и после открытия наследства в виде доли в праве общей совместной собственности.

Особым субъектом, призываемым к наследованию по закону в соответствии с п. 2 ст. 1116 и ст. 1151 ГК РФ, является Российская Федерация. Россия согласно ст. 1151 ГК РФ получает в собственность в порядке наследования так называемое выморочное имущество. В п.1 данной статьи определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным: если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, в том числе когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования, либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Применяя эти правила, надлежит учитывать, что если все наследники отказались от наследства, то от наследства должен отказаться и тот наследник, в пользу которого произошел отказ от наследства. В противном случае имущество не может считаться выморочным. Споры о том, является ли имущество выморочным, в том числе споры о том, является ли оно выморочным полностью или в части, подлежат разрешению судом.

В собственность Российской Федерации в порядке наследования может перейти не только выморочное имущество, но и имущество, которое ей будет завещано. Возможны случаи, когда часть наследственного имущества перейдет к Российской Федерации по завещанию, а другая часть - по закону как выморочное имущество. Порядок наследования и учёта выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований определяется законом (на настоящий момент - подзаконным актом - постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 года№683) 13.

_____________________________________________

13 Качур Н., Баукина Е., Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция. 2002. №10.

Заключение

Таким образом, анализируя вышеизложенное, в заключении можно сделать ряд выводов.

Современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Детальное регулирование общественных отношений в данной области с одной стороны восполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другой стороны - возникают коллизии между различными законами, а также возникают проблемы реализации правовых норм на практике. Кроме того, некоторые вопросы, касающиеся отдельных положений наследственного права, остались неосвещёнными.

Наиболее ясными и полными представляются общие правила о наследовании. Их подробная регламентация объясняется необходимостью чёткого установления содержания основных понятий (наследование, наследство), определения правового статуса субъектов наследственного правопреемства (наследодателя и наследников), а также норм, подлежащих применению в самом начале развития наследственного правоотношения. Таким образом, общие положения регулируют порядок и условия возникновения универсального наследственного правопреемства и становления отношений между наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормы имеют тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности и дееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их прав в наследственной сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве. Это наиболее полно разработанный раздел наследственного права.

Большая часть наследственных норм касается вопросов приобретения наследства. Пожалуй, это самые важные положения для наследников, ведь они практического характера. Поэтому здесь возникает наибольшее число проблем при реализации данных норм на практике при решении наследниками целого спектра вопросов, касающихся порядка и способов принятия наследства, срока такого принятия, порядка и последствий отказа от наследства, оформления наследства, раздела и распределения наследственного имущества, охраны и управления наследством. Учитывая значимость данных вопросов для законодателя очень важно соблюсти интересы и наследников, и иных заинтересованных в деле наследования лиц (отказополучателей, кредиторов наследодателя).

Особо важно для наследников знать нормы об оформлении наследства. ГК РФ не содержит подробных положений в данной сфере, останавливаясь на получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство, соглашении наследников о разделе наследства, необходимости государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимое имущество. В связи с этим наследникам необходимо знакомиться и хорошо разбираться в законодательстве о нотариате, совершении сделок и договоров, порядке и правилах государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимость. Кроме того, наследникам в ряде случаев необходимо получение решения суда (например, для установления факта принятия наследства).

Наследование, как предусматривает закон, может осуществляться по закону или по завещанию. Как указывалось выше, данная формулировка означает определение в соответствии с законом или завещанием круга наследников и их наследственных долей, которые могут быть совершенно различны либо совпадать полностью или в части. Закон определяет общий порядок совершения завещания (письменная форма, нотариальное удостоверение), а также другие условия его составления в зависимости от конкретного случая (чрезвычайные обстоятельства, отсутствие в местности нотариуса, желание гражданина сохранить тайну завещания от всех лиц). Таким образом, учитываются максимально все возможные ситуации, при которых гражданин желает изъявить свою последнюю волю.

Что касается наследования по закону, то здесь был перенят ряд положений прежнего советского, международного и зарубежного права, направленные на оптимально возможное обеспечение интересов всех наследников. Во-первых, было увеличено число очередей наследников (а также лиц, наследующих по праву представления), что позволяет с большей вероятностью передать наследственное имущество кому-нибудь из родственников умершего и предотвратить его выморочность. Во-вторых, признаются равными в правах наследования родные дети наследодателя и усыновлённые (положение усыновителей также приравнено к положению родителей). Остались по-прежнему обеспечены интересы нетрудоспособные иждивенцы: они наследуют наравне с очередью наследников, призванных к наследованию либо в качестве наследников самостоятельной очереди. Сохранены положения о наследниках, имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые наследники), - это ближайшие родственники наследодателя и его иждивенцы, имеющие потребность в материальном обеспечении в силу своей нетрудоспособности.

Таким образом, анализируя состояние российского наследственного права в целом, следует отметить достаточно высокий уровень разработанности его положений. Существующие пробелы и недостатки следует решать с учётом дореволюционного, советского, зарубежного законодательства и практики, разработок учёных-юристов, уровня развития общества, его экономических, политических, социальных основ, менталитетом граждан.

Список используемой литературы и нормативного материала

1. Конституция Российской Федерации. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.

4. Семейный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.

5. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999.

6. Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002.

7. Гражданское право. Учебник. Том 2. Суханов Е.А. М.: БЕК, 2000.

8. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Серебровский В.И. М.: Статут, 1997.

9. Комментарий к ГК РФ части 1,2,3 (постатейный). С постатейными материалами. Борисов А.Б. М.: Книжный мир, 2003.

10. Комментарий к ГК РФ. Части 1-3. Под ред. Забарчука С.Л. М.: Экзамен. Право и закон,2003.

11. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002.

12. Наследование. Комментарий законодательства. Судебная практика. Образцы документов. Справочные материалы. Ляпунов С.Г. М.: Экзамен. Право и закон, 2003.

13. Наследование. Консультации, образцы документов, судебные споры. Данилов Е.П. М.: Новый Юрист, 1999.

14. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. М.: Статут, 2000.

15. Наследственное право РФ. Власов Ю.Н.. М.: Юрайт, 2000.

16. Наследственное право. Учебное пособие. Гущин В.В. М.: Дашков и К, 2003.

17. Основы римского частного права. Харитонов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.

18. Аврамченко В.И. Развитие российского наследственного правам/Нотариус. 2000 №3.

19. Виторт Е. Принятие наследства и отказ от него.//Человек и закон. 2003 №9.

20. Галиева Г.Ф. Коллизии наследственного права в переходный период .//Бюллетень нотариальной практики. 2001 №5.

21.Гвоздева И.Н. «Вопросы наследования»//Бюллетень нотариальной практики №4 2004г.

22. Грудицына Л. Роль зарубежного права в формировании наследственного права РФ./УАдвокат. 2001 №5.

23. Диордиева О.Н. Плюсы и минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применении нового законодательствам/Нотариус. 2002 №3.

24. Зайцева Т.И. Защита наследственного правам/Нотариус. 2003 №4.

25. Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России.//Государство и право. 2002 №7.

26. Качур Н., Баукина Е., Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция. 2002. №10. ^ 27. Макаров С.Ю. Расширение гарантий наследственных прав граждан// Жилищное право. 2002 №№2,3.

28. Макаров С.Ю. Реформа наследственного права в России.//Жилищное право. 2002 №4.

29. Максимович Л. Наследование по закону .//Закон. 2002 №9.

30. Манылов И.Е. Новое в законодательстве о наследовании по закону./УСовременное право. 2002 №1.

31. Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами: комментарий ГК РФ.//Российская юстиция. 2003 №7.

32. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании.//Хозяйство и право. 2002 №3.

ДОРАБОТКА

1) Под принципами наследственного права понимается объективно обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшие положения, имеющие стабильный характер, которые обусловливают сущность и особенности правового регулирования наследования, содействуют совершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного права и направляют правоприменительную деятельность.

Принципы наследственного права:

^ принцип универсального правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять-таки предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя в обязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшее наследодателю право авторства).

^ Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо ни косвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т. д.

^ принцип очередности призвания наследников к наследованию. Этот принцип означает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования (статья 1117 ГК), лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК), не приняли наследства либо отказались от него. Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключает призвание к наследованию наследников последующей очереди. Данный принцип является традиционным для российского законодательства, которое всегда признавало, что наличие наследников ближайшей степени родства исключает призвание к наследованию родственников дальнейших степеней.

^ Принципы дозволительной направленности и диспозитивности действуют в наследственном праве по отношению не только к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались.

^ Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он, по существу, является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и т. д. Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным от первого охранительного принципа, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.

^ принцип неизменности, который означает, что все, что входит в состав наследства, переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему;

2) Нормы ст. 1163 ГК РФ направлены на защиту интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка, т.е. того, кто субъектом гражданских правоотношений еще не является, но может им стать, если родится живым. Такой ребенок защищался нормами и ранее действовавшего ГК РСФСР, п. 2 ст. 559 которого предусматривал, что наследники при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка могут осуществить раздел имущества только с обязательным выделом доли, причитавшейся такому наследнику. Действующий ГК (ст. 1163) усиливает защиту неродившегося ребенка, устанавливая невозможность осуществления раздела наследственного имущества до рождения ребенка. Соответственно, в описываемой ситуации наследственное имущество перейдет в общую долевую собственность независимо от воли либо даже против воли наследников, которые станут собственниками.

Субъектом права ребенок станет, если родится живым. В этом случае, даже если он умрет через несколько минут после рождения, он успеет стать собственником определенного имущества, которое может быть передано его наследникам. Если же ребенок родится мертвым, то наследники вправе разделить между собой все наследственное имущество.

Соглашение о разделе наследства, заключенное без учета зачатого ребенка, является ничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит ГК. При этом, очевидно, не имеет значения факт осведомленности наследников о наличии такого ребенка. Если ребенок родился живым, то осуществление раздела наследства (а также и государственной регистрации прав наследников на недвижимость) не влечет перехода прав на наследство (включая недвижимость), так как соглашение о разделе наследства является ничтожной сделкой.

Сложнее ответить на вопрос о том, следует ли считать недействительным соглашение о разделе наследственного имущества без учета зачатого ребенка, если он родится мертвым. Представляется, что на этот вопрос нужно дать отрицательный ответ, так как отсутствует предусмотренное законом условие: "если родится живым".

3) В соответствии со ст. 1117 ГК РФ «не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Однако граждане, которым наследодателъ после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства».

4) согласно п.2 статьи 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

^ вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

^ принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

^ произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

^ оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" (в ред. от 25.10.96) под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов по охране наследственного имущества и по управлению им, или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом имелось в виду, что указанные действия могли быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Перечень указанных действий не является закрытым, правовое описание отдельных их видов не имеет жестко обозначенных границ.

Одна группа фактических действий - это вступление во владение или в управление наследственным имуществом.

Вступление наследника во владение имуществом обозначает установление фактического господства над вещами и другими ценностями, входящими в состав наследства. Так, например, наследник принимает отдельные или все вещи и иные объекты в свое ведение, присоединяя их к своему имуществу в месте его нахождения. В ином случае наследник сам перемещается к месту нахождения наследства, если вселяется в наследственную квартиру или дом. Вступление во владение наследственным имуществом характеризуется физическим держанием имущества наследодателя.

Действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создают законную презумпцию принятия им наследства.

Правилами п. 2 статьи 1153 ГК РФ установлено, что наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, признается принявшим наследство, пока не доказано иное. В соответствии с этим должен быть сделан вывод о том, что законом установлена презумпция принятия наследства наследником, совершившим предусмотренные правилом действия. Презумпция может быть оспорена как самим наследником, так и другими лицами.

5) Наследство может быть принято формальными и неформальными способами.

К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные соответствующему лицу.

К неформальным способам принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое принятие им наследства.

Формальные способы принятия наследства и порядок их совершения предусмотрены гражданским кодексом РФ, согласно которому наследник вправе подать по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства является актом наследника, обнародовавшим себя в качестве принявшего наследство и правопреемника наследодателя.

Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, по существу, заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения принять наследство и требование выдать документ, подтверждающий приобретение наследства.

Заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство обладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства. Подача любого из указанных заявлений сама по себе изменяет положение наследника: он становится собственником, кредитором или должником в обязательствах и др. независимо от получения официального свидетельства о приобретенных правах, однако при условии, что заявитель действительно является наследником и у него возникло право наследования.

Вместе с тем заявления имеют определенные отличия по целям. Подача заявления о принятии наследства ограничивается целью утвердиться в праве на наследство. Этот способ принятия наследства может быть целесообразным в тех случаях, если наследник не намерен пока получать свидетельство о праве на наследство, а также в случаях, если наследуются права, осуществление которых не требует их государственной регистрации. Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство преследует цель официального удостоверения прав наследника на приобретенное наследство. Подача первого заявления не исключает в будущем обращения наследника, принявшего наследство, с просьбой к соответствующим органам о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Прием нотариусом или уполномоченным должностным лицом заявления наследника о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не может быть поставлен в зависимость от представления доказательств принадлежности заявителю права на наследство. Право лица на наследство проверяется при выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача указанных заявлений вызывает правовые последствия правопреемства в совокупности с другими юридическими фактами, на которых основано право на наследство (назначение наследником по завещанию, состояние брака или родство при наследовании по закону и др.).

Наследник вправе подать нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства. Нотариус и должностные лица обязаны принять такие заявления наследников.

Полномочия и порядок деятельности нотариусов и уполномоченных законом должностных лиц, которые обязаны принимать заявления наследников о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, предусмотрены Основами законодательства о нотариате.

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство должны быть поданы в государственные нотариальные конторы, действующие по месту открытия наследства, а при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы - одному из нотариусов, занимающихся частной практикой, которому поручено совершение нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство.

К должностным лицам, уполномоченным в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство и обязанным в силу этогопринимать заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, относятся должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В консульских учреждениях совершаются нотариальные действия для российских граждан за границей.

Должностными лицами консульских учреждений, в компетенцию которых входит совершение нотариальных действий, являются консул и любое должностное лицо консульского учреждения, которому поручено консулом выполнение нотариального действия.

6) Согласно ранее действовавшему ГК РСФСР 1964 года ст.532 при наследовании по закону наследниками в равных долях являлись:

^ в первую очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

^ во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери;

^ в третью очередь - братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя)-эта очередь введена Федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ)

^ в четвертую очередь - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки- эта очередь введена федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ).

Таким образом, в ранее действовавшем ГК РСФСР 1964г. сначала предусматривались две очереди наследования, а в 2001 году были добавлены еще две очереди наследования — третья и четвертая.

7) В соответствии со статьей 1151ГК РФ:

1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

2. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Весь комплекс прав и обязанностей Российской Федерации, возникающих в связи с выморочным наследством, следует квалифицировать как "федеральное имущество". Поскольку закон, издание которого предусмотрено п. 3 ст. 1151, пока не принят и нет других правил, регулирующих данный вопрос, соответствующая компетенция принадлежит Минимуществу России.